universitatea spiru haret facultatea de drept şi ... · pdf file3 m. tăbârcă drept...
TRANSCRIPT
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova
Departamentul Ştiinţe juridice şi administrative
Programul de studii: Drept
Disciplina: Drept procesual civil I
Anul: IV
SINTEZE CURS
Titular de disciplină, Lect. univ. dr. Budă Marian
1
CAPITOLUL I
Noțiunea și sistemul procesului civil. Fazele și etapele procesului civil. Izvoarele
dreptului procesual civil. Legile de procedură civilă. Conflictele de legi
procesuale.
1.1. Noţiunea dreptului procesual civil şi legătura acestuia cu dreptul material
civil
Termenul de ,,procedură” provine din latinescul procedere care înseamnă a merge
înainte, iar în limbajul comun desemnează săvârșirea unor operațiuni necesare pentru atingerea
unui anumit rezultat.
Înfăptuirea justiţiei în cauzele civile se realizează în conformitate cu procedura stabilită
de lege, pe baza unui ansamblu de norme juridice ce reglementează această procedură1.
Ramură distinctă a sistemului de drept, dreptul procesual civil reprezintă ansamblul
normelor juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a
pricinilor privitoare la drepturi civile ori la interese legitime care se pot realiza numai pe calea
justiţiei, precum şi modul de executare silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri
executorii2.
Dreptul procesual civil prezintă următoarele caractere3:
a) caracter sancţionator - dreptul procesual civil, prin asigurarea rezolvării litigiilor
civile purtând asupra drepturilor subiective, garantează eficacitatea dispoziţiilor de drept material
care consacră aceste drepturi;
b) caracter reglementar - dreptul procesual civil este limitat de dispoziţiile cuprinse în
Constituţie şi în alte acte normative, care, în general, sunt de ordine publică;
c) caracter formalist – actele de procedură sunt supuse unor exigenţe de formă şi unor
termene. Formalismul nu prezintă numai inconveniente, deoarece el face previzibilă desfășurarea
judecății și reprezintă o garanție pentru protejarea intereselor justițiabililor împotriva unor
eventuale manevre a unui adversar de rea-credință, precum și împotriva arbitrariului
judecătorului.
d) caracter de drept comun - dreptul procesual civil constituie dreptul comun al
procedurii şi se aplică oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă. În art. 2 din Codul de
procedură civilă se arată că dispozițiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în
materie civilă [alin. (1)] . De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică și în alte materii, în
măsura în care legile care le reglementează nu conțin dispoziții contrare [alin. (2)].
De remarcat faptul că și în procesul penal sunt aplicabile dispozițiile Codului de
procedură civilă, în ce privește latura civilă a procesului, dacă nu se prevede altfel.
1 A.Hilsenrad, I.Stoenescu, Procesul civil în R.P.R., Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1957, p.13
2 V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti 1997, p.158
3 M. Tăbârcă Drept procesual civil, vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 9
2
La rândul lor, o serie de legi speciale fac trimitere, în mod expres, la dispozițiile
Codului de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător, precum art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 58 din Legea nr. 18/1991 a fondului
funciar, art. 54 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești, art. 88 alin. (5) din Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 156 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
Dreptul material civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile
sociale patrimoniale şi nepatrimoniale între persoane fizice şi juridice aflate pe poziţie de
egalitate juridică. Dreptul procesual civil reprezintă aspectul sancţionator al dreptului material
civil, conferindu-i eficacitate prin folosirea constrângerii de stat. Dreptul material civil ar fi
ineficace dacă, pe calea procesului civil, nu s-ar asigura realizarea lui şi, tot astfel, procesul civil
ar fi de neconceput fără existenţa unui drept material care să-l apere şi să-l valorifice4.
Dreptul procesual civil reglementează fazele şi etapele pe care le parcurge procesul
civil, respectiv faza judecăţii şi faza executării silite. Fiecare din aceste faze având mai multe
etape.
Norma procesuală este menită să ofere căile cele mai potrivite pentru realizarea
drepturilor subiective consacrate de dreptul material.
În legătură cu drepturile subiective civile se impun următoarele precizări:
- se au în vedere nu numai drepturile recunoscute de legislaţia civilă, ci şi cele care intră
în conţinutul ramurilor de drept comercial, de drept al familiei, de drept al muncii, etc.;
- se au în vedere şi situaţiile în care se urmăreşte pe calea justiţiei realizarea sau apărarea
unui interes, nu numai situaţiile în care se încearcă valorificarea unui drept subiectiv;
- executarea silită se poate realiza nu numai în baza hotărârilor instanţei judecătoreşti ca
principale titluri executorii, ci şi în baza altor titluri executorii, care provin de la alte organe.
Legătura dintre dreptul procesual civil şi dreptul material civil, trebuie înţeleasă în
sensul că norma procesuală este subordonată normei de drept substanţial.
Desigur, dreptul procesual civil are legături şi cu alte ramuri de drept – dreptul
constituţional, dreptul administrativ, dreptul comercial.
Dreptul constituţional conţine norme cu valoare de principii pentru toate celelalte
ramuri ale dreptului, deci şi pentru dreptul procesual civil. În acest sens art.123 din Constituţie
prevede că justiţia se înfăptuieşte în numele legii, iar judecătorii sunt independenţi şi se supun
numai legii. Se au în vedere, principiile publicităţii, dreptului la apărare, care dau expresie
democratismului din ţara noastră.
Deși Codul de procedură civilă este de aplicație generală, prevederile art. 3 și 4 din
acesta impun aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului,
respectiv aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene.
1.2. Definiția procesului civil. Fazele şi etapele pe care acesta le parcurge
În conformitate cu art.6 pct.1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și a
Libertăților Fundamentale: “Orice persoană are dreptul să-i fie examinată cauza sa în mod
echitabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va decide asupra
drepturilor şi obligaţiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală
4 V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p. 42
3
împotriva ei. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în public, dar accesul în sala de şedinţă poate
fi interzis persoanelor sau publicului în timpul întregului sau a unei părţi din proces, în interesul
moralităţii, ordinii publice sau al securităţii naţionale într-o societate democratică, când
interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o cer sau în măsura
considerată strict necesară de către tribunal, când datorită unor împrejurări speciale
publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”.
Constituţia consacră, în art.21, accesul liber la justiţie – “orice persoană se poate adresa
justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi intereselor sale legitime” – “nici o lege nu
poate îngrădi acest drept”.
Persoana ale cărei drepturi subiective civile sunt contestate sau încălcate se poate adresa
instanţei competente pentru a restabili această situaţie. Sesizarea instanţei se face prin cererea de
chemare în judecată.
Prin proces în sens etimologic se înţelege mers, evoluţie, desfăşurarea unui fenomen,
eveniment.
Noţiunea de proces în sens juridic presupune o evoluţie de la sesizarea instanţei şi până
la actul final al judecăţii, care este hotărârea.
Procesul civil este activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi
alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în
pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii
şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii, conform procedurii
prevăzute de lege5.
Procesul civil serveşte ca formă specială a constrângerii de stat pentru valorificarea în
concret a dreptului subiectiv încălcat şi prin aceasta, la restabilirea ordinii de drept tulburate.
Procesul civil parcurge două faze:
- Faza judecăţii, care se desfăşoară mai întâi în faţa primei instanțe şi se finalizează cu
deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Faza judecăţii este declanşată prin cererea de chemare în
judecată, care învesteşte instanţa competentă. Această fază cuprinde mai multe etape.
Prima etapă (etapa scrisă), constă în încunoştiinţarea reciprocă a părţilor despre
pretenţiile, apărările şi probele ce urmează a fi administrate în vederea dovedirii lor.
Cea de a doua etapă este etapa dezbaterilor în şedinţa de judecată, etapă complexă ce se
desfăşoară, de regulă, la mai multe termene de judecată, dând posibilitatea părţilor să-şi susţină
în mod real şi contradictoriu pretenţiile şi apărările, să administreze probe şi să pună concluzii. În
procesul contencios, în care se dispută un drept, judecătorul nu poate rezolva litigiul numai pe
baza cererii reclamantului, ci trebuie să cheme în faţa sa şi persoana despre care se pretinde că a
încălcat dreptul şi care poartă denumirea de pârât. Dezbaterea dintre părţi este condusă şi
controlată de judecător, cu respectarea unor principii fundamentale (principiul
contradictorialităţii, principiul dreptului de apărare, principiul rolului activ al judecătorului,
principiul disponibilităţii, principiul publicităţii,principiul oralităţii ș.a.). După închiderea
dezbaterilor, urmează etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.
Prin epuizarea acestor etape se finalizează judecata în prima instanţă, dar partea
nemulţumită poate declanşa etapa căilor de atac. Poate exista şi o etapă a căilor extraordinare
de atac, care vizează, în condiţiile legii, hotărâri definitive (în vechiul Cod de procedură civilă
existau atât hotărâri definitive cât și hotărâri irevocabile).
- Faza executării silite, care include activitatea instanţei de executare şi a executorilor
judecătoreşti, aceștia îndeplinindu-și atribuţiile procesuale sub controlul instanţei.
5 V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996,p 148
4
Nu este obligatoriu ca procesul civil să parcurgă toate aceste etape, astfel:
- faza executării silite intervine în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare
cu ajutorul forţei de constrângere a statului, în măsura în care debitorul nu-şi execută de bună
voie obligaţia, astfel, dacă debitorul îşi va executa de bună voie obligaţia consemnată în titlu
executoriu faza executării va lipsi;
- în ipoteza în care creditorul pune în executare un alt titlu executoriu decât o hotărâre
judecătorească, va exista numai faza executării;
- este posibil ca procesul să se termine fără o judecătă propriu-zisă atunci când
reclamantul işi retrage acţiunea sau renunţă la dreptul său, tranzacţionează ori lasă pricina în
nelucrare ori partea interesată nu exercită căile de atac împotriva hotărârii pe care o consideră
legală şi temeinică.
1.3 Izvoarele dreptului procesual civil. Legile de procedură civilă. Conflictele
de legi procesuale
Prin izvor de drept, în principiu, se desemnează orice formă de exprimare a normelor
juridice. Principalele izvoare ale dreptului procesual civil roman sunt legea, ordonanțele
Guvernului României, practica judiciară și cutuma, doctrina, dar nu în ultimul rând documentele
adoptate de Comisia Europeana și Parlamentul European. În ultimul timp se observă o tendință
de dezvoltare a unui drept procesual comunitar, fapt ce nu poate fi ignorant de doctrină și
practică, dar cu toate acestea, majoritatea izvoarelor dreptului procesual civil român aparțin
dreptului intern.
Normele de procedură civilă reglementează modul de judecată a principilor civile şi
punerea în executare silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii6.
Activitatea reglementată de normele de procedură civilă se desfăşoară în timp şi spaţiu şi
cu privire la anumite persoane.
Normele de procedură civilă se clasifică după următoarele criterii : după obiectul lor,
după întinderea câmpului de aplicare şi după caracterul conduitei pe care o prescriu7.
1.4. Clasificarea normelor de procedură civilă după obiect
Această clasificare în funcţie de obiectul de reglementare prezintă interes pentru
calificarea normelor după conduita pe care o prescriu ca şi pentru rezolvarea conflictelor în timp
a normelor de procedură.
După natura raporturilor pe care le reglementează, normele de procedură civilă se împart în :
a) norme de organizare judiciară care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti, numirea şi avansarea magistraţilor, desemnarea acestora în funcţii de
6 V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996,p. 168
7 V.M.Ciobanu, op.cit p.168-175; I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 66-74;
5
conducere a instanţelor, statutul magistraţilor, compunerea şi constituirea completurilor de judecată şi în legătură cu aceasta incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea; Cele mai multe norme din această categorie se regăsesc în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Norme de organizare judiciară conțin și Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin hotărârea nr. 387/2005 a Plenului CSM, Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție cât și Codul de procedură civilă, în art. 41-54. art. 19 și art. 214.
b) norme de competenţă care reglementează sarcinile instanţelor judecătoreşti faţă de atribuţiile altor organe cu activitate jurisdicţională (competenţa generală ), repartizarea pricinilor civile între instanţe de grad diferit (competenţa materială) şi între instanţe de acelaşi grad (competenţa teritorială); În opinia noastră normele de competență materială se subîmpart în 2 categorii și anume: -norme de competență materială propriu-zisă, care reglementează repartizarea pricinilor civile între instanțe de grad diferit,determinând și instanțele competente să soluționeze căile de atac și care se regăsesc, în principal, în Codul de procedură civilă (art. 94-106) -norme de competență materială după natura litigiului, care reglementează repartizarea pricinilor civile între secțiile sau completele specializate ale unei instanțe, care se regăsesc cu precădere în cadrul Legii nr. 304/2004.
c) norme de procedură propriu-zise, care reglementează modul de judecată a cauzelor civile şi de executare silită a titlurilor executorii. Aceste norme se clasifică în : norme de procedură contencioasă, norme de procedură necontencioasă şi norme de executare silită. Normele de procedură contencioasă sunt înscrise în Cartea a II-a a Codului de procedură civilă și reglementează modul de soluționare a unei cereri atunci când dreptul părții este încalcat sau contestat, precum și modul de soluționare a cererii privitoare la interese legitime pentru a căror realizare calea justiției este obligatorie. Normele de procedură necontencioasă sunt cuprinse în Cartea a III-a Codului de procedură civilă și stabilesc reguli de urmat pentru rezolvarea unei cereri atunci când nu se invocă încălcarea ori contestarea unui drept. Normele de executare silită sunt înscrise în Cartea a IV-a Codului de procedură civilă și au ca obiect regulile de urmat pentru aducerea la îndeplinire a drepturilor constate printr-un titlu executoriu atunci când debitorul nu își execută obligația de bună-voie. În privința proceselor civile născute după intrarea în vigoare a legii de procedură, aplicarea în timp noi legi de procedură civilă este guvernată de 2 principii: -principiul neretroactivității legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție; -principiul aplicării imediate a legii noi, ceea ce exclude supraviețuirea legii vechi. Potrivit art. 24 din Codul de procedură civilă dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Conform art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche, rămân supuse acelei legi. Drept urmare, modificarea normelor de procedură în cursul desfășurării judecății nu are niciun efect asupra proceselor deja începute, care vor continua să fie judecate potrivit legii vechi
8
1.5. Clasificarea normelor de procedură după întinderea câmpului de aplicare
După acest criteriu distingem între :
8 M. Tăbârcă op. cit., p. 19
6
- norme generale care se aplică în toate cazurile şi în orice materie dacă legea nu prevede altfel. În materia dreptului procesual civil, norma generală este Codul de procedură civilă; - norme speciale aplicabile numai într-o anumită materie, expres stabilită. Aceste norme sunt de strictă interpretare şi nu pot fi aplicate prin analogie. Norma specială se va aplica cu prioritate ori de câte ori se referă la un caz ce intră in prevederile sale şi se va completa cu cea generală întrucât, de regulă, norma specială derogă numai sub anumite aspecte de la norma generală. Normele speciale sunt cuprinse, de regulă, în legi speciale, cum ar fi art. 271 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,care derogă de la art. 159 teza I din Codul de procedură civilă, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, care derogă de la art. 213 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dar sunt cuprinse și în Codul de procedură civilă, cum ar fi dispozițiile art. 135 alin. (4), care derogă de la dispozițiile art. 14 alin. (1) și art. 17 din același cod. În Cartea a VI-a intitulată ,,Proceduri speciale” este reglementat modul de soluționare a unor pricini în procedura divorțului, procedura punerii sub interdicție judecătorească, procedura de declarare a morții, măsurile asigurătorii, procedura partajului judiciar, procedura ordonanței președințiale, cererile posesorii, procedura ofertei de plată și consemnațiunii, procedura ordonanței de plată, procedura cu privire la cererile de valoare redusă, evacuarea din imobilelel folosite sau ocupate fără drept, procedura privitoare la înscrierile drepturilor dobândinte în temeiul uzucapiunii, procedura refacerii înscrisurilor și hotărârilor dispărute și cauțiunea judiciară.
1.6. Clasificarea normelor de procedură după caracterul conduitei pe care o
prescriu
Această clasificare se face după posibilitatea recunoscută de legiuitor părţilor de a se
îndepărta de la prevederile legii, iar din acest punct de vedere distingem între: - norme imperative, care impun părţilor o anumită conduită, sub sancţiunea prevăzută de normă, fiindu-le interzis acestora să deroge de la aceasta; - norme dispozitive, care îngăduie părţilor să-şi exercite dreptul de dispoziţie, derogând de la dispoziţiile pe care le cuprind.
În principiu, au caracter imperativ normele care determină ordinea firească a judecăţii , fazele şi etapele pe care le parcurge procesul civil şi cele care consacră principii fundamentale ale dreptului procesual civil.
De exemplu, normele de organizare judiciară au caracter imperativ, pentru că aspectele pe care le reglementeză nu pot fi lăsate la aprecierea părților
Au caracter dispozitiv normele care stabilesc facilităţi pentru ambele părţi sau pentru una din ele.
Fiecare din aceste categorii de norme prezintă caractere specifice : - normele imperative, impunând o anumită conduită, părţile nu pot conveni, chiar cu
autorizarea instanţei, să se abată de la ele, în timp ce în cazul normelor dispozitive părţile se pot înţelege, expres sau tacit, ca în anumite limite, date de ordinea de drept, să deroge de la dispoziţiile legii;
- sancţiunea care intervine în cazul nerespectării normei procedurale este diferită după cum norma este imperativă , caz în care intervine nulitatea absolută, decăderea, perimarea sau dispozitivă, caz în care intervine nulitatea relativă;
- încălcarea normei imperative poate fi invocată de oricare dintre părţi, de procuror sau de instanţă din oficiu, în timp ce nerespectarea normei dispozitive poate fi invocată numai de partea în favoarea căreia a fost prescrisă norma;
7
- încălcarea prevederilor unei norme imperative poate fi invocată în orice fază a procesului, chiar şi direct în faţa instanţei de apel şi de recurs în timp ce încălcarea unei norme dispozitive poate fi invocată doar într-un anumit termen şi în anumite condiţii.
1.7. Despre aplicarea normelor de procedură civilă în timp
Art.15 alin. 2 din Constituţie consacră principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii
penale sau contravenţionale mai favorabile. Înscrierea principiului neretroactivităţii în Constituţie se justifică prin faptul că asigură securitatea juridică în condiţii mai bune, creşte încrederea cetăţenilor în sistemul de drept.
În materia dreptului procesual civil, actele de procedură efectuate sub imperiul legii vechi rămân valabil efectuate, dacă au fost respectate dispoziţiile legii respective, iar după intrarea în vigoare a legii noi, actele de procedură vor fi efectuate potrivit prevederilor legii procesuale sub imperiul căreia a început procesul civil-art. 25 alin. (1).
Normele de organizare judiciară sunt de imediată aplicare. În cazul desfiinţării unor instanţe, pricinile în curs de judecată, indiferent de faza sau etapa în care se află, vor trece la instanţele nou înfiinţate, însă dispozițiile art. 25 alin. (1) Cod procedură civilă rămân aplicabile, în sensun că procesele în curs de judecată precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi
În actualul Cod de procedură civilă, mai exact în Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă există, în art. 3-6, dispozitii tranzitorii care explică aplicarea în timp a normelor noi. Art. 3 menționează că dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.
1.8. Despre aplicarea normelor de procedură civilă în spaţiu
Prin conflict de norme de procedură civilă în spaţiu se întelege situaţia în care litigiul are un element de extraneitate (calitatea de cetăţean străin a uneia din părţi; naţionalitatea părţii persoană juridică; domiciliul sau sediul părţii în străinătate).
Legile de procedură civilă sunt legi teritoriale şi se aplică pe teritoriul ţării unde se desfăşoară judecata, excluzând aplicarea legii altui stat.
Actualul Cod de procedură civilă conține, în art. 1094-1109 norme cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor străine, acestea putând beneficia de autoritate de lucru judecat, în condițiile art. 1194 si 1195.
În ceea ce privește executarea silită a hotărârilor străine, procedura încuviințării executării silite este reglementată tot în articolele menționate mai sus, cu respectarea art. 1195, precum și a normelor prevăzute în Cartea a V-a a Noului cod de procedură civilă.
1.9. Despre aplicarea normelor de procedură civilă asupra persoanelor
La aplicarea normelor de procedură civilă asupra persoanelor, se are în vedere principiul
egalităţii, principiu consfiinţit în art. 16 din Constituţie :”cetăţenii sunt egali în faţa legii şi autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări…Nimeni nu este mai presus de lege”
Egalitatea în faţa instanţelor judecătoreşti se aplică în egală măsură cetăţenilor români şi străini şi persoanelor fără cetăţenie, aceştia având aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români, cu
8
excepţia exercitării drepturilor politice. Cetăţenii străini beneficiază în faţa instanţelor române, în procesele privind raporturile de drept internaţional privat, de scutiri sau reduceri de taxe, precum şi de asistenţă juridică gratuită, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub condiţia reciprocităţii cu statul de cetăţenie sau de domiciliu al persoanei străine. Mai mult decât atât, actualul Cod de procedură civilă prevede, expres, principiul egalității, pricipiu fundamental la care ne vom referi în cele ce urmează.
1.10. Legea aplicabilă mijloacelor de probă Potrivit art. 26 alin.(1) Cod procedură civilă legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii, ori, după caz a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data adiminstrării lor-art. 26 alin. (2) Cod procedură civilă.
CAPITOLUL II
Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil român.
Titlul preliminar al Legii 134/2010 reglementează cu caracter de noutate principiile
fundamentale ale procesului civil. Capitolul II al acestui titlu reglementează expres principii care
în doctrină și practică există încă de la inceputul istoriei moderne a dreptului procesual civil.
Reglementarea principiilor începe cu art. 5 care prevede îndatorirea judecătorilor privind
primirea și soluționarea cererilor. Judecătorii au obligația de a primi și soluționa orice cerere de
competența instanțelor judecătorești. Niciun judecător nu poate respinge cererea sau refuza să o
judece pe motiv că legea nu prevede , este neclară sau incompletă.
În alin. (3), legiuitorul reiterează un principiu general aplicabil în dreptul civil conform
căruia dacă o pricină nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa
acestora, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, aceasta va trebui să
fie judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanțele
acesteia, tinându-se seama de cerințele echității. De asemenea, judecătorului îi este interzis să
stabilească prin hotărârile pronunțate dispoziții general obligatorii.
2.1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil.
Pentru a fi în concordanță cu legislația Uniunii Europene și a respecta hotărârile CEDO,
legiuitorul a introdus, în art. 6, dreptul fiecărei persoane de a avea parte de o judecată echitabilă,
în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege și,
de asemenea, obligația instanței de a dispune toate măsurile permise de lege în vederea
9
soluționării, cu celeritate, a procesului civil. Aceste dispoziții se aplică asemănător și în faza
executării silite, aceasta fiind parte a procesului civil.
Art. 6, C. pr. civ. corespunzător art. 6 par. 1 din CADOLF (Convenția pentru Apărarea
Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale) extinde protecția asupra oricărei persoane,
astfle încât pot invoca acest text atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, inclusiv cele de
drept public, cetățeni români sau străini, precum și apatrizii care se găsesc sub jurisidicția
Statului Român, atunci când dreptul pretins are un caracter civil în sensul art. 6 din Convenție.
Și în art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,
ratificat de România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, prevede că orice persoană are
dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în mod echitabil și public de către un tribunal
competent, independent și imparțial, stabilit prin lege, care să decidă asupra contestațiilor privind
drepturile și obligațiile sale cu caracter civil.
De asemenea, Constituția României prevede, în art. 21 alin. (3), că părțile au dreptul la un
proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil9 .
Dreptul la judecarea cauzei în mod echitabil nu implică, în toate cazurile, parcurgerea
dublului grad de jurisdicție, legea procesuală neprevăzând acest principiu.
Codul de procedură civilă român, care constituie procedura de drept comun în materie
civilă, nu conține vreo reglementare care să stabilească principiul dublului grad de jurisdicție.
În acest sens, potrivit art. 460 alin. (1), hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi
atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.
Accesul liber la justiție nu înseamnă accesul, în toate cazurile la toate structurile
judecătorești și la toate căile de atac, ci accesul egal la gradele de jurisdicție stabilite prin lege.
În situația în care o persoană s-a adresat unei instanțe ea trebuie să beneficieze, în
derularea procesului, de garanții fundamentale de procedură, de natură să-i asigure protecția
drepturilor pe care i le conferă CADOLF și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și
politice.
Pentru ca soluționarea cauzei să aibă loc în termen optim și previzibil, instanța va estima
durata necesară pentru cercetarea procesului, ținând cont de împrejurările cauzei.
În funcție de durata cercetării procesului, se va determina dacă întregul proces înaintea
primei instanțe, inclusiv cercetarea și dezbaterea în fond, s-a desfășurat într-un termen optim și
previzibil
În baza dizpozițiilor art. 6 alin. 1) C. pr. civ., judecătorul trebuie să asigure soluționarea
cu celeritate a fiecărui proces, pentru recunoașterea și stabilirea în timp util a drepturilor și
intereselor legitime deduse judecății și să nu îngăduie nicio încercare de tergiversare a judecății,
din partea oricăreia dintre părți.
În acest scop judecătorul va lua măsurile necesare, prevăzute de lege, dar fără a încălca,
dreptul la apărare sau alte drepturi procesuale ale părților și fără a dăuna soluționării legale și
temeinice a procesului.
Măsurile pe care le poate lua judecătorul, pentru asigurarea celerității10
în etapa cercetării
procesului sunt prevăzute de art. 241 și 242 C. pr. civ..
Codul de procedură civilă stabilește pentru judecător și o serie de limitări astfel încât
acesta să nu poată săvârși orice act de procedură invocând necesitatea respectării principiului
9 M. Tăbârcă-Drept procesual civil; vol I- Teoria generală; Editura Universul Juridic; București 2013;p. 43
10 I. Deleanu-Drepturile fundamentale ale părților în procesul civil. Norme naționale, norme convenționale și norme
comunitare. Editura Universul Juridic; București-2008, p. 282.
10
judecării cauzei în termen optim și previzibil, cum ar fi dispozițiile art. 90 alin. 3), art. 193 alin.
2).
Independența instanței rezulta din modul în care sunt numiți judecătorii, din durata
mandatului acestora, din inamovibilitatea lor, din nivelul pregătirii profesionale și din asigurarea
unui salariu corespunzător.
Imparțialitatea implică absența unei păreri preconcepute a judecătorului cu privire la
litigiul respectiv, astfel încât părțile să fie apărate împotriva convingerilor personale ale acestuia.
Principiul imparțialității a fost consacrat la nivel constituțional, prin art. 124 alin. 2) din
Constituție, care prevede că justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.
Pentru ca procesul să fie echitabil trebuie ca instanța să fie stabilită prin lege, acestă
cerință rezultând din art. 6 alin. 1) C. pr. civ..
Potrivit dispoziților art. 6 alin. 2) C. pr. civ., dispozițiile privitoare la dreptul la judecarea
cauzei în mod echitabil în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă și stabilită
de lege se aplică în mod corespunzător și în faza executării silite.
2.2 Principiul legalității.
În cazul acestuia, la fel ca și în cazul celorlalte principii, legiuitorul a înțeles să consacre
expres aceste principii în lege, dând caracter cert și previzibil principiilor, care până la acest
moment erau extrase pe cale de interpretare a legii, dar și din doctrină. Art. 7 C. pr. civ. prevede
că procesul civil se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii și că judecătorul are obligația
să asigure respectarea dispozițiilor legii privind realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor
părților din proces.
Având în vedere dispozițiile constituționale precum și cele ale legii privind organizarea
judiciară și cea privind statutul magistraților, principiul legalității presupune că justiția se
înfăptuiește în numele legii, iar judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.
Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe
judecătorești stabilite de lege, fiind interzisă înființarea de instanțe extraordinare, după cum
prevăd dispozițiile art. 126 alin. 1) și 5) din Constituție.
Art. 126 alin. 5) prevede că prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în
anumite materii, cu posibilitatea participării unor persoane din afara magistraturii, cum este cazul
asistenților judiciari care participă la soluționarea, în primă instanță a cauzelor privind conflictele
de muncă și asigurări sociale.
Pe de altă parte, competența instanțelor judecătoreși și procedura de judecată sunt
prevăzute numai de lege, de asemenea și compunerea și constituirea completelor de judecată.
Un alt aspect legat de principiul legalității procesului civil este cel legat de exercitarea
căilor de atac care, sunt prevăzute de lege.
Astfel, art. 457 C. pr. civ. preved că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de
atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din
dispozitivul hotărârii.
Principiul legalității impune în sarcina judecătorului, potrivil art. 7 alin. 2) C. pr. civ.,
îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii privind realizarea drepturilor și îndeplinirea
obligațiilor părților din proces.
Raportat la dispozițiile art. 7 alin. 1) și art. 22 alin. 1) C. pr. civ., părțile nu pot conveni,
nici atunci când litigiul poartă asupra unui drept de care pot să dispună, ca judecata să se
11
desfășoare în echitate11
, respectiv, părțile nu pot decide ca judecătorul să nu analizeze raportul
juridic dedus judecății potrivit regulilor de drept ce îi sunt aplicabile.
2.3 Principiul egalității.
Potrivit art. 8 C. pr. civ.: ”În procesul civil, părților le este garantată exercitarea
drepturilor procesuale, în mod egal și fără discriminări”.
Potrivt art. 16 din Constituție cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără
privilegii și fără discriminări, nimeni nefiind mai presus de lege.
Totodată, potrivit art. 124 alin. 2) din Constituție și art. 2 alin. 1) din Legea nr. 304/2004,
justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.
De asemenea, potrivit art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile
și politice: ,,toți oamenii sunt egali în fața tribunalelor și curților de justiție”.
Egalitatea părților în fața justiției presupune următoarele:
-judecarea proceselor trebuie să se realizeze, pentru toți cetățenii, de către aceleași organe
și potrivit acelorași reguli procedurale12
;
-în cursul soluționării unui proces, fiecărei părți trebuie să i se recunoască vocația la
aceleași drepturi pe care le conferă o anumită poziție procesuală, în sensul că fiecare parte
trebuie să aibă posibilitatea de a-și susține cauza în condiții care să nu o dezavantajeze într-o
manieră apreciabilă față de adversar.
-celui arătat ca titular al dreptului îi este comunicată o copie de pe cererea de chemare în
judecată, de pe întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar [ art. 77 alin. (1) C. pr. civ.]
-reclamantului îi este comunicată întâmpinarea depusa de către pârât în termenul prevăzut
de lege [art. 206 alin. (1) C. pr. civ.]
Egalitatea de mijloace presupune că, atunci când pentru o anumită procedură este
prevăzuta forma scrisă atât pentru reclamant cât și pentru pârât, modalitatea de aducere la
cunoștiință a respectivelor acte de procedură să beneficieze de același tratament13
.
-dacă ordonanța președințială se dă fără citarea părților, reclamantul nu poate pune
concluzii orale.
Trebuie remarcat faptul că nu se încalcă principiul egalității părților dacă:
-martorul lipsit de discernământ în momentul audierii, nepus sub interdicție, este ascultat
sub jurământ, asemenea martorului cu discernământ, audiat la propunerea adversarului celui ce la
propus;
-după primul termen de judecată reclamantului i este încuviințată administrarea unei
dovezi care nu a fost propusă prin cererea de chemare în judecată, într-una dintre situațiile de
excepție prevăzute de C. pr. civ., fără ca pârâtul să poată să solicite și el o dovadă nouă pentru a
combate cererea introductivă, dar cu privire la un alt aspect decât cel pentru care s-a încuviințat
proba pentru reclamant;
-judecătorul dispune, din oficiu, administrarea de probe după primul termen de judecată14
11
A se vedea V. Roș, Arbitrajul comercial internațional, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” , București 2000, p.
400 12
E. Herovanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, organizare judecătorească și competință, Vol. I, Institutl
de Arte Grafice Viața Românească , Iași 1926,p 73 13
V. Berger, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ediția a 6-a, 2008, Institutl Român pentru
Drepturile Omului, p. 262; 14
M. Tăbârcă, Drept procesual civil.Vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 68 și 69;
12
2.4 Principiul disponibilității.
Obiectul și limitele procesului civil sunt stabilite de către părți prin cererile și apărările
acestora, procesul civil nu poate fi pornit decât la cererea celui interesat sau, în cazurile anume
prevăzute de lege, la cererea altei persoane, cu unele excepții.
În condițiile legii, partea într-un proces civil poate renunța la judecarea cererii, sau poate
renunța la însuși dreptul pretins, aceasta poate recunoaște pretențiile părții adverse, poate încheia
un acord cu aceasta, pentru a pune capăt procesului, poate achiesa la pretentiile părții adverse,
poate renunța la calea de atac ori executarea unei hotărâri sau dispune de drepturile sale în orice
mod permis de lege.15
În cursul procesului civil, părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în
condițiile, ordinea, termenele stabilite de lege sau judecător, să își probeze pretențiile și apărările,
să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind finalizarea acestuia. Așadar,
aceasta normă prevăzută în art. 10, aduce limitări principiului disponibilității în sensul că odată
aleasă calea procesului civil, fiecare parte este obligată să se supună legii și regurilor prevăzute
în Cod, cu consecințele ce decurg din acestea.
Acest principiu este consacrat în art. 9 din C. pr. civ. sub denumirea de ,,dreptul de
dispoziție al părților”.
În conținutul său, principiul disponibilității cuprinde următoarele drepturi:
-dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil.
De regulă, instanța civilă nu se sesizează din oficiu, procesul civil trebuie să fie declanșat
printr-o cerere de chemare în judecată de către partea care are o pretenție împotriva unei alte
persoane sau urmărește rezolvarea în justiție a unei situații juridice.Numai această persoană
poate să aprecieze dacă este sau nu cazul să pornească procesul civil, dar și momentul în care va
sesiza instanța.
În procesul civil român legiuitorul a recunoscut legitimare procesuală activă și altor
persoane sau organe decât titularului dreptului, pentru ocrotirea unor persoane sau interese.
Astfel art. 9 alin. (1) C. pr. civ arată că în anumite cazuri prevăzute de lege, procesul civil
poate fi pornit la cererea altei persoane, organizații, autorități sau instituții publice ori de interes
public.
În aplicarea acestui text în art. 37 C. pr. civ. se arată că în cazurile și în condițiile
prevăzute de lege, se pot introduce cereri sau formula apărari și de persoane, organizații, instituții
sau autorități, care, fără a justifica un inters personal, acționează pentru apărarea drepturilor sau
intereselor legitime ale unor persoane aflate în situații speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii
unui inters de grup ori general.
În anumite situații și instanța civilă se poate pronunța din oficiu, cum este cazul
exercitării autorității părintești [art. 918 alin. (2) C. pr. civ.] sau în cazul numelui pe care îl vor
purta soții după divorț.
-dreptul de a determina obiectul și limitele procesului.
15
Art. 9 Noul Cod de procedură civilă(Legea 134/2010)
13
Obiectul procesului este determinat de pretențiile exprimate prin cererea de chemare în
judecată16
, cererea reconvențională, cereri de intervenție sau este dat de situația juridică a cărei
rezolvare în justiție se urmărește, așa cum rezultă din dispozițiile art. 29 alin. 1) C. pr. civ.
În art. 22 alin. 6) se arată că judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a
cerut, fără însă a depăși limitele învestiri, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.
De asemenea în art. 397 alin. 1) se prevede că instanța este obligată să se pronunțe asupra
tuturor cererilor deduse judecății, însă ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut,
dacă legea nu prevede altfel.
Limitele procesului sunt fixate atât prin cererea de chemare în judecată, cererea
reconvențională, cererile de intervenție, cât și prin apărările făcute prin întâmpinare ori, dacă
întâmpinarea nu este obligatorie, în condițiile prescrise de lege.
Limitele apărării sunt determinate de către pârât, care se va raporta la cererea
reclamantului în funcție de interesele sale procesuale.
Spre deosebire de obiect, instanța nu este ținută de temeiul juridic al cererii17
, în art. 22
alin. 4) C. pr. civ. arătându-se că judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor și
faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire, însă judecătorul este
obligat să pună în discuția părților calificarea jurdică exactă.
În ce privește latura subiectivă a procesului, art. 22 alin. 3) teza I stabilește o limitare a
disponibilității, judecătorul putând dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile
legii18
.
Părțile pot lărgi sfera subiectivă a procesului prin formularea unei cereri de chemare în
judecată a altor persoane ( art. 68-71 C. pr. civ.), chemare în garanție (art. 72-74 C. pr. civ) sau
de arătare a titularului dreptului (art. 75-77 C. pr. civ.).
De asemenea, terții pot solicita să participe la judecată, formulând o cerere de intervenție
voluntară (art. 61-67 C. pr. civ.).
-dreptul de a renunța la judecată sau la dreptul subiectiv, dreptul de achiesare și dreptul
de stinge litigiul printr-o tranzacție.
Reclamantul poate să renunțe la judecată [art. 406 alin. (1), art. 923 C. pr. civ] sau la
dreptul subiectiv pretins [art. 408 alin. (1) C. pr. civ.]; pârâtul poate să achieseze, să recunoască
pretențiile reclamantului [art. 436 C. pr. civ]; partea care a pierdut procesul poate să achieseze la
hotărârea prin care a fost obligată la o prestație către cealaltă parte ( art. 463 C. pr. civ.); ambele
părți pot conveni să stingă litigiul printr-o tranzacție (art. 438 C. pr. civ).
Aceste drepturi există și atunci când procesul a fost pornit de o altă persoană decât
titularul dreptului, deorece în acest caz titularul va fi introdus în proces.
-dreptul de a ataca sau nu hotărârea prin intermediul căilor de atac.
Partea care a pierdut procesul poate să ceară reformarea sau retractarea hotărârii prin
intermediul căilor de atac, însă poate să și achieseze la hotărâre, fie în mod expres, declarând că
renunță la calea de atac [art. 404, art. 464 alin. (2) C. pr. civ.] chiar înainte de comunicarea
hotărârii, fie tacit atunci când achiesarea poate fi dedusă din acte sau fapte precise și concordante
care exprimă intenția certă a părții de a-și da adeziunea la hotărâre [art. 464 alin. (3) C. pr. civ.].
Dacă o parte a exercitat o cale de atac, aceasta poate să și renunțe la judecata acelei căi de
atac [art. 463 alin. (3) C. pr. civ.].
16
M. Tăbârcă, Drept procesual civil.vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013. p. 72; 17
Curtea Supremă de Justiție, Secția civilă, decizia nr. 1174/1999- Revista Dreptul Nr. 6/2000,p. 168; 18
A se vedea art. 78-79 Cod procedură civilă;
14
Ca expresie a principiului disponibilității, partea poate să critice hotărârea în întregime,
cu privire la soluția dată tuturor capetelor de cerere, sau poate să limiteze critica la anumite
aspecte, aceasta însemnând că instanța de apel nu va putea cerceta legalitatea și temeinicia
hotărârii atacate decât în raport de critica formulată de apelant (art. 477 C. pr. civ.).
De asemenea, instanța de recurs va examina legalitatea hotărârii numai pe baza a ceea ce
s-a criticat prin motivele de recurs, astfel încât partea din hotărâre care nu a fost criticată în apel
rămâne definitivă [art. 488 alin. (2) C. pr. civ.].
Și sub acest aspect principiul disbonibilității cunoaște unele limitări, în art. 92 alin. (4)
arătându-se că procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în
cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a
participat la judecată, în condițiile legii.
-dreptul de a cere executarea titlurilor executorii.
Dacă debitorul nu își execută de bună-voie obligația înscrisă în titlul executoriu,
creditorul are dreptul să ceară executarea silită a hotărârii însă, în același timp, poate să și
renunțe la punerea în executarea a hotărârii.
Și acest aspect al disponibilității este atenuat de dreptul procurorului de a cere executarea
silită a hotărârilor date în favoarea minorilor, interzișilor, dispăruților, precum și în alte cazuri
expres prevăute de lege, potrivit art. 92 C. pr. civ.
2.5 Principiul respectării de către părți a obligaților ce le revin în
desfășurarea procesului.
În art. 10 C. pr. civ. se prevede că părțile au obligația să îndeplinească actele de
procedurp în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să-și probeze
pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără înârziere a procesului, urmărind
finalizarea acestuia. Dacă o parte deține un mijloc de probă, judecătorul poate, din oficiu, sau la
cererea celeilalte părți, să dispună înfățișarea acestuia, sub sancțiunea plății unei amenzi
judiciare.
Atitudinea procesuală a părților este de natură să influențeze modul de derulare a
procesului civil. Îndeplinirea de către părți a actelor de procedură în condițiile, ordinea și
termenele stabilite de lege sau de judecător, ca și îndeplinirea obligației de a-și proba pretențiile
și apărările, de a contribui la soluționarea cu celeritate a procesului, urmărind finalizarea
acestuia, nu depind numai de rol activ al judecătorului ci și de atitudinea procesuală a fiecărei
părți.
Potrivit C. pr. civ., părțile sunt obligate să îndeplinească actele de procedură în condițiile
stabilite de lege.
Art. 10 alin. (1) C. pr. civ., care stabilește în sarcina părților obligația de a-și proba
pretențiile și apărările se referă la orice parte, nu doar la reclamant sau pârât, astfel încât este
aplicabil și intervenientului, care, după ce a devenit parte în proces, poate să săvârșească acte de
procedură.
Potrivit art. 249 C. pr. civ., cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o
dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.
15
Sancțiunile specifice pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 10 alin. (1) C. pr.
civ. se regăsesc în textele care dezvoltă aspectele reglementate cu valoare de principiu de acest
articol,cum ar fi art. 295 sau art. 358 teza I.
2.6 Principiul privind obligațiile terților în desfășurarea procesului civil
În art. 11 C. pr. civ. se prevede că orice persoană este obligată, în condițiile legii, să
sprijine realizarea justiției, iar cel care, fără motiv legitim se sustrage de la îndeplinirea acestei
obligații poate fi constrâns să o execute sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare, și , dacă este
cazul, a unor daune-interese.
Art. 11 C. pr. civ. nu stabilește o obligație generală și abstractă în sarcina tuturor
persoanelor străine de proces, ci face trimitere la ,,condițiile legii” , deci persoana pe care o
vizează, va fi determinată în concret de textele care fac aplicația acestui principiu.
Expresia ,,orice persoană”19
este menită să explice faptul că obligația de sprijin pentru
realizarea justiției se impune oricui, indiferent cine este deținătorul elementului de probă,
persoană fizică sau juridică, de drept privat sau public.
Codul de procedură civilă face aplicația acestui principiu printr-o serie de texte, de pildă
referitoare la înfățișarea unui înscris, cum ar fi art. 297 alin. (1) și (2), art. 298 alin. (1);
informații ce trebuie puse la dispoziția executorului judecătoresc în faza executării silite,
prevăzute în art. 659 alin. (1)-(3).
Terțul poate refuza îndeplinirea obligației de a sprijini realizarea justiției în cazurile
prevăzute de lege, cum ar fi art. 296 alin. (1) și art. 298 alin. (2) C. pr. civ.
2.7 Buna-credință.
Fiind reglementată în același capitol cu principiile fundamentale de drept procesual civil,
buna-credință reprezintă unul din principiile care stau la baza dreptului, cu atât mai mult la baza
dreptului procesual civil, cu cât, fiind vorba despre o procedură contencioasă, în care părțile au
de cele mai multe ori interese contrare, este important pentru realizarea procesului civil ca
acestea să își exercite drepturile procesuale în mod corect, fără a urmări încălcarea drepturilor
procesuale ale celeilalte părți și fără a produce prejudicii părții adverse, în mod abuziv.
Conform art. 12 C. pr. civ., „partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv
răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii și
la plata unei amenzi judiciare”.
De asemenea, partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile procesuale
răspunde potrivit alin. (2) [alin. (3)].
Acest text este corespunzător art. 57 din Constituție care prevede că cetățenii români,
cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-
credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.
Există abuz procesual și dacă partea, în mod conștient, acționează de o asemenea
manieră în îndeplinirea obligației procesuale încât poate provoca adversarului o pagubă
procesuală sau materială20
.
19
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 86; 20
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p 90;
16
Nu numai apărarea pârâtului poate să fie abuzivă, dar și reclamantul ori intervenienții pot
să-și exercite drepturile procesuale în mod abuziv.
Acționarea în justiție a unei persoane, ca expresie a liberului acces la justiție, constituie
un drept, însă, reclamantul trebuie să exercite acest drept, atât la declanșarea procesului, cât și pe
parcursul judecății, cu bună-credință și potrivit scopului în vederea căruia acesta a fost
recunoscut de lege, deoarece exercitarea unui drept subiectiv fără interes legitim, constituie un
abuz de drept care trebuie sancționat.
Codul de procedură civilă nu arată criterile pentru determinarea abuzului de drept, însă,
trebuie considerat că doar acțiunea pornită cu rea-credință sau dintr-o eroare gravă, cu intenția de
a produce o pagubă, morală sau materială, ori constrângerea părții adverse, constituie abuz de
drept21
.
Potrivit art. 12 alin. (2) C. pr. civ., pentru exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale,
partea poate să fie obligată atât la despăgubiri pentru pagubele cauzate adeversarului, cât și la
plata unei amenzi către stat.
2.8 Dreptul la apărare.
Reglementat de art. 13 C. pr. civ., dreptul la apărare presupune existanța pentru fiecare
parte din procesul civil, dreptul de a fi reprezentată, sau, după caz, asistată, în condițiile legii. De
asemenea acest principiu aduce și un caracter de noutate, în sensul că în recurs, cererile și
concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat, sau, după caz, consilier
juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al
doilea inclusiv, este licențiată în drept. Părțile au dreptul ca în orice fază a procesului să aibă
posibilitatea de a participa, putând să ia cunostință de conținutul dosarului, să își facă apărări, să
prezinte susținerile în scris și oral, să exercite căile de atac, cu respectarea condițiilor prevăzute
de lege. Chiar dacă părțile sunt reprezentate, instanța poate dispune înfățișarea acestora în
persoană, daca va considera de cuvință.22
Prevederea conform căreia dreptul la apărare23
este garantat, este înscrisă și în texte din
alte legi,precum art. 24 din Constituție, principiul având o valoare constituțională.
O componentă a dreptului la apărare o constituie faptul că parte nu își poate înrăutății
situația în propria cale de atac, dacă prin lege nu se prevede altfel, excepțiile fiind prevăzute în
art. 432, 481 și art. 502 C. pr. civ.
Dreptul la apărare este asigurat și printr-o serie de alte dispoziții din Codul de procedur
civilă, precum:
-instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților,
dacă legea nu prevede altfel-art. 14 alin. (1);
-părțile trebuie să-și facă cunoscute reciproc și în timp util, direct sau prin intermediul
instanței, după caz, motivele de fapt și de drept pe care își întemeiază pretențiile și apărările,
precum și mijloacele de probă de care înțeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să-și
poată organiza apărarea-art. 14 alin. (2). Totodată, cererile de intervenție se comunică părților
inițiale ale procesului sau terților introduși în proces;
21
Idem. p, 92; 22
Art.13, alin (3), NCPC. 23
T. Vasiliu, Realizarea dreptului de apărare și unele probleme referitoare la exercitarea profesiei de avocat, Revista
română de drept, nr. 3/1971, p. 13-24;
17
-este recunoscut dreptul părților de a propune probe-art. 194 lit. e, art. 205 alin. (2) lit. d,
art. 254 alin. (2) C. pr. civ.;
-președintele completului de judecată este obligat să dea cuvântul părților, stabilind și
ordinea în care acestea pun concluzii-art. 216 alin. (2) C. pr. civ.;
-potrivit art. 383 C. pr. civ., după administrarea probelor încuviințate, reclamantul, prin
avocat, va redacta concluziile scrise privind pretențiile sale, pe care le va trimite, direct sau prin
scrisoare recomandată celorlalte părți din proces, după care, fiecare parte, prin avocatul său va
redacta propriile concluzii scrise pe care le va comunica, reclamantului, celorlalte părți și
Ministerului Public, când este cazul;
-amânarea judecății pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, la cererea părții interesate,
numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părșții sau
reprezantului ei-art. 222 alin. (1) C. pr. civ.;
Dacă instanța refuză amânarea judecății pentru acest motiv, va amâna, la cererea părții
pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.
Realizarea dreptului la apărare este asigurată și prin posibilitatea ca partea să-și angajeze
un apărător.
O garanție importantă a dreptului la apărare o constituie și asistența judiciară,
reglementată de art. 90 C. pr. civ., care face trimitere la legea specială a ajutorului public
judiciar.
Potrivit art. 13 alin. (2) teza a II-a, în recurs, cererile și concluziile părților nu pot fi
formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic cu excepția situației în
care parte sau mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al 2-lea inclusiv este licențiată în
drept.
Dreptul la apărare al părților mai este asigurat și prin faptul că:
-președintele completului nu poate schimba ordinea prevăzută de lege pentru darea
cuvântului părților;
-instanța încuviințează pârâtului probe care nu au fost cerute prin întâmpinare, dacă există
acordul expres al tuturor părților;
-judecătorul trebuie să verifice legalitatea procedurii de citare pentru fiecare termen.
Asigurarea dreptului la apărare implică și dreptul părții la motivarea măsurilor dispuse de
judecător pe parcursul procesului, precum și a hotărârii finale.
CAPITOLUL III
Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil român-continuare
3.1 Principiul contradictorialității.
Actualul Cod de procedură civilă prevede, expres, în art. 14 acest principiu, oferind
caracter unitar și previzibil acestuia, spre deosebire de vechea reglementare unde se găsea
18
dispersat în diverse articole, fiind, pe cale de interpretare, adus la rangul de principiu de către
doctrină. Art. 14: „(1) Instanța nu poate hotarî asupra unei cereri decât după citarea sau
înfațisarea părților, dacă legea nu prevede altfel.(2) Părțile trebuie să își facă cunoscute reciproc
și în timp util, direct sau prin intermediul instanței, după caz, motivele de fapt și de drept pe care
își întemeiaza pretențiile și apărările, precum și mijloacele de probă de care ințeleg să se
folosească, astfel încât fiecare dintre ele să își poată organiza apărarea.(3) Părțile au obligația de
a expune situația de fapt la care se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet,fară
a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Părțile au obligația de a expune un punct de
vedere propriu față de afirmațiile părții adverse cu privire la împrejurari de fapt relevante in
cauză.(4) Parțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept
invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de catre instanță din
oficiu.(5) Instanța este obligată, în orice proces, să supună discuției părților toate cererile,
excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate.(6) Instanța îsi va întemeia hotărârea
numai pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în
prealabil, dezbaterii contradictorii”
Contradictorialitatea24
presupune că judecătorul trebuie să asculte deopotrivă pe cel care
a sesizat instanța, cât și pe cel care se apără.
Fiecare parte are dreptul de a cunoaște toate piesele dosarului și observațiile aduse de
adversar la cunoștiința judecătorului, de a participa la prezentarea, argumentarea și dovedirea
pretențiilor sau apărărilor sale25
, precum și dreptul de a lua la cunoștiință, de a discuta și combate
susținerile și probele celeilalte părți.
De asemenea, fiecărei părți trebuie să i se ofere posibilitatea de a-și exprima punctul de
vedere asupra chestiunilor de fapt sau de drept invocate de instanță din oficiu, în scopul aflării
adevărului și pronunțării unei hotărâri temeinice și legale.
Art. 14 alin. (2) C. pr. civ., stabilește în sarcina părților o serie de obligații în ce privește
înștiințarea adversarului cu privire la motivele de fapt și de drept pe care își întemeiează
pretențiile și apărările, precum și mijloacele de probă de care înțeleg acestea să se folosească,
această comunicare între părți putându-se face direct sau prin intermediul instanței, după caz.
Transmiterea directă de acte se poate face în baza art. 169 teza I C. pr. civ., cât și în baza
art. 241 alin. (1) și (4) C. pr. civ., atunci când dispune judecătorul.
Comunicarea actelor prin intermediul instanței este reglementată în art. 170 alin. (1) teza
I și a II-a, cât și în art. 170 alin. (2) C. pr. civ.
Actualul Cod de procedură civilă a prevăzut reguli noi la primirea cererii de chemare în
judecată respectiv a apelului și recursului.
Astfel în art. 201 alin. 1) și 2) se reglementează modalitățiile de transmitere a actelor între
părți, respectiv cererea de chemare în judecată, întâmpinarea și răspunsul la întâmpinare, precum
și termenele în care trebuiesc făcute aceste comunicări; în art. 471 alin. (5)-(7) este reglementată
transmiterea cererii de apel, a întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare, precum și termenele
de comunicare, iar în art. 490 alin. (2) teza I, referitoare la depunerea recursului, se arată că
dispozițiile art. 471 se aplică în mod corespunzător.
Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 4) C. pr. civ., după închiderea dezbaterilor nu mai poate
să fie invocată nicio chestiune de fapt sau de drept și nici nu pot să fie depuse la dosar mijloace
de probă.
24
Al. Velescu, Contradictorialitatea-Principiu fundamental al dreptului procesual civil, Revista română de drept, nr.
7/1970, p. 21-31 25
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 107;
19
Dispozițiile art. 390 C. pr. civ. arată că, dacă în cursul cercetării judecătorești nu au fost
soluționate cereri, excepții sau apărări, ori sunt excepții care pot să fie invocate oricând pe
parcursul procesului, acestea vor putea fi puse în discuție, cel mai târziu, înainte de a se trece la
dezbaterea fondului cauzei.
Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 6) C. pr. civ., judecătorul nu își poate întemeia hotărârea
decât pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în
prealabil, dezbaterii contradictorii.
După închiderea dezbaterilor părțile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei,
sub sancțiunea de a nu fi luat în seamă-art. 394 alin. 3) C. pr. civ.
Instanța este obligată, în orice proces, să pună în discuția părților toate cererile,
excepțiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau
invocate din oficiu-art. 224 C. pr. civ.
Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice
greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a
legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale, scop în care judecătorul este în drept
să le ceară părților să prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice
împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să
dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de
lege, chiar dacă părțile se împotrivesc-art. 22 alin. (2) C. pr. civ.
Pentru respectarea principiului contradictorialității părțile nu trebuie să se prezinte în
instanță, prezența lor fiind necesară numai pentru a se încerca împăcarea acestora, așa cum
prevăd dispozițiile art. 13 alin. 4) și art. 227 alin. 1) C. pr. civ.
De asemenea, pentru respectarea principiului contradictorialității nu este obligatoriu să se
înfățișeze toate părțile, așa după cum rezultă din prevederile art. 223 alin. 2) C. pr. civ.,
contradictorialitatea fiind păstrată și atunci când ambele părți, legal citate, lipsesc, dar cu condiția
ca cel puțin una din ele să fi solicitat judecarea cauzei în lipsă, în condițiile art. 223 alin. 3) C. pr.
civ.
În unele cazuri, datorită urgenței, legiuitorul permite ca soluționarea unor cereri să se facă
citarea părților, cu consecința înlăturării contradictorialității, cum sunt cazurile prevăzute de art.
135 alin. (4), art. 143 alin. (1), art. 230, art. 360 alin. (5), art. 493 alin. (5), (6) și (7).
Și pentru faza executării silite legiuitorul a prevăzut posibilitatea înlăturării
contradictorialității-art. 656 alin. (3), art. 665 alin. (2) teza I, art. 718 alin. (7), art. 757 alin. (6).
Cu toate acestea, ori de câte ori actele executorului judecătoresc sunt supuse căilor de
atac, în etapa căilor de atac se revine la contradictorialitate, judecata acestora făcându-se numai
cu citarea părților.
Pentru respectarea contradictorialității trebuie să se recunoască avocaților părților dreptul
de a se prezenta la judecată și a susține cauza înaintea judecătorului, însă instanța nu este
obligată să acorde termene până la prezentarea apărătorului, în acest caz contradictorialitatea
fiind asigurată prin recunoașterea dreptului avocatului de a depune concluzii scrise.
Principiul contradictorialității își găsește consacrarea și în alte texte ale Codului de
procedură civilă, cum ar fi art. 64 alin. 1) și 2), art. 69 alin. 1), art. 74 alin. 1), art. 77 alin. 1), art.
149 alin. 1), art. 153, art. 216 alin. 2).
Pentru a se asigura contradictorialitatea C. pr. civ. impune o serie de obligații și în sarcina
judecătorului, cum sunt cele prevăzute de art. 200 alin. 1) și 2), art. 219, art. 425 alin. 3) și art.
922.
20
3.2 Principiul oralității.
Art. 15 C. pr. civ. prevede că: „Procesele se dezbat oral, cu excepția cazului în care legea
dispune altfel sau cand părțile solicită expres instanței ca judecata să se faca numai pe baza
actelor depuse la dosar”.
Oralitatea dezbaterilor este un principiu fundamental al procesului civil în virtutea căruia
președintele completului are obligația să dea cuvântul părților pentru a-și susține verbal
pretențiile sau apărările, pentru a discuta reguralitatea actelor de procedură și cererile celorlalte
părți, materialul probator administrat, pentru a de explicații, a propune probe și a formula
concluzii cu privire la toate împrejurările de fapt sau de drept ale litigiului26
.
Oralitatea permite un dialog între parte și judecător, judecătorul putând să pună întrebări
părților pentru a obține lămuririle necesare.
Arguementația orală completează și întărește cele arătate în scris.
Oralitatea dezbaterilor nu vizează numai etapa dezbaterilor în fond, ci și etapa cercetării
procesului fiind supusă cerinței oralității.
Codul de procedură civilă conține și alte texte care se referă la oralitate precum: art. 43
alin. 3), art. 47 alin. 1), art. 85 alin. 2), art. 126 alin. 1), art. 204 alin. 2), art. 46 alin. 1), art. 408
alin. 3), art. 449 alin. 3), art. 459 alin. 2), art. 464 alin. 2) și art. 757 alin. 5).
De la principiul oralității există două categorii de excepții, prevăzute chiar de art. 15 C.
pr. civ.:
-atunci când legea dispune că actul de procedură poate să îmbrace numai forma scrisă.
Este cazul unor acte de procedură ale părților cum sunt cererea de chemare în judecată,
întâmpinarea, cererea reconvențională, cererile de intervenție, cererile de exercitare a căilor de
atac.
De asemenea, îmbracă această formă anumite acte de procedură precum: citația, minuta,
încheierea de ședință, hotărârea.
De asemenea, pentru a se putea realiza controlul judiciar, susținerile verbale ale părților și
ale altor participanți sunt consemnate în scris în încheieri, depoziții de martori, concluzii scrise,
procese verbale, etc.
-atunci când părțile solicită expres instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor
depuse la dosar.
Totuși27
, simplul fapt că părțile solicită instanței să se înlăture oralitatea, nu este de ajuns
pentru ca judecătorul să fie ținut de această cerere, acest aspect rezultând și din prevederile art.
227 alin. 1) C. pr. civ., care permite instanței să dispună ca părțile să se prezinte înaintea sa
atunci când consideră că, prin îndrumările pe care le-ar da acestora, s-ar realiza împăcarea.
De asemenea, judecătorul poate ordona administrarea probelor pe care le consideră
necesare pentru aflarea adevărului, altele decât înscrisurile.
Totodată, pot exista litigii în care prezența părților să fie obligatorie, cum ar fi procesele
de divorț sau litigii în care audierea minorului ori a părților să fie obligatorie.
Sancțiunea nerespectării cerințelor legate de oralitatea dezbaterilor este nulitatea
hotărârii, în condițiile art. 175 alin. C. pr. civ., dacă se face dovada că prin nerespectarea
oralității s-a produs părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfințarea hotărârii.
26
M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 122; 27
Idem p. 125;
21
3.3 Principiul nemijlocirii
Art. 16. C. pr. civ. prevede că probele se administrează de către instanța care judecă
procesul, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel.
Principiul nemijlocirii presupune obligația instanței de a cerceta direct și nemediat toate
elementele care interesează dezlegarea cauzei28
.
Potrivit art. 261 alin. 1), administrarea probelor se face în fața instanței de judecată
sesizate, în camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel.
În ce privește audierea martorilor, instanța trebuie să stabilească, prin audierea lor
nemijlocită, faptele relatate de aceștia și modul în care le-au peceput.
Cu privire la înscrisuri, deși art. 150 alin. 1) stabilește, ca regulă, faptul că la fiecare
exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege să se folosească
în proces, art. 292 alin. 2), dispune că dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus
este obligată să aibă asupra sa originalul și, la cerere, să-l prezinte instanței, sub sancțiunea de a
nu se ține seama de înscris.
Există însă și excepții de la acest principiu:
-în cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente
rămân câștigate judecății și instanța competentă, învestită cu soluționarea cauzei, nu va dispune
refacerea lor decât pentru motvie temeinice-art. 137;
-când se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi dovezile
administrate în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu
este necesară refacerea lor-art. 422 alin. 2);
-în cazul strămutării hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță înainte
de strămutare urmează a fi păstrate. În cazul în care instanța de la care s-a dispun strămutarea a
procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunțată este deființată de drept prin
efectul admiterii cererii de strămutare-art. 145 alin. 2);
-dacă, din motive obiective, administrarea probelor nu se poate face decât în afara
localității de reședință a instanței, aceasta se va putea efectua prin comisie rogatorie, de către o
instanță de același grad sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanță de
același grad-art. 261 alin. 2);
-când există urgență în administrarea unei probe, dacă este pericol ca proba să dispară sau
să fie greu de administrat în viitor, înainte de formularea unei cereri principale, se recurge la
procedura asigurării dovezilor-art. 360 C. pr. civ.;
3.4 Principiul publicității
Art. 17 C. pr. civ. prevede că ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile
prevăzute de lege, acest principiu fiind prevăzut și de art. 127 din Constituție, un conținut similar
având și art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Totodată și art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
cuprinde o asemenea dispoziție.
Publicitatea ca element esențial al procesului echitabil, pentru că îi protejează pe
justițiabili contra judecății secrete și arbitrariului, presupune că procesul civil se desfășoară în
28
Al. Velescu, Semnificația și rolul principiului procedural al nemijlocirii în soluționarea cauzelor civile, Revista
română de drept, nr. 10/1976, p. 37-40;
22
prezența părților, dar și a oricăror persoane străine de litigiu care dorește să asiste la cercetare
procesului și căreia instanța, pentru motive teminice i-a admins să asiste la proces, în condițiile
art. 213 alin. 3) C. pr. civ., sau la dezbaterile în fond29
.
Publicitatea este constituită din elemente divere și anume:stabilitatea locului unde
instanțele își desfășoară activitatea, fiecare instanță având un sediul stabil și cunoscut;
periodicitatea ședințelor de judecată, în zilele și la orele fixate-art. 157 alin. 1 lit. d; afișarea listei
proceselor ce se vor dezbate în fiecare ședință de judecată-art. 215 alin. 1; accesul liber în sala de
ședință; pronunțarea hotărârii în ședință publică.
O formă sub care se manifestă publicitatea o constituie și posibilitatea de accesare a
hotărârilor judecătorești publicate online, potrivit hotărârii nr. 308 din 5 martie 2009 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
De la principiul publicității există și excepții:
-potrivit art. 213 alin. 1), în fața primei instanțe cercetarea procesului se desfășoară în
camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel30
.
Excepția de la principiul publicității vizează numai etapa cercetării procesului în fața
primei instanțe, nu și dezbaterile în fond-art. 244 alin. 1).
Părțile pot conveni, însă, ca și dezbaterile în fond să aibă loc în camera de consiliu-art.
244 alin. 3).
-dezbaterea fondului poate să se desfășoare fără prezența publicului, dar numai dacă
părțile convin în acest sens sau dacă prin dezbaterea publică s-ar aduce atingere unor valori
anume prevăzute de lege.
În situația în care ,în căile de atac, este necesar să se parcurgă etapa cercetării procesului,
aceasta se face în ședință publică, potrivit art. 240 alin. 2) C. pr. civ.
Sancțiunea pentru nerespectarea publicității este nulitatea, necondiționată de vătămare în
condițiile art. 176 pct. 5 C. pr. civ.
3.5 Principiul desfășurării procesului în limba română
Potrivit art. 18 C. pr. civ. procesul civil se defășoară în limba română-alin. 1). Cetățenii
români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața
instanțelor de judecată, în condițiile legii-alin. 2). Cetățenii străini și apatrizi care nu înțeleg sau
nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a
vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel-
alin. 3). Cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română-alin. 4).
Principiul potrivit căruia procesul civil se desfășoară în limba română este unul
constituțional, fiind înscris în art. 128 din Constituție, alin. 1)-5).
De asemenea, art. 14 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară a preluat textul
constituțional.
Modalitatea de folosire a traducătorului, respectiv a interpretului este dezvoltată în art.
225 C. pr. civ. precum și în Legea nr. 178/1997.
29
M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 129; 30
Potrivit dispozițiilor art. XII din Legea nr. 2/2013, dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, privind cercetarea procesului și, după caz dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică
proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a
prezenti legii și până la data de 31 decembrie 2015, cerecetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului se
desfășoară în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel;
23
Persoanele prevăzute în alin. 2) și 3) ale art. 18 C. pr. civ. nu pot pretinde că le-a fost
încălcat dreptul la apărare dacă au fost reprezentate sau asistate de un avocat cunoscător al limbii
române
3.6 Principiul continuității completului de judecată
Presupune ca judecătorul învestit cu soluționarea unei cauze civile să nu poată fi înlocuit
pe durata procesului decât pentru motive temeinice și numai în condițiile legii.31
În condițiile art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, activitatea de
judecată se desfășoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor și continuității,
cu excepția situațiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.
Potrivit art. 95 alin. 5) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești,
completele se vor constitui la începutul fiecărui an și se numerotează pe instanță, sau, după caz,
pe secții, ținându-se seama de materile în care se judecă, de specializarea completelor și de faza
procesuală în care se află cauzele.
Modificarea numărului completelor de judecată sau schimbare judecătorilor care le
compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condițiile legii.
În aplicarea acestui principiu, art. 214 alin. 1) C. pr. civ. prevede că membrii completului
care judecă procesul trebuie să rămână aceiași în tot cursul judecății.
Conform art. 214 alin. 2) C. pr. civ., în cazurile în care, pentru motive temeinice, un
judecător este împiedicat să participe la soluționarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condițiile
legii.
Potrivita art. 214 alin. 3), în măsura în care incidentele procedurale care duc la
necesitatea înlocuirii judecătorului apar în etapa deliberării, dacă înlocuirea prevăzută la alin. 2)
a avut loc după ce s-a dat cuvântul părților în fondul cauzei, cauza se va repune pe rol.
3.7 Principiul privitor la încercarea de împăcare a părților
În art. 21 C. pr. civ. se prevede că judecătorul va recomanda părților soluționarea
amiabilă a litigiului, potrivit legii speciale-alin. 1). În tot cursul procesului, judecătorul va
încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii-alin. 2).
Norma care stabilește în sarcina judecătorului încercarea de împăcare a părților este una
imperativă, însă judecătorul nu are obligație de rezultat, ci doar una de mijoace.
Există 2 modalități prin care judecătorul va încerca să realizeze împăcarea părților: fie
îndrumându-le să apeleze la mediere32
, în condițiile legii speciale, fie recomandându-le să se
concilize în tot cursul procesului.
Pentru a realiza împăcarea judecătorul nu are nevoie să fie mandat de părți cu această
misiune.
Legea specială la care face trimitere art. 21 alin. 1) C. pr. civ. este Legea nr. 192/2006.
31
Art. 19,C. pr. civ.(Legea nr. 134/2010) 32
A se vedea I. Deleanu, Medierea în procesul civil, Revista Dreptul nr. 10/2006, p. 63-86;
24
În vederea obținerii împăcării părților, art. 227 alin. 1) C. pr. civ. dă dreptul judecătorului
să dispună ca părțile să se înfățișeze personal, chiar dacă acestea sunt reprezentate, indiferent
dacă reprezentarea este legală sau convențională.
Judecătorul va încerca împăcarea părților în tot cursul procesului, deci atât în faza
judecății, cât și în faza executării silite
3.8 Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului
Judecătorul soluționează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.
Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeala
privind aflarea adevarului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în
scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire la situația de fapt și
motivarea în drept pe care parțile le invoca, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte
explicații, oral sau în scris, să puna în dezbaterea acestora orice împrejurari de fapt sau de drept,
chiar daca nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe
care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevazute de lege, chiar dacă părțile se
împotrivesc. Judecatorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile legii.
Persoanele astfel introduse în cauză vor avea posibilitatea, după caz, de a renunța la judecată sau
la dreptul pretins, de a achiesa la pretențiile reclamantului ori de a pune capăt procesului printr-o
tranzacție. Judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse
judecații, chiar dacă parțile le-au dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să
pună în discuția părților calificarea juridica exactă. Cu toate acestea, judecătorul nu poate
schimba denumirea sau temeiul juridic în cazul în care parțile, în virtutea unui acord expres
privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridică și motivele de
drept asupra cărora au inteles să limiteze dezbaterile, daca astfel nu se încalca drepturile sau
interesele legitime ale altora. Judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut,
fără însa a depași limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. Ori de
cate ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere sa țină seama de toate
circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale
dreptului, de cerințele echității și de buna-credință.33
Rolul instanței34
în aflarea adevărului se manifestă sub următoarele aspecte principale:
-cu privire la situația de fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul
este în drept să le ceară explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice
împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să
dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de
lege, chiar dacă părțile se împotrivesc.
Datorită acestei posibilități a judecătorului, cererea de chemare în judcată nu poate să fie
respinsă ca nedovedită, ci numai ca nefondată sau neîntemeiată.
Cu toate acestea, potrivit art. 254 alin. 6), părțile nu pot invoca în căile de atac omisiunea
instanței de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus și administrat în condițiile legii,
aceasta însemnând că nici instanța de control judiciar nu ar putea invoca, din oficiu, nesocotirea
în plan probatoriu a principiului rolului judecătorului în aflarea adevărului.
33
Art. 22, C. pr. civ. (Legea 134/2010). 34
A se vedea C.E. Alexe, Judecătorul în procesul civil între rol activ și arbitrar, vol II, Editura C.H. Beck, București,
2008;
25
-judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile legii-art.
78 alin. 1) și 2).
Potrivit art. 79 alin. 1) C. pr. civ., cel introdus în cauză va fi citat.
-judecătorul dă sau restabilește califacarea35
juridică a actelor și faptelor deduse judecății,
chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire.
-judecătorul poate să ia măsuri pentru pregătirea judecății.
Astfel conform art. 203, judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată,
dacă s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată va putea dispune citarea pârâtului la
interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum și orice alte măsuri necesare
pentru desfășurarea procesului potrivit legii- alin. 1). În condițiile legii, se vor putea încuviința,
prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum și măsuri pentru asigurarea probelor-alin.
2)
-judecătorul fixează primul termen de judectă și termenele ulterioare.
În acest sens sunt dispozițiile art. 180 alin. 3) și art. 201 alin. 3) C. pr. civ.
-judecătorul ordonă măsurile necesare judecării cererii. În acest scop acesta poate dispune
conexarea sau disjungerea cauzelor, suspendarea și redeschiderea judecății, repunerea procesului
pe rol etc.
-judecătorul poate invoca din oficiu încălcarea normelor imperative, dacă prin lege nu se
prevede altfel.
-judecătorul stăruie prin toate mijloacele legale, penru a preveni orice greșeală privind
aflarea adevărului în cauză.
În acest sens el va face aplicarea prevederilor art. 79 alin. 1, art. 254, art. 260 și art. 338
C. pr. civ.
-în exercișiul rolului activ, judecătorul poate urmări și atenuarea unor dispoziții legale
restrictive, prin aplicarea altor dispoziții legale.
3.9 Principiul respectului cuvenit justiției
Art. 23. C. pr. civ. prevede că cei prezenți la ședința de judecată sunt datori să manifeste
respectul cuvenit față de membrii completului de judecată și să nu tulbure buna desfășurarea a
ședinței de judecată-alin. 1). Președintele completului veghează ca ordinea și solemnitatea
ședinței să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură permisă de lege-alin. 2).
În art. 217 C. pr. civ sunt prevăzute măsurile pe care le poate lua președintele
completului:
-dacă nu mai este loc în sala de ședință le poate cere celor care ar veni mai târziu sau care
depășesc numărul locurilor existene să părăsească sala;
-îi poate îndepărta din sală pe cei care au asupra lor arme și nu le poartă în exercitarea
serviciului pe care îl îndeplinesc în fața instanței;
-persoanele care iau parte la ședință sunt obligate să aibă o purtare și o ținută
cuviincioase. Cei ce se adresează instanței în ședință publică trebuie să stea în picioare, însă,
președintele poate încuviița, atunci când apreciază că este necesar, excepții de la această
îndatorire;
35
M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p.146;
26
-președintele atrage atenția părții sau oricărei alte persoane care tulbură ședința ori
nesocotește măsurile luate să respecte ordinea și buna-cuviință, iar în caz de nevoi dispune
îndepărtarea ei. Pot fi îndepărtați din sală minorii.
Dacă înainte de închiderea dezbaterilor una dintre părți a fost îndepărtată din sală, va fi
rechemată pentru a i se pune în vedere actele efectuate în lipsa ei, însă această cerință nu există
în cazul în care partea îndepărtată este asistată de un apărător care a rămas în sală.
În cazul în care cel ce tulbură liniștea ședinței este chiar apărătorul părții, președintele îl
va chema la ordine și, dacă din cauza atitudinii lui continuarea dezbaterilor nu mai este cu
putință, procesul se va amâna, aplicându-se amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. 1) pct. 2
C. pr. civ., iar cheltuielile ocazionate de amânare vor fi trecute în sarcina sa, prin încheiere
executorie.
3.10 Principiul respectării principiilor fundamentale
În art. 20 C. pr. civ. se prevede că judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și să
respecte el însuși principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Sancțiunile ce intervin în caz de nerespectare de către părți sau de către judecători a
principiilor fundamentale sunt prevăzute în diferite dispoziții ale C. pr. civ., cum ar fi art. 480,
art. 488, art. 503 și art. 509
CAPITOLUL IV
Acţiunea în procesul civil. Dreptul la acțiune. Elementele acțiunii civile.
4.1. Noţiune. Natura juridică şi corelaţia dintre dreptul subiectiv civil,
acţiunea civilă şi dreptul la acţiune
Noţiunea de acţiune civilă a primit diferite interpretări, în literatura de specialitate
neexistând un punct de vedere comun.
Într-o opinie36
se consideră că acţiunea civilă este mijlocul legal prin care o persoană
cere instanţei judecătoreşti fie recunoaşterea dreptului său, fie realizarea acestui drept prin
încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o altă persoană sau printr-o despăgubire
corespunzătoare.
36
I.Stoenescu, S.Zilberstein, Drept procesual civil.Teoria generală, Editura Didactică și Pedagogică, București.
1977, p. 229
27
Într-o altă opinie37
se consideră că acţiunea civilă este mijlocul legal cel mai important
de proteguire prin constrângere judiciară a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocrotite
de lege.
Într-o altă definiţie38
se arată că acţiunea civilă este mijlocul de exercitare a dreptului de
a pretinde şi obţine concursul organelor judecătoreşti în vederea recunoşterii sau realizării unor
drepturi subiective încălcate sau nerecunoscute, sau a apărării unor situaţii juridice ocrotite de
lege.
În literatura juridică de specialitate, acţiunea civilă a mai fost definită ca fiind ansamblul
mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se asigură protecţia dreptului
subiectiv civil, prin recunoaşterea sau realizarea lui, în cazul în care este încălcat sau contestat39
.
Referitor la noţiunea de acţiune civilă, în doctrină s-au făcut următoarele precizări40
:
- acţiunea civilă este de conceput numai în legătură cu protecţia drepturilor subiective
civile şi a unor interese apărate de lege, pentru care calea justiţiei este obligatorie;
- acţiunea civilă cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale organizate de legea
procesuală pentru protecţia dreptului subiectiv sau a altor interese care se pot realiza numai pe
calea justiţiei;
- indiferent de dreptul care se valorifică, acţiunea este uniformă, în sensul că ea cuprinde
aceleaşi mijloace procesuale;
- acţiunea se individualizează, devine proces imediat ce titularul dreptului subiectiv
apelează la acţiune.
Actualul Cod de procedură civilă reglementează distinct noțiunea de acțiune civilă în
Cartea I, Titlul I ”Notiune: Art. 29. - Acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale
prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei
alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării parților în proces.”
Noţiunile de acţiune civilă şi drept subiectiv civil sunt noţiuni independente, aparţinând
unor ramuri diferite de drept, respectiv dreptul procesual civil şi dreptul civil.
Dreptul subiectiv civil este o posibilitate, putere ori facultate recunoscută de legea civilă
subiectului activ, persoană fizică sau persoană juridică. În temeiul acestei posibilităţi subiectul
activ poate avea el însuşi o anumită conduită în limitele prevăzute de lege, poate pretinde o
conduită corespunzătoare subiectului pasiv, sau poate apela la concursul forţei de constrângere a
statului41
Legătura dintre dreptul subiectiv civil şi acţiunea civilă o constituie dreptul la acţiune ca
parte integrantă a dreptului subiectiv civil în virtutea căruia titularul poate face apel, când dreptul
îi este încălcat, la forţa coercitivă a statului.
Acţiunea civilă fiind abstractă şi generală, nu se confundă cu dreptul la acţiune.
Dreptul la acţiune se naşte în momentul în care dreptul subiectiv civil este încălcat, dar
pentru a pune în mişcare formele procedurale ce alcătuiesc conţinutul acţiunii este necesară şi
voinţa titularului acestui drept. Condiţiile cerute pentru exerciţiul acţiunii civile sunt: dreptul
subiectiv încălcat să fie actual, interesul, capacitatea procesuală şi calitatea procesuală.
37
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, Dicţionar de drept procesual civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1983, p. 15 38
Al.Bacaci, Excepţiile de procedură în procesul civil, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p.108 (apud
V.M.Ciobanu) 39
V.M.Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, Vol I, Editura Național, București, 1997, p. 250 40
idem 33; 41
Ghe.Dinu, Drept civil. Partea Generală, Editura Ex-Ponto, Constanţa, 2003, p. 71
28
În conţinutul dreptului la acţiune se includ o serie de drepturi cum ar fi: dreptul de a
sesiza instanţa, de a administra probe, de a exercita căile de atac, etc.
Dreptul pretins determină caracterul acţiunii şi îi imprimă calificarea sa, astfel, acţiunea
va fi prescriptibilă sau imprescriptibilă după cum şi dreptul ce se valorifică este prescriptibil sau
imprescriptibil, acţiunea va fi personală sau reală potrivit naturii dreptului ce se valorifică,
acţiunea va fi mobiliară sau imobiliară în funcţie de bunul ce formează obiectul dreptului42
.
Potrivit art.1 din Decretul nr.167/1958 dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se
stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege. Aceasta înseamnă că
se stinge dreptul de a apela la forţa de constrângere a statului, însă rămâne valabil dreptul de a
sesiza instanţa competentă.
În altă ordine de idei, acțiunea nu se identifică cu cererea de chemare în judecată,
aceasta din urmă fiind doar o parte componentă a acțiunii civile, o formă de manifestare a
acțiunii, așa cum sunt și cererea reconvențională, cererile de intervenție voluntară sau forțată,
excepțiile43
etc.
4.2. Elementele acţiunii civile
Elementele acţiunii civile determină cadrul necesar44
, indispensabil al oricărei acţiuni şi
servesc la individualizarea acesteia în raport cu altă acţiune.
Orice acțiune civilă presupune existența a trei elemente: părți, obiect și cauză.
4.2.1. Părţile acţiunii civile
Acţiunea civilă fiind legată de dreptul subiectiv, nu poate fi concepută fără existenţa cel
puţin a unei persoane care să fie interesată în protecţia dreptului subiectiv nesocotit sau încălcat. În momentul în care acţiunea civilă este exercitată este nevoie de cel puţin două
persoane, una care pretinde (reclamantul) şi una care se opune (pârâtul). Aceste persoane, dacă îndeplinesc condiţiile necesare pentru exerciţiul acţiunii civile (afirmarea unui drept actual, capacitate procesuală, calitate procesuală şi interes), devin părţi în procesul civil
45.
Părţile au denumiri specifice în raport cu diferitele faze ale procesului civil. Astfel, în etapa judecăţii în primă instanță, părţile poartă denumirea de reclamant şi pârât. Partea care exercită o cale de atac poartă denumirea de apelant, recurent, revizuent sau contestator, întrucât prin activitatea sa urmăreşte reformarea sau retractarea hotărârii atacate. În schimb partea căreia îi este favorabilă hotărârea atacată, intimatul, urmăreşte menţinerea acesteia
46.
Părţile sunt persoanele între care s-a legat iniţial raportul juridic dedus judecăţii. Părţilor iniţial legate prin acţiune li se pot adăuga şi terţe persoane, prin intervenţia voluntară sau forţată.
De asemenea, au calitatea de parte și persoanele sau organele cărora legiuitorul le-a recunoscut legitimare procesuală activă sau pasivă, deși nu fac parte din raportul juridic dedus judecății.
42
Fl.Măgureanu, Drept procesual civil, Ediția a IV-a, Editura ALL Beck, București 2001., p. 48 43
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 156; 44
A se vedea I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 237 “Nu se poate concepe o acţiune fără elementul subiectiv,
respectiv fără părţile litigante şi, tot astfel, fără formularea unei pretenţii concrete, alcătuind obiectul acţiunii şi fără
fundamantarea juridică a dreptului reclamantului, constând în precizarea cauzei, a temeiului juridic al acestui drept”. 45
V.M.Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, Vol I, Editura Național, București, 1997 , p. 261 46
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 332
29
4.2.2. Obiectul acţiunii civile
Obiectul acţiunii civile este ceea ce se cere prin acţiunea respectivă47
, concretizându-se
în raport cu mijlocul procesual folosit.
Indiferent de obiectul dreptului subiectiv civil, acţiunea are întotdeauna ca obiect
protecţia acestui drept sau a unor interese pentru realizarea cărora calea justiţiei este obligatorie
chiar dacă nu se contestă un drept48
(ex- procedura necontencioasă – art. 527-540 C.proc.civ. în
care nu se urmăreşte un drept potrivnic fată de o altă persoană).
În cazul cererii de chemare în judecată obiectul acţiunii constă în pretenţia concretă a
reclamantului. Excepţiile procesuale au ca obiect invocarea încălcării unor norme de organizare
judecătorească, de competenţă sau de procedură propriu-zisă (excepţii de procedură), sau a unor
lipsuri referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune (excepţii de fond). Măsurile asigurătorii au ca
obiect luarea unor măsuri de indisponibilizare şi conservare a bunului în litigiu.
Căile de atac au ca obiect desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti care se atacă.
Obiectul executării silite constă fie în bunurile debitorului care pot fi vândute pentru
satisfacerea creanţei creditorului, fie în obligaţia debitorului de a preda bunul determinat
prevăzut în titlul executoriu.
4.2.3. Cauza acţiunii civile
Prin cauza acţiunii civile se înţelege scopul către care se îndreaptă voinţa celui care
reclamă sau se apără, scopul care exprimă şi caracterizează voinţa sa în justiţie, scop explicat cu
împrejurările şi motivele speciale care au determinat partea să acţioneze49
.
Cauza unei acţiuni este temeiul juridic al cererii (causa petendi) fundamentul legal al
dreptului pe care una din părţi îl valorifică împotriva celeilalte părţi50
.
Cauza acţiunii (causa petendi) nu se confundă cu cauza raportului juridic (causa
debendi), aceasta din urmă constituind fundamentul dreptului invocat de cel care formulează
pretenţia.
De pildă, dacă se revendică un bun, cauza acțiunii (scopul) este intenția reclamantului
de a redobândi posesia bunului considerat a fi deținut pe nedrept de altă persoană, iar cauza
cererii de chemare în judecată prin care se revendică bunul (temeiul juridic) este titlul de
proprietate al reclamantului, care poate fi un contract, o succesiune, legea etc.
Distincția este necesară atunci când se invocă autoritatea de lucru judecat, care
presupune tripla identitate de părți, obiect și cauză.
Pe de altă parte, cauza cererii de chemare în judecată nu trebuie confundată cu motivul
cererii, care este dovada ce servește la justificarea cauzei.
Cauza acţiunii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- să existe – acestă condiţie de regulă, se îndeplineşte, fiind neconceput ca o persoană
să se adreseze instanţei fără a avea vreun scop;
- să fie reală – intentarea acţiunii să fie determinată de scopul pe care titularul dreptului
urmăreşte să-l obţină prin hotărârea judecătorească;
47
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 237 48
V.M.Ciobanu, op. cit, p.262 49
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 263 50
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 238
30
- să fie licită şi morală – adică să nu contravină legii şi regulilor de convieţuire morală
şi socială.
4.3. Condiţiile cerute pentru exerciţiul acţiunii civile
Condiţiile cerute pentru exerciţiul acţiunii civile respectiv pentru punerea în mişcare a
tuturor formelor procedurale ce intră în conţinutul acţiunii civile (cererea de chemare în judecată,
căile de atac etc.) sunt următoarele:
- afirmarea unui drept subiectiv civil ce se cere protejat;
- interesul urmărit prin punerea în mişcare a acţiunii;
- capacitatea procesuală;
- calitatea procesuală.
Conform art. 32 C. pr. civ., orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă
autorul acesteia: a)are capacitate procesuală, în condițiile legii; b) are calitate procesuală; c)
formulează o prentenție; d) justifică un interes-alin. 1). Dispozițiile alin. 1) se aplică, în mod
corespunzător și în cazul apărărilor-alin. 2).
Aceste condiții de exercițiu trebuie să fie îndeplinite cumulativ atunci când este
formulată orice cerere prin care se invocă o pretenție, cum ar fi: o cerere de chemare în judecată,
o cerere reconvențională, o cerere de intervenție prinicipală etc.
4.3.1. Dreptul
Pornind de la corelaţia dintre acţiunea civilă şi dreptul subiectiv civil, pentru punerea în
mişcare a acţiunii civile se cere în primul rând existenţa unui drept subiectiv ce se cere protejat,
ori a unui interes legitim care nu se poate realiza decât pe calea justiţiei.
Condiţii51
ce se cer a fi îndeplinite de dreptul subiectiv civil pentru a se bucura de
protecţie juridică:
a) să fie recunoscut şi ocrotit de lege;
b) să fie exercitat conform scopului recunoscut de lege (art.3 alin.2 Decretul nr.
31/1954);
c) să fie exercitat cu bună-credinţă, adică să nu fie exercitat abuziv;
d) să fie actual, adică să nu fie supus unui termen sau unei condiţii suspensive.
În cazul drepturilor afectate de un termen sau condiţie suspensivă, creditorul poate cere
măsuri de asigurare sau conservare, ori poate cere asigurarea dovezilor. În ipoteza în care dreptul
nu este actual, cererea va fi respinsă ca prematură, însă reclamantul va putea introduce o nouă
cerere la împlinirea termenului sau condiţiei. Acţiunea nu poate fi respinsă dacă pârâtul nu a
invocat excepţia prematurităţii, în cazul în care dreptul era afectat de termen şi a acceptat discuţia
asupra fondului.
În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii sau că reclamantul nu
justifică un drept subiectiv, cererea va fi respinsă.
De la condiția ca dreptul să fie actual, legiuitorul a stabilit și excepții, care sunt de
strictă interpretare, ele neputând fi extinse prin analogie. Este cazul acțiunilor preventive
reglementate prin art. 33 și 34. C. pr. civ. Prin faptul introducerii acțiunii înainte de termen 51
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 292-294
31
debitorul nu este decăzut din beneficiul termenului, deorece hotărârea obținută înainte de termen
va putea fi pusă în executare numai la scadență, la împlinirea termenului.
Judecata se face în procedură contencioasă pentru că se urmărește stabilirea unui drept
potrivnic față de altă persoană, însă pârâtul nu va putea fi obligat la cheltuieli de judecată, el
nefiind în culpă procesuală.
Ipoteza din art. 34 alin. 3) C. pr. civ. nu este identică cu cea reglementată în art. 33 C.
pr. civ..
Cererea prevăzută de art. 33 C. pr. civ. poate să fie formulată indiferent dacă dreptul
celui care acționează este sau nu afectat de termen, pe când cererea la care se referă art. 34 alin.
3) C. pr. civ. este condiționată de existența unui drept afectat de termen suspensiv, neîmplinit.
Spre deosebire de cazul acțiunilor preventive reglementate de art. 34 C. pr. civ., în cazul
celor reglementate de art. 33 C. pr. civ. pârâtul va putea fi obligat la cheltuieli de judecată, dacă
este în culpă procesuală.
Dacă dreptul nu este actual, lipsa acestei condiții poate să fie invocată pe parcursul
procesului prin intermediul excepției de prematuritate, de către oricare dintre părți, de procuror
sau instanță, din oficiu, în orice stare a pricinii.
În cazul în care excepția va fi admisă, cererea va fi respinsă ca prematur introdusă.
Dacă s-a admis excepția, după împlinirea termenului sau condiției suspensive, atunci
când dreptul a devenit actual, reclamantul va putea formula o nouă cerere de chemare în
judecată, fără să i se poată opune autoritatea de lucru judecat.
Potrivit art. 40 alin. 2) C. pr. civ., încălcarea dispozițiilor privind lipsa dreptului poate
atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are
dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun.
4.3.2. Interesul
Interesul reprezintă folosul practic pe care o parte îl urmăreşte punând în mişcare
procedura judiciară pentru valorificarea dreptului subiectiv civil ce se cere protejat52
.
Interesul poate fi : material sau moral după cum se urmăreşte obţinerea unui folos
patrimonial sau a unei satisfacţii morale.
Interesul moral nu se confundă cu prejudiciul moral şi nici cu reparaţia materială a
daunelor morale. Această condiţie trebuie să existe nu numai la punerea în mişcare a acţiunii civile prin
introducerea cererii de chemare în judecată, ci ea trebuie îndeplinită în legătură cu toate formele procedurale care alcătuiesc conţinutul acţiunii (judecata în primă instanță, căile de atac, executarea silită).
Interesul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii53
: a) să fie legitim, adică să nu vină în contradicţie cu legea sau cu normele morale;
Interesul este legitim atunci când se urmărește afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege, respectiv a unei situații juridice ocrotite de lege. Exercitarea unui drept subiectiv fără interes legitim constituie un abuz de drept care trebuie să fie sancționat, în condițiile art. 12 alin. 2) C. pr. civ.
52
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 294 53
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 295-296; V.M.Ciobanu, op. cit., p. 271-272; Fl.Măgureanu, op.cit., p. 53
32
b) să fie născut şi actual, în sensul că dacă cel interesat nu ar recurge la acţiune s-ar expune unui prejudiciu;
Un interes eventual ca și un interes care a trecut54
, a fost depășit, nu poate permite formularea unei cereri în justiție. Ca regulă, dacă dreptul este născut și actual, atunci și interesul este născut și actual. Dacă dreptul este afectat de termen sau condiție suspensivă și acestea nu s-au împlinit, nu s-a născut interesul de a acționa, motiv pentru care cererea va fi respinsă ca fiind lipsită de interes, cu excepțiile prevăzute de art. 34 C. pr. civ.
c) să fie personal în sensul că folosul practic trebuie să-l vizeze pe cel care recurge la forma procedurală . De la această cerinţă există anumite derogări în cazurile în care legea recunoaşte legitimare procesuală activă şi altor persoane sau organe, precum procurorul, autoritatea tutelară, etc.
d) să fie determinat, adică folosul material sau moral pe care l-ar putea obține oricare dintre părți de pe urma activității judiciare pe care intenționează să o desfășoare, să fie unul concret, iar nu abstract.
Lipsa interesului în exercitarea acţiunii poate fi invocată prin intermediul unei excepţii de fond şi peremtorii. În cazul în care instanţa constată că acţiunea este lipsită de interes sau că interesul nu îndeplineşte condiţiile menţionate, o va respinge. Excepţia lipsei de interes poate fi invocată şi de procuror sau de instanţă din oficiu-art. 40 alin. 1) C. pr. civ.
Și în acest caz sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. 2) C. pr. civ. în sensul că cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun.
4.3.3. Capacitatea procesuală şi sancţiunea lipsei capacităţii procesuale Capacitatea procesuală reprezintă aplicaţia pe plan procesual a capacităţii civile
55.
În dreptul civil, capacitatea civilă este acea parte a capacităţii juridice a persoanei care constă în aptitudinea acesteia de a avea şi de a-şi exercita drepturile subiective civile şi de a avea şi de a-şi asuma obligaţii civile prin încheierea de acte juridice civile. Capacitatea procesuală este aptitudinea generală a persoanelor de a dobândi şi exercita drepturi şi de a-şi asuma obligaţii, în plan procesual pentru a valorifica în justiţie dreptul sau interesul în legătură cu care s-a născut litigiul
56. Capacitatea procesuală se analizează sub două
aspecte, respectiv capacitatea procesuală de folosinţă şi capacitatea procesuală de exerciţiu.
4.3.4. Capacitatea procesuală de folosinţă
Capacitatea procesuală de folosinţă reprezintă acea parte a capacităţii procesuale care
constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii procesual civile.
Potrivit art. 56 alin. 1) și 2) C. pr. civ., poate fi parte în judecată orice persoană care are
folosința drepturilor civile. Cu toate acestea, pot sta în judecată asociațiile, societățiile sau alte
entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.
În cazul persoanelor fizice capacitatea de folosinţă începe la naştere şi încetează la
moarte.(art.7 din Decretul 31/1954) . În anumite situaţii expres prevăzute de lege capacitatea de
folosinţă a persoanei fizice poate fi îngrădită. Îngradirile aduse capacităţii de folosinţă înseamnă,
implicit, incapacitate transpusă pe plan procesual în sensul că persoana respectivă nu poate figura
ca parte în proces, în limitele îngrădirii.
54
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 238; 55
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 279 56
Fl.Măgureanu, op.cit., p.54
33
În cazul persoanelor juridice capacitatea de folosinţă se dobândeşte fie la data
înregistrării, fie la data actului de dispoziţie care le înfiinţează, fie de la data recunoaşterii ori
autorizării înfiinţării lor. Capacitatea de folosinţă a persoanelor juridice încetează la data încetării
persoanei juridice ca urmare a comasării, divizării totale sau dizolvării. În cazul persoanelor
juridice capacitatea de folosinţă este guvernată de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a
persoanei juridice (art. 34 Decretul. 31/1954 :”persoana juridică nu poate avea decât acele
drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut” ).
Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă (legitimatio ad processum ) se invocă pe cale de
excepţie (excepţie de fond, peremptorie, absolută ) de către oricare dintre părţi, de procuror sau
de instanţă din oficiu, în tot cursul procesului. Întrucât partea nu are folosinţa unui anumit drept
subiectiv civil, înseamnă că cererea va fi respinsă ca şi când dreptul lipseşte, deci, ca nefondată.
Persoanele juridice care nu sunt supuse înregistrării, dobândesc capacitatea de folosință
de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii
oricărei alte cerințe prevăzute de lege- art. 205 alin. 2).
Potrivit art. 28 alin. 1) Cod civil, regula este capacitatea, iar potrivit art. 29 C. civ.
nimenu nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință decât în cazurile și condițiile expres
prevăzute de lege și nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte la capacitatea de folosință57
.
Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații, afară de acelea care, prin natura
lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice- art. 206 alin. 1) C. civ.
Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care
sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
Potrivit art. 56 alin. 3) teza I C. pr. civ., lipsa capacității procesuale de folosință poate fi
invocată în orice stare a procesului.
În recurs lipsa capacității procesual de folosință poate fi invocată doar în măsura în care o
permite art. 488 alin. 2) C. pr. civ.
Excepția lipsei capacității procesuale de folosință este una de fond, peremptorie
(dirimantă ) și absolută.
Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz,
anulabile- art. 40 alin. 1).
Potrivit art. 56 alin. 3) teza a II-a, actele de procedură îndeplinite de cel care nu are
capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută, care nu este condiționată de vătămare.
Potrivit art. 40 alin. 2) C. pr. civ., încălcare condițiilor de exercitare a acțiunii civile poate
atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are
dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun.
4.3.5. Capacitatea procesuală de exerciţiu
Prin capacitate procesuală de exerciţiu se înţelege acea parte a capacităţii procesuale care
constă în aptitudinea unei persoane care are folosinţa unui drept, de a valorifica singură acest
drept în justiţie exercitând personal drepturile procesuale şi îndeplinind tot astfel obligaţiile
procesuale.
În cazul persoanelor fizice capacitatea deplină de exerciţiu se dobândeşte la împlinirea
vârstei de 18 ani, sau, în cazul minorei care se căsătoreşte, la vârsta de 16 ani, sau în anumite
condiţii la 15 ani (art. 8 din Decretul 31/1954).
57
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 165;
34
Conform art. 37 C. civ., capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia
singură acte juridice civile.
În condițiile art. 57 alin. 1) C. pr. civ., cel care are calitatea de parte își poate exercita
drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea
prevede altfel.
Capacitatea procesuală de exerciţiu este urmarea firescă a capacităţii de folosinţă, pentru
că în lipsa unui drept nu este de conceput nici exerciţiul lui. Se poate întâmpla ca o persoană să
aibă capacitatea de folosinţă dar să nu aibă capacitate de exerciţiu.
Reprezentarea intervine în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu (minorul
care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească), aceste
persoane fiind reprezentate de părinţi, tutori sau curatori. În situaţia în care cel lipsit de
capacitate de exerciţiu nu are reprezentant legal şi se impune soluţionarea urgentă a cauzei se va
numi un curator special care să-l reprezinte pe incapabil până la numirea reprezentantului legal.
Numirea curatorului de către instanţă este impusă de necesitatea ca cealaltă parte să nu fie
expusă riscului de a suporta amânarea judecăţii până la numirea reprezentantului legal. De
asemenea în ipoteza în care există contrarietate de interese între reprezentatul legal şi cel
reprezentat se va asigura reprezentarea incapabilului în proces şi apărarea acestuia de către un
curator.
Asistarea intervine în cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorii între
14 – 18 ani ) şi este realizată de către ocrotitorul legal. Aceasta nu se confundă cu asistarea părţii
de către avocat care se realizează în cadrul asistenţei juridice sau a asistenţei judiciare, după caz.
Minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă vor fi citaţi şi vor sta personal în proces, dar asistaţi
de părinţi sau în lipsa acestora de către tutore.
În situaţia în care reprezentantul legal sau minorul asistat de ocrotitorul legal doreşte să
săvârşească un act de dispoziţie instanţa nu poate lua act de acesta decât cu autorizarea specială
prealabilă dată de organul competent.
Capacitatea de exerciţiu a persoanelor juridice se dobândeşte la data înfiinţării lor şi este
limitată de principiul specialităţii, persoana juridică neputând să-şi exercite drepturi şi să-şi
asume obligaţii care nu sunt conforme cu scopul pentru care a fost creată.
Deoarece capacitatea de exercițiu nu poate să fie mai întinsă decât capacitatea de
folosință, dispozițiile art. 206 alin. 2) C. civ., care impun principiul specializării capacității de
folosință, sunt valabile și în cazul capacității de exercițiu a persoanelor juridice fără scop
patrimonial.
Deși capacitatea procesuală de exercițiu este urmarea firească a capacității de folosință se
poate întâmpla ca o personă să aibă capacitate de folosință, dar să nu aibă capacitate de exercițiu.
Spre deosebire de lipsa capacității de folosință, lipsa capacității de exercițiu nu interzice
unei persoane să stea în justiție.
În condițiile art. 57 alin. 2) C. pr. civ., parte care nu are exercițiul drepturilor procedurale
nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată sau autorizată în condițiile
prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de
organizare.
Reprezentarea intervine în privința persoanei fizice lipsite de capacitate de exercițiu,
respectiv în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani și a interzisului judecătoresc.
Asistarea este necesară pentru ocrotirea intereselor persoanei cu capacitate de exercițiu
restrânsă, respectiv minorul care a împlinit vârsta de 14 ani.
35
Acesta va fi citat și va sta personal în proces, dar va fi asistat de părinți sau, în lipsa
acestor, de tutore, care va semna alături de minor cererile adresate instanței.
Autorizarea intervine atunci când reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de
exercițiu sau ocrotitorul legal al celui cu capacitate de exercițiu restrânsă face acte procedurale
de dispoziție.
Potrivit art. 58 C. pr. civ., în caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de
exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate va
numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii.
De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între
reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică sau o entitate dintre cele
prevăzute de art. 56 alin. 2) C. pr. civ., chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Numirea
acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în
acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească.
Potrivit art. 57 alin. 3) C. pr. civ., lipsa capacității de exercițiu poate fi invocată în orice
stare a procesului.
În recurs acesta poate fi invocată în condițiile art. 488 alin. 2) C. pr. civ. și ale art. 247
alin. 1) C. pr. civ.
Lipsa capacității procesuale de exercițiu se invocă pe cale de excepție, care este una de
fond, peremptorie, absolută, ea putând fi invocată de orice parte, de procuror sau de către
instanță din oficiu.
Încălcarea condițiilor de exercitare a acțiunii civile atrag sancțiunea nulității sau
anulabilității, după caz- art. 40 alin. 1) teza I C. pr. civ.
Potrivit art. 57 alin. 4) teza I, actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercițiul
drepturilor procedurale sunt anulabile.
Când instanța constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de
capacitate de exercițiu, va acorda un termen pentru confirmarea lui- art. 57 alin. 5) teza I.
Încălcarea dispozițiilor privitoare la capacitatea procesuală de exercițiu poate atrage
aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a
fi despăgubit potrivit dreptului comun.
4.3.6. Calitatea procesuală. Definiţie. Justificare. Sancţiunea lipsei
calitaţii procesuale. În afară de capacitatea procesuală trebuie justificată şi îndreptăţirea de a figura în acel
proces, deci părţile trebuie să aibă şi calitate procesuală58
.
Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi
persoana care este titulara dreptului în raportul juridic dedus judecăţii ( calitate procesuală activă
şi între persoana pârâtului şi cel obligat în acelaşi raport juridic (calitate procesuală pasivă)59
.
Calitatea cerută pentru a putea exercita o acţiune în justiţie, trebuie să corespundă cu cea
de titular al dreptului, deoarece acţiunea are ca obiect protecţia dreptului subiectiv.
58
Deosebirea dintre capacitatea procesuală şi calitatea procesuală consistă în aceea că, pe când capacitatea
procesuală se determină în general pentru o anumită categorie de persoane, potrivit normelor de drept comun,
calitatea procesuală priveşte posibilitatea unei persoane de a lua parte, ca reclamant sau pârât, la un anumit proces, la
speţă şi ea se determină în raport cu litigiul concret care se judecă, prin îndeplinirea unor condiţiuni particulare şi de
aceea se spune că părţile trebuie să-şi legitimeze dreptul lor de a sta în instanţă (I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p.
286) 59
V.M.Ciobanu, op. cit. p. 280; I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 286.
36
Calitatea procesuală nu se confundă cu interesul, legea recunoscând, în cazul intereselor
ce se pot realiza pe calea justiţiei, în mod expres, pentru fiecare caz în parte, legitimare
procesuală. Astfel, există cazuri în care deşi unele persoane au interes, nu pot exercita acţiunea
civilă, întrucât legea nu le recunoaşte calitate procesuală ( ex. – desfacerea căsătoriei prin divorţ
poate fi cerută numai de soţi, nu şi de părinţii soţilor), iar în alte cazuri legea prevede calitate
procesuală pentru unele organe sau persoane care nu justifică un interes personal (ex. –
autoritatea tutelară are dreptul de a porni acţiunea civilă în anumite cazuri prevăzute de Codul
familiei, interesul fiind de fapt al incapabilului sau al minorului)60
Reclamantul fiind cel care porneşte acţiunea va trebui să justifice atât calitatea sa
procesuală activă cât şi calitatea procesuală pasivă a pârâtului, instanţa fiind obligată să verifice
ambele calităţi deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii
dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii61
.
Conform art. 36 C. pr. civ. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și
subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau
inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.
Potrivit art. 643 alin. 1) și 3) C. civ., fiecare coproprietar poate sta singur în justiție,
indiferent de calitatea procesuală, în orice acțiune privitoare la coproprietate, inclusiv în cazul
acțiunii în revendicare. Când acțiunea nu este introdusă de toți coproprietarii, pârâtul poate cere
introducerea în cauză a celorlalți coproprietari în calitate de reclamanți, în termenul și condițiile
prevăzute de Codul de procedură civilă pentru chemarea în judecată a altor persoane62
.
Potrivit art. 37 C. pr. civ., în cazurile și condițiile prevăzute de lege se pot introduce
cereri sau formula apărări și de persoane, organizații, instituții sau autorități, care, fără a justifica
un interes personal, acționează pentru apărarea drepturilor sau interesolor legitime ale unor
persoane aflate în situații speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup, ori
general.
Întrucât reclamantul este acela care declanșează procedura judiciară, lui îi revine obligația
de a justifica atât calitatea sa procesuală cât și calitatea procesuală a pârâtului.
Deoarece instanța este interesată în pronunțarea unei soluții legale și temeinice, este
datoare să verifice atât calitatea procesuală activă, cât și calitatea procesuală pasivă.
Instanța de control judiciar trebuie să stabilească, în privința calității procesuale a părților
în calea de atac, faptul că acestea au participat la judecata în fața instanței inferioare, personal
sau prin reprezentanți.
4.3.6.1. Despre transmisiunea legală sau convenţională a calităţii procesuale63
Drepturile şi obligaţiile ce intră în conţinutul raportului juridic dedus judecăţii pot fi
transmise în cursul procesului, având loc în acest caz şi o transmisiune a calităţii procesuale
active sau pasive, după caz.
Transmisiunea este legală când prin lege se prevede trecerea drepturilor procesuale
asupra anumitor persoane fizice sau juridice64
.
60
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 57 61
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 286 62
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 188; 63
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 287-288; Fl.Măgureanu, op. cit.., p. 58 64
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 289;
37
În cazul persoanelor fizice, transmisiunea legală se realizează pe calea succesiunii,
moştenitorii acceptanţi preluând poziţia procesuală a autorului lor. Fac excepţie situaţiile în care
sunt puse în discuţie drepturi nemijlocit legate de persoană sau legea prevede o altă soluţie în caz
de deces a uneia din părţi.
Transmiterea legală a calității procesuale este posibilă și în cazul acțiunii de divorț.
Astfel, potrivit art. 925 alin. 2) teza I, atunci când cererea de divorț se întemeiază pe culpa
pârâtului și reclamantul decedează în cursul procesului, lăsând moștenitori, aceștia vor putea
contina acțiunea pe care instanța o va admite, numai dacă va constata culpa exclusivă a soțului
pârât.
În cazul persoanei juridice, transmisiunea legală se realizează pe calea reorganizării
acesteia prin comasare sau divizare, astfel încât persoana juridică nou creată dobândeşte
calitatea de reclamant sau pârât pe care o avea persoana supusă reorganizării (pentru că persoana
juridică nou creată preia atât drepturile, cât şi obligaţiile, atât creanţele, cât şi debitele).
Transmisiunea convenţională intervine în baza înţelegerii dintre una din părţi şi o terţă
persoană, ca în cazul cesiunii de creanţă, a preluării datoriei şi a vânzării sau donării bunului
litigios, procesul continuând în contradictoriu cu cel care a dobândit calitate procesuală activă, cu
cel care a preluat datoria sau cu cumpărătorul ori donatarul .
Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu
particular, judecata va continua între părțile inițiale- art. 39 alin. 1) teza I. C. pr. civ.
Dacă transferul este făcut prin acte cu titlu particular pentru cazuă de moarte, judecata va
continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz- art. 32 alin. 1) teza a
II-a C. pr. civ.
În toate cazurile succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în cauză, dacă are
cunoștiință de existența procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere ori din oficiu.
Instanța va decide, după împrejurări și ținând seama de poziția celorlalte părți, dacă înstrăinătorul
sau succesorul universal, ori cu titlu universal al acestuia va rămâne, sau după caz, va fi scos din
proces.
Potrivit art. 39 alin. 3) C. pr. civ. hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau
succesorului universal, ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce, de drept, efecte și
contra succesorului cu titlu particular și va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu
excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-credință și nu mai poate fi evins, potrivit
legii, de către adevăratul titular.
Lipsa calității procesuale poate fi invocată în orice stare a procesului, atât în primă
instanță, cât și direct în căile de atac.
Lipsa calității procesuale este o excepție de fond, peremptorie și absolută și poate fi
invocată de oricare dintre părți, de procuror, sau de către instanță din oficiu.
Când instanța constată lipsa calității procesuale, va fi respinge acțiunea ca fiind făcută de
o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate.
Încălcarea dispozițiilor cu privire la calitatea procesuală poate atrage aplicarea și a altor
sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit,
porivit dreptului comun.
38
Capitolul V
Clasificarea acțiunilor. Criterii. Caracteristici.Apărările în justiție
5.1. Despre tipurile de acțiuni civile65
Criteriile după care se clasifică, în general, acţiunile civile sunt:
- scopul material urmărit de reclamant;
- natura dreptului ce se valorifică prin intermediul acţiunii;
- calea procedurală aleasă de parte pentru apărarea dreptului.
5.1.1. Clasificarea acțiunilor civile după scopul material urmărit de reclamant
După acest criteriu acţiunile civile se clasifică în acţiuni în realizarea dreptului, în
constatarea dreptului şi în constituirea de drepturi.
5.1.1.1. Acţiuni în realizarea dreptului – acţiuni în adjudecare, în condamnare
sau în executare
Acţiunile în realizarea dreptului sunt acele acţiuni prin care reclamantul, ce se pretinde
titularul unui drept subiectiv, solicită instanţei să-l oblige pe pârât la respectarea dreptului, iar
dacă acest lucru nu mai este posibil, la despăgubiri pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat66
.
Hotărârile pronunţate în cadrul acestor acţiuni contituie titlu executoriu.
Categorii de acţiuni în realizarea dreptului:
- acţiunea în revendicare;
- acţiunea prin care se cere predarea unui bun sau a unei sume de bani;
- evacuarea dintr-un imobil;
- rezilierea sau rezoluţiunea unui contract.
Cererile în realizare sunt reglementate de art. 30 alin. 1) C. pr. civ.
5.1.1.2. Acţiuni în constatarea dreptului
Acţiunile în constatare sau în recunoaştere sunt acele acţiuni prin care reclamantul
solicită instanţei să constate numai existenţa unui drept al său sau inexistenţa unui drept al
pârâtului împotriva sa.
În această situaţie, hotărârea instanţei nu este susceptibilă de executare silită.
Acţiunile în constatare pot fi:
- acţiuni pozitive – prin care se cere constatarea existenţei unui drept al reclamantului;
- acţiuni negative – care au ca scop constatarea inexistenţei unui drept al pârâtului faţă
de reclamant;
65
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 240; V.M.Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, Vol I,
Editura Național, București, 1997, p. 290; Fl.Măgureanu, op.cit., p. 50 66
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 241
39
- acţiuni declaratorii – cele prin care se cere instanţei să se constate existenţa sau
inexistenţa unui raport juridic67
, ori să pronunţe că un raport juridic există sau nu68
. Are un
asemenea caracter, spre exemplu, acţiunea prin care unul dintre soţi solicită instanţei de judecată
să constate că un anumit bun este comun, sau dimpotrivă, că face parte din categoria bunurilor
proprii69
;
- acţiuni interogatorii – sunt acele acţiuni prin care titularul dreptului cheamă în mod
preventiv în judecată o persoană care ar putea să-i conteste dreptul, pentru a o întreba dacă
recunoşte sau nu dreptul. Are caracter interogatoriu, spre exemplu, cererea moştenitorului legal
care cheamă în judecată pe cel ce se pretinde legatar universal spre a-şi justifica pe baza
testamentului, pe care îl invocă, această calitate70
;
- acţiuni provocatorii – acţiunile prin care este chemată în judecată persoana ce ridică
în mod public şi serios pretenţii asupra dreptului reclamantului, tulburându-i astfel exerciţiul
liber al dreptului său. Prin promovarea acestei acţiuni, pârâtul este provocat să-şi valorifice
pretenţiile, în cazul admiterii acţiunii, dreptul contestat se consolidează, iar în situaţia în care
acţiunea este respinsă, acel drept devine, practic, inexistent71
.
Potrivit art. 35 C.proc.civ.: “Cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei
sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea
dreptulu pe orice altă cale prevăzută de lege”. Deci textul impune pentru admisibilitatea acţiunii
în constatare, condiţia negativă ca partea să nu poată să ceară realizarea dreptului dedus judecăţii.
Această condiţie este o cerinţă specială a acţiunii în constatare, care se adaugă celor patru
condiţii generale de exercitare a oricărei acţiuni (drept, interes, calitate şi capacitate procesuală).
Întrucât caracterul subsidiar al acţiunii în constatare este o condiţie pentru însăşi exercitarea
dreptului la acţiune, înseamnă că existenţa, la îndemâna titularului dreptului, a unei acţiuni în
realizare, este invocată prin intermediul unei excepţii de fond.
În toate cazurile reclamantul trebuie să justifice un interes pentru constatarea pe care o
solicită, pentru că dacă pârâtul nu îl împiedică în exercițiul normal al dreptului, inclusiv într-o
formă pasivă, prin acțiune, formularea cererii nu se justifică și poate constitui chiar un abuz de
drept72
.
Acțiunea în constatare prezintă anumite particularități:
-pe calea unei astfel de acțiuni se poate solicita numai constatare existenței sau
inexistenței unui drept nu și a unui fapt;
-hotărârea pronunuțată într-o astfel de acțiune nu poate fi pusa în executare silită;
-cererea în constatare nu poate fi primită daca partea poate cere realizarea dreptului pe
orice altă cale prevăzută de lege;
-într-o acțiune în constatare competența instanței de judecată a instanței după regulile
prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului
67
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 296; Fl.Măgureanu, op.cit., p. 60 68
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 248 69
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 18 70
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 20 71
M.Costin, I,Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 49 72
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 243
40
5.1.1.3. Acţiuni în constituire de drepturi – acţiuni în transformare Prin aceste acţiuni reclamantul solicită aplicarea legii la anumite fapte şi date pe care le
invocă, pentru a deduce consecinţele ce se impun în vederea creării unei situaţii juridice noi73
. Hotărârile pronunţate produc efecte numai pentru viitor (ex. acţiunea de divorţ). Există
însă şi situaţii în care deşi se crează o situaţie juridică nouă, hotărârea produce efecte şi pentru trecut (ex. stabilirea filiaţiei, anularea căsătoriei, declararea judecătorească a morții).
5.1.2. Clasificarea acţiunilor civile după natura dreptului ce se valorifică prin
acţiune
Criteriul de clasificare are în vedere acţiunile prin care se valorifică drepturile reale, drepturile de creanţă, sau în acelaşi timp un drept real sau de creanţă (acţiuni personale, acţiuni reale, acţiuni mixte).
Această clasificare prezintă importanţă sub aspectul calităţii procesuale, al competenţei teritoriale şi al prescripţiei
74.
În ceea ce priveşte calitatea procesuală, în cazul acţiunilor personale, titularul dreptului se îndreaptă împotriva subiectului pasiv din raportul obligaţional. Acţiunea reală conferă, prin dreptul real pe care-l apără, şi un drept de preferinţă fată de creditorii personali ai pârâtului, pe când acţiunea personală nu exclude concursul altor creditori, afară de cazul creditorilor privilegiaţi. În consecinţă acţiunea reală va fi îndreptată numai împotriva deţinătorului bunului, deoarece dreptul real conferă drept de urmărire.
Referitor la competenţa teritorială în cazul acţiunilor personale, se aplică regula de drept comun, acţiunea fiind de competenţa instanţei de la domiciliul pârâtului.Această regulă este aplicabilă şi acţiunilor reale cu excepţia celor imobiliare. În cazul acţiunilor mixte competenţa este alternativă sau facultativă.
Cât priveşte prescripţia – există acţiuni reale imprescriptibile extinctiv (acţiunea în revendicare imobiliară) şi acţiuni reale prescriptibile.
Acţiunile personale sunt prescriptibile în termenul general de prescripţie de 3 ani. După caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului subiectiv ce se valorifică,
acțiunile pot fi: -patrimoniale (acțiunea în revendicare, de reparare a prejudiciului patrimonial, în
evacuare etc.); -nepatrimoniale (acțiunea de divorț, în anularea căsătoriei, de stabilire a paternității
etc.); La rândul lor acțiunile patrimoniale pot fi: -acțiuni reale (acțiunea în revendicare, acțiunea confesorie, acțiunea de partaj etc.); -acțiuni personale
5.1.2.1. Acţiunile personale
Acţiunile personale sunt acele acţiuni prin care se valorifică drepturile de creanţă
izvorâte din contracte sau din alte acte juridice, precum şi a acelora care îşi au sursa în lege, fapte
73
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 297-298 74
V.M.Ciobanu, op. cit, p. 301
41
cauzatoare de prejudicii etc75
. (ex. Acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere, acţiunea pentru
revocarea unei donaţii).
Aceste acţiuni sunt nelimitate ca număr, deoarece şi numărul drepturilor de creanţă este
nelimitat.
Acţiunile personale pot fi imobiliare sau mobiliare după cum dreptul personal
valorificat are ca obiect un bun imobil prin natura sa, prin destinaţie, prin obiectul la care se
aplică sau un bun mobil prin natura sa, prin determinarea legii, prin anticipaţie.
În acțiunile personale titularul dreptului se poate îndrepta numai împotriva celui obligat
în același raport juridic.
În cazul cererilor personale imobiliare competența este alternativă, între instanța
domiciliului pârâtului și instanța locului unde se află imobilul, potrivt art. 113 pct. 4 C. pr. civ.
5.1.2.2. Acţiunile reale
Acţiunile reale sunt acţiunile prin care se valorifică un drept real (ex. acţiunea în
revendicare).
Aceste acţiuni sunt limitate ca număr deoarece, drepturile reale sunt limitate.
Acţiunile reale pot fi mobiliare sau imobiliare, după cum dreptul valorificat are ca
obiect un bun mobil sau un bun imobil.
Acţiunile imobiliare pot fi petitorii sau posesorii, după cum urmăresc apărarea dreptului
de proprietate sau a altui drept real imobiliar, ori doar posesiunea bunului imobil.
În cazul acțiunilor reale calitate procesuală pasivă are deținătorul bunului asupra căruia
reclamantul pretinde un drept real, indiferent cine este acesta, doarece dreptul real conferă
dreptul de urmărire.
În cazul acțiunilor reale mobiliare comeptența aparține instanței de la domiciliul sau
sediul pârâtului (art. 107 C. pr. civ.) , iar în cazul celor reale imobiliare competența aparține
instanței locului situării imobilului (art. 117 C. pr. civ.).
5.1.2.3. Acţiunile mixte
Sunt acele acţiuni prin care se valorifică în acelaşi timp un drept de creanţă şi un drept
real, în cazul în care drepturile invocate au aceeaşi cauză generatoare sau se gasesc într-un raport
de conexiune.
Acţiunile mixte se clasifică în76
:
a) acţiuni ce urmăresc executarea unui act juridic, care a creat sau transferat un drept
real asupra unui imobil, dând naştere totodată unor obligaţii personale (ex. Obligaţia vânzătorului
din contractul de vânzare – cumpărare de a preda lucrul vândut);
b) acţiuni în anulare sau rezoluţiune a unui act juridic prin care se transmite sau se
constituie un drept real imobiliar (ex. acţiunea în revocarea donaţiei unui imobil pentru
neexecutarea de sarcini).
75
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 48 76
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 250-252
42
5.1.3. Clasificarea acţiunilor civile după calea procedurală aleasă de parte
pentru apararea dreptului
Potrivit art. 30 alin. 2) C. pr. civ., cererile în justiție sunt: principare, accesorii,
adiționale și incidentale
Caracterul accesoriu sau principal al unei cereri depinde de calea procesuală aleasă, iar
nicidecum de caracterul principal ori accesoriu al dreptului dedus judecăţii77
.
Acţiunile accesorii şi incidentale, pot fi întâlnite în cazul în care există o acţiune
principală pusă în mişcare. Acţiunile formulate într-un proces care a început, se numesc acţiuni
incidentale (ex. cererea de chemare în garanţie).
Prin acţiuni accesorii se înţeleg acele cereri a căror soluţionare depinde de soluţionarea
cererii principale. Pentru a califica o cerere drept accesorie este esenţial, pe de o parte, să
depindă de soluţia dată cererii principale, iar pe de altă parte, să se raporteze la cererea principală
din acelaşi proces, iar nu din procese diferite78
. Spre deosebire de cererile accesorii, cererile
incidentale sunt, în fond, cereri principale, dar care, fiind formulate într-un proces deja început,
reprezintă incidente procedurale, de unde şi denumirea de cereri incidente79
.
Potrivit art. 30 alin. 5 C. pr. civ. constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte
modifică pretențiile sale anterioare.
Prin urmare cererea adițională are ca obiect pretenții cuprinse implicit în cererea pe care
o modifică, aceasta fiind o prelungire imediată a cererii introductive de instanță, pe care o
completează printr-o pretenție accesorie sau pe care o reevaluează pentru a se ține cont de faptele
ulterioare declanșării procesului și care constituie o consecință a ceea ce a fost invocat80
(de
exemplu cererea prin care partea mărește sau micșorează cuantumul obiectului cererii, cererea de
înlocuire a unei acțiuni în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers).
Ca și în cazul cererii accesorii nici cererea adițională nu este numai la dispoziția
reclamantului, ci a oricărei părți care a dedus judecății pretenții.
Potrivit art. 30 alin. 4 C. pr. civ. cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluționare
depinde de soluția dată unui capăt de cerere principal (de exemplu într-o acțiune de divorț,
capătul de cerere principal este desfacerea căsătoriei, iar toate celelalte cereri care ar putea fi
formulate – nume, încredințare minori etc. - sunt accesorii).
Conform art. 123 alin. 1) C. pr. civ. cererile accesorii, adiționale, precum și cele
incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de
competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești cu excepția celor de la art. 120
C. pr. civ. (cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv)
Potrivit art. 460 C. pr. civ., o cale de atac poate fi exercitată împotriva unei hotărâri
numai o singură dată, dacă legea prevede același termen de exercitare pentru toate motivele
existente la data declarării acelei căi de atac (alin. 1).
77
V.M.Ciobanu, G.Boroi, M.Nicolae, notă la decizia C.S.J. nr.VIII/2000, în Dreptul nr.5/2001, p. 222-227 78
M.Tăbârcă- comentariu la decizia C.S.J. nr. 1645/2000, în Juridica nr.6/2000, p. 243-244 79
ibidem 55 80
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 255
43
Dacă prin aceeași hotărâre au fost soluționate și cereri accesorii, hotărârea este supusă în
întregul ei, căii de atac prevăzute de lege pentru cererea principală- art. 460 alin. 2) C. pr. civ.
În cazul în care prin aceeași hotărâre au fost soluționate mai multe cereri principale sau
incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotărârea în întregul ei
este supusă apelului. Hotărârea dată în apel este supusă recursului- art. 460 alin. 3).
Dacă hotărârea cu privire la o cerere principală sau incidentală nu este supusă nici
apelului, nici recursului, soluția cu privire la celelalte cereri este supusă căii de atac în condițiile
legii- art. 460 alin. 4).
În cazurile prevăzute la alin. 2) - 4) termenul de apel sau, după caz, de recurs este cel de
drept comun, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel- art. 460 alin. 5).
Cererea accesorie sau incidentală urmează procedura instituită pentru judecarea cererii
principale.
5.2 Apărările în justiție
Din cuprinsul dispozițiilor art. 29 C. pr. civ. reiese că obiectul acțiunii civile reprezintă
protecția unui drept sau a unor interese pentru realizarea cărora calea justiției este obligatorie,
precum și asigurarea apărării părților în proces.
Prin cererea de chemare în judecată reclamantul prezintă anumite fapte despre care
pretinde că au corespondent într-o anumită regulă de drept material81
.
Apărările pe care și le face pârâtul în cursul procesului civil constituie urmarea firească a
cererii de chemare în judecată, aceste apărări nebenficiind de o autonomie totală față de cererea
reclamantului, avându-și rațiunea în existența acesteia.
5.2.1 Apărări de fond.Apărări procedurale
Potrivit art. 31 C. pr. civ. apărările pot fi de fond sau procedurale.
Constituie apărare de fond orice mijloc prin care se urmărește respingerea cererii
reclamantului după examenul fondului raportului juridic dedus judecății.
Apărarea de fond este îndreptată direct împotriva pretenției formulate de către reclamant,
pentru a se stabili că această pretenție este nefondată.
Constituie apărare procedurală, orice mijloc prin care, fără să se pună în discuție fondul
raportului juridic litigios, se tinde la constatarea unor neregularități procedurale care pot duce la
declinarea competenței, amânarea judecății, refacerea unor acte de procedură, ori anularea,
respingerea sau perimarea cererii- art. 245 C. pr. civ.
Apărarea procedurală se realizează prin invocarea de excepții procesuale.
Deosebirea esențială dintre apărările de fond și excepții apare la nivelul obiectului.
Prin apărarea de fond, pârâtul tinde să dovedească împrejurarea că pretenția
reclamantului nu este întemeiată în fapt sau în drept.
81
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I- Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2013, p 259
44
Excepția procesuală poate fi caracterizată ca un refuz al pârâtului de a discuta, în fond,
prentenția reclamantului.
Momentul discutării apărărilor pe fond este, în timp, ulterior momentului discutării
excepțiilor, chiar și atunci când excepția se unește cu administrarea probelor sau cu fondul
cauzei.
Potrivit art. 248 alin. 4) C. pr. civ., excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor,
respectiv cu fondul cauzei numai dacă, pentru judecarea lor este necesar să se administreze
aceleași dovezi ca și pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru
soluționarea fondului.
În art. 243 C. pr. civ. se arată că în cazul în care, în cursul cercetării procesului,
reclamantul renunță la judecarea cererii de chemare în judecată ori la dreptul pretins, intervine
invoiala părților sau sunt admise cereri ori excepții care pun capăt în întregime procesului, fără a
mai fi necesară dezbaterea asupra fondului, judecătorul se va pronunța asupra cauzei.
Potrivit art. 390 C. pr. civ., înainte de a trece la dezbaterea fondului cauzei, instanța, din
oficiu, sau la solicitarea părților, pune în discuția acestora cererile, excepțiile procesuale și
apărările care nu au fost soluționate în cursul cercetării procesului, precum și pe cele care,
potrivit legii, pot fi invocate în orice stare a procesului.
În art. 392 C. pr. civ. se arată că dacă părțile declară că nu mai au cereri de formulat și nu
mai sunt incidente de soluționat, președintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând
cuvântul părților, în ordinea și condițiile prevăzute de art. 216 C. pr. civ., pentru ca fiecare să-și
poată susține cererile și apărările formulate în proces.
O asemănare între apărările de fond și excepțiile procedurale este aceea că ambele sunt
forme de manifestare a acțiunii civile și în legătură cu fiecare dintre ele trebuie să se
îndeplinească condițiile de exercitare a acțiunii, astfel cum sunt prevăzute de art. 32 C. pr. civ.
Atât apărarea de fond cât și excepția procesuală sunt mijloace de apărare și pot să fie
folosite nu numai de către pârâtul inițial, dar și de reclamantul care a păstrat această poziție
procesuală, sau, prin formularea de către pârât a unei cereri reconvenționale ori prin invocarea de
excepții procesuale, a devenit și el pârât.
Ambele mijloace de apărare pot fi invocate prin întâmpinare, în condițiile art. 205 alin. 2)
lit. b și c C. pr. civ.
45
CAPITOLUL VI
Participanţii la procesul civil. Instanța de judecată
Din definiția procesului civil rezultă că la activitatea de soluționare a pricinilor civile și
de punere în executare a titlurilor executorii participă instanța, părțile, organele de executare, alte
persoane și organe.
6.1. Instanţa de judecată şi rolul acesteia în procesul civil
În statul de drept, rolul de a înfăptui justiţia şi l-a asumat statul, prin organele sale legal
constituite.
Un rol important în înfăptuirea justiţiei revine instanţei de judecată în calitate de
autoritate statală specializată. Activitatea instanţei de judecată se declanşează prin actul de
sesizare, respectiv cererea de chemare în judecată, act care învesteşte instanţa şi o obligă să
soluţioneze pricina.
Soluţionarea litigiului civil de către instanţa de judecată implică cercetarea cauzei, adică
stabilirea pe baza probelor administrate a situaţiei de fapt care a generat litigiul între părţi, şi
soluţionarea cauzei cercetate prin aplicarea textului de lege corespunzător situaţiei de fapt
stabilite82
.
Potrivit art.2 alin.2 din Legea nr. 304/200483
, justiţia se realizează prin următorele
instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale
specializate, instanţe militare şi judecătorii.
Organizarea judiciară instituită prin Legea 304/2004 are ca finalitate asigurarea
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin respectarea dreptului la un
proces echitabil în mod imparţial şi independent de orice influenţe exterioare. Justiţia este unică,
imparţială şi egală pentru toate persoanele, competenţa judiciară şi procedura de judecată fiind
stabilite de lege.
În România funcţionează o singură instanţă supremă, denumită Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, cu personalitate juridică şi cu sediul în capitala ţării. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit
competenţei sale (art. 18 alin. 1 şi 2 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară).
Instanţa supremă este structurată în patru secţii, completele de 5 judecători şi
Secţiile Unite, fiecare având competenţă proprie.
Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt următoarele: Secţia I civilă ; Secţia
penală; Secţia a II-a civilă ; Secţia contencios administrativ şi fiscal.
82
A se vedea în acest sens V.M.Ciobanu, op. cit., p. 306 83
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576
din 29 iunie 2004, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2004, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.300 din 11 aprilie 2005. Legea nr.304/2004 a fost
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 827 din 13 septembrie 2005, în temeiul art.XVI din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.
46
Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în circumscripţia cărora
funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate. În cadrul acestora funcţionează secţii
pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale (cauze civile între profesioniști) , cauze cu
minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze pentru conflicte de muncă
şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale
sau pentru alte materii (art.35 din Legea 304/2004).
Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi
în municipiul Bucureşti, având în circumscripţie toate judecătoriile din judeţ sau, după caz, din
municipiul Bucureşti (art.36 alin.1-2 din Legea nr.304/2004). În cadrul tribunalelor funcţionează
secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze
comerciale(cauze civile între profesioniști), cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios
administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi în raport
cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii (art.36 alin.3 din
Legea nr.304/2004).
Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care se pot înfiinţa la
nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă
de judeţ (art.37 alin.2din Legea 304/2004). Datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele
specializate vor fi stabilite, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform
al Consiliului Superior al Magistraturii (art.142 alin.1 din Legea 304/2004).
Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în sectoarele
municipiului Bucureşti. De asemenea, în cadrul judecătoriilor se organizează secţii sau complete
specializate pentru minori şi familie.
Noțiunea de instanță este folosită cu mai multe înțelesuri.
În înțelesul cel mai larg instanța desemnează organul căruia, prin lege, i-a fost
recunoscută atribuțiunea de rezolvare a unui diferend.
Într-un înțeles mai restrâns, noțiunea de instanță desemnează doar instanțele
judecătorești.
Într-un înțeles și mai restrâns, prin instanță se înțelege un anumit grad de jurisdicție, de
pildă se spune că un litigiu este în primă sau în ultimă instanță, este în apel sau în recurs, în etapa
revizuirii sau a contestației în anulare.
În înțelesul cel mai restrâns, noțiunea de instanță desemnează completulul de judecată.
6.1.1. Compunerea şi constituirea instanţei de judecată
În ceea ce priveşte compunerea completelor de judecată, soluţiile au evoluat în istoria
dreptului de la sistemul judecătorului unic, care oferă avantajul unei recrutări mult mai exigente
a personalului judecătoresc, la sistemul colegial predominant în dreptul modern84
. Între acestea
se situează sistemul mixt, promovat în ultimele decenii de legiuitorul român şi, care reprezintă,
incontestabil, cea mai optimă soluţie în legătură cu modalitatea de compunere a instanţelor
judecătoreşti85
. Prin modificările succesive aduse legii de organizare judecătorească, la judecata
în primă instanţă s-a renunţat la aplicarea principiului colegialităţii, stabilindu-se următoarea
regulă: cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriilor, tribunalelor
şi curţilor de apel se judecă de un singur judecător. La principiul colegialităţii nu s-a renunţat
însă în totalitate. Astfel, în anumite situaţii expres prevăzute de lege soluţia adoptată a fost cea a
84
Pentru argumente şi contraargumente a se vedea V.M. Ciobanu, op. cit., p. 50-51 85
I.Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002
47
sistemului colegial. În acest sens, la soluţionarea conflictelor de muncă s-a stabilit că acestea se
judecă în primă instanţă de către un complet format dintr-un judecător şi doi asistenţi judiciari,
din care unul reprezintă asociaţiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele.
Asupra acestor dispoziţii s-a revenit prin noua lege de organizare judiciară, în sensul că
de această dată legiuitorul a consacrat, în mod expres, sistemul mixt şi a stabilit, ca regulă
generală, colegialitatea completelor de judecată, excepţiile fiind expres prevăzute de lege. Astfel,
în formularea sa iniţială, art.57 alin.1 din Legea nr.304/2004, a stabilit judecarea în primă
instanţă a cauzelor în complet format din 2 judecători, cu excepţia următoarelor cauze care se vor
judeca de un singur judecător:
- în materie civilă, cererile privind pensii de întreţinere, cererile privind
înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea
executării silite, investirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asiguratorii; cererile de
ordonanţă preşedinţială; acţiunile posesorii; somaţia de plată;
- în materie penală- plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a
contravenţiilor şi a sancţiunilor contravenţionale; reabilitarea; constatarea intervenţiei amnistiei
ori graţierii; percheziţia şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale.
Deşi sistemul mixt, care combină în mod eficient sistemul colegial cu cel al judecătorului
unic, reprezintă o soluţie modernă şi eficientă, aceste dispoziţii care urmau să intre în vigoare la
data de 1 ianuarie 2005, au fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.124/200486
, legiuitorul revenind astfel, în scurt timp, la reglementarea anterioară. Potrivit
acestei modificări, cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei,
tribunalului şi curţii de apel se judecă de un singur judecător. Apelurile se judecă în complet
format din 2 judecători. Recursurile se judecă în complet format din 3 judecători. Legiuitorul a
completat şi aceste dispoziţii prin Legea nr.71/200587
, în sensul că aceste dispoziţii se aplică,
exceptând cazurile în care legea prevede altfel88
.
În legătură cu alcătuirea completelor de judecată legea prevede că acestea se stabilesc de
colegiile de conducere ale instanţelor la începutul anului, urmărindu-se asigurarea continuităţii
acestora. Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se realizează aleatoriu, în sistem
informatizat, acestea neputând fi date altui complet, decât în condiţiile prevăzute de lege (art.52-
53 din Legea nr.304/2004).
Normele care reglementează compunerea instanţei sunt norme de organizare
judecătorească cu caracter imperativ, astfel încât greşita compunere poate fi invocată de oricare
dintre părţi, de procuror sau de instanţă din oficiu89
.
Constituirea instanţei înseamnă alcătuirea ei complexă, cu toate organele şi
persoanele cerute de lege90
. Constituirea instanţei nu se confundă cu compunerea instanţei.
Se are în vedere participarea procurorului în cazurile în care legea prevede
obligativitatea concluziilor sale şi participarea grefierului sau a magistratului asistent la nivelul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum și a asistenților judiciari în conflictele de muncă și
asigurări sociale.
86
Publicată în Monitorul Oficial nr.1168 din 9 decembrie 2004 87
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr.303/2004
privind statutul magistraţilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial
nr.300 din 11 aprilie 2005 88
A se vedea art.54 din Legea nr.304/2004 republicată 89
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 309 90
Fl:Măgureanu, op.cit., p. 69
48
Codul de procedură civilă prevede pentru participarea Ministerului Public
următoarele:„ Participarea Ministerului Public in procesul civil: Modalitati de participare Art. 92.
- (1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea
drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale
disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege. (2) Procurorul poate sa puna
concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru
apararea ordinii de drept, a drepturilor si intereselor cetatenilor. (3) În cazurile anume prevazute
de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea
nulitătii absolute a hotărârii. (4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor
pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și
atunci cand a participat la judecata, in conditiile legii. (5) Procurorul poate să ceară punerea în
executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). (6) În
toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune.”
Alături de completul de judecată, în instanţă mai participă şi grefierul – persoană
auxiliară a instanţei care îndeplineşte următoarele atribuţii :
- îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin în baza legii , executând orice alte
însărcinări din dispoziţia şi sub controlul preşedintelui completului de judecată;
- întocmeşte citaţiile şi mandatele de aducere, completează borderourile şi
expediează corespondenţa;
- ţine la zi registrele de evidenţă privind lucrările de punere în executare a
hotărârilor;
- au rolul de a atesta conformitatea celor hotărâte de judecători prin semnarea
încheierilor,minutei, hotărârii, etc.
6.1.2. Nelegala compunere sau constituire a instanței.
Nelegala compunere a completului de judecată înseamnă că pricina a fost judecată de un
număr mai mic sau mai mare de judecători decât cel impus de lege.
Nelegala constituire a completului presupune că instanța nu a fost alcătuită cu toate
organele și persoanele prevăzute de lege.
În cursul procesului această neregularitate poate fi invocată pe cale de excepție, această
excepție fiind una de procedură, dilatorie și absolută.
Instanța se va pronunța asupra acestei excepții printr-o încheiere interlocutorie.
Hotărârea pronunțată cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la compunerea sau
constituirea instanței este lovită de nulitate, necondiționată de existența vreunei vătămări, în
condițiile art. 176 pct. 4 C. pr. civ.
6.1.3. Incidente procesuale privind compunerea şi constituirea instanţei
de judecată. Incompatibilitatea. Abţinerea şi recuzarea .
Pentru ca hotărârea ce urmează a se pronunţa să fie dată în condiţii de
obiectivitate judecătorul trebuie să nu fie interesat în cauza pe care o judecă şi să nu fie pus în
situaţia de a se pronunţa de două ori asupra ei, ori de a-şi controla propria hotărâre91
. În situaţia
91
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 311
49
în care obiectivitatea judecătorului ar putea fi pusă la îndoială, partea interesată poate formula
obiecţii care constituie incidente procesuale ce împiedică pe judecător să judece pricina. Pentru a
asigura condiţii de obiectivitate legea procesuală a reglementat instituţiile incompatibilităţii,
abţinerii şi recuzării.
6.1.3.1. Incompatibilitatea
Incompatibilitatea este instituția procesuală care permite ca judecătorul procesului, aflat
într-una dintre situațiile anume prevăzute de lege, să nu participe la judecată, prezumându-se că
nu poate să fie imparțial92
.
Codul de procedură civilă prevede următoarele cazuri de incompatibilitate:
-potrivit art. 41 alin. 1), judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie sau o
hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel, recurs, contestație
în anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare;
-conform art. 41 alin. 2), nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert,
arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeași cauză;
-art. 42 C. pr. civ prevede și următoarele cazuri de incompatibilitate absolută:
1. când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost
desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de
drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe judecător incompatibil;
2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soţul său, ascendenţii ori
descendenţii lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;
3. când este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori
reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste
persoane;
4. când soţul sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu
vreuna dintre părţi;
5. dacă el, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz,
sunt părţi într-un proces care se judecă la instanţa la care una dintre părţi este judecător;
6. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor,
după caz, şi una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să
judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul procesului, judecătorul
devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
8. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promisiuni de
daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;
9. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii
lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la
gradul al patrulea inclusiv;
10. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei căi de atac, soţul sau o rudă a sa
până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi
pricini înaintea altei instanţe;
11. dacă este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt
membru al completului de judecată;
92
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 278.
50
12. dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat
sau asistat partea în aceeaşi pricină înaintea altei instanţe;
13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la
imparţialitatea sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor.
Cazurile de incompatibilitate sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse prin
analogie.
Pe parcursul judecăţii, incompatibilitatea se invocă pe cale de excepţie. Excepţia
incompatibilităţii este o excepţie de procedură deoarece priveşte încălcarea regulilor referitoare
la compunerea instanţei. Pentru că tinde la amânarea judecăţii, ca efect al admiterii ei excepţia
este dilatorie. Excepţia este absolută (interesul ocrotit prin normele93
care reglementează
incompatibilitatea este unul general, pentru că societatea este interesată ca în toate pricinile să se
asigure o judecată obiectivă) şi poate fi invocată de oricare din părţi, de procuror sau de instanţă
din oficiu, oricând.
Dacă excepţia de incompatibilitate este respinsă, instanţa va pronunţa o încheiere
interlocutorie (care leagă instanţa în sensul că nu mai poate reveni asupra acestei soluţii ),
încheiere care nu mai poate fi atacată decât odată cu fondul.
6.1.3.2. Abţinerea şi recuzarea
Incompatibilitatea este instituția procesuală menită să asigure imparțialitatea în
judecată, astfel încât judecătorul să nu se manifeste subiectiv față de nicio parte, însă, mijloacele
procesuale prin care se invocă incompatibilitatea pe parcursul procesului sunt abținerea și
recuzarea.
Potrivit art. 44 alin. 1) C. pr. civ., judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate
poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri.
Conform art. 43 alin. 2), judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate în
privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii, iar potrivit art. 48 alin. 1) C. pr. civ.,
judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține.
Deoarece recuzarea constituie mijlocul prin care se invocă existența unui caz de
incompatibilitate, recuzarea nu poate constitui obiect al unei excepții procesuale94
.
Judecătorul poate să fie recuzat numai pentru motivele de incompatibilitate limitativ
prevăzute de art. 41 și 42 C. pr. civ., de asemenea, judecătorul nu se poate abține arbitrar, ci
numai pentru aceleași motive pentru care poate să fie recuzat.
Potrivit art. 176 pct. 4 C. pr. civ., hotărârea pronunțată de un judecător incompatibil este
lovită de nulitate, necondiționată de vătămare.
În conformitate cu prevederile art. 45 teza I, în cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul
nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abținut ori nu a fost recuzat, aceasta însemnând
că hotărârea pronunțată în aceste condiții este lovită de nulitate absolută.
93
Normele privitoare la incompatibilitate nu se pot considera dispozitive din moment ce sunt date pentru a proteja
interesul general al bunei administrări a justiţiei-Gh. Piperea, Consideraţii privind natura juridică a
incompatibilităţii, în Dreptul nr.2/1996, p. 46-52 94
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 297.
51
Potrivit art. 45 teza II C. pr. civ., această neregularitate poate fi invocată în orice stare a
pricinii.
Această nulitate poate fi invocată atât ca motiv de apel, de recurs, ori de contestație în
anulare, cât și prin intermediul excepției incompatibilității, direct în calea de atac.
Pentru cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 42 C. pr. civ., interesul ocrotit prin
îndepărtarea din complet a judecătorului incompatibil aparține părților, astfel că nulitatea actului
de procedură săvârșit în aceste condiții este relativă, incompatibilitatea neputând fi invocată
direct în calea de atac95
.
6.1.3.3. Procedura de judecată
Potrivit art. 43 alin. 1) C. pr. civ. înainte de primul termen de judecată, grefierul de
ședință va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul se află în vreunul dintre cazurile
de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul va întocmi un referat corespunzător.
Dacă vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 41 C. pr. civ. este cunoscută după începerea
dezbaterilor, recuzarea poate fi făcută în condițiile art. 44 alin. 2) C. pr. civ., fără să se poată
opune inadmisibilitatea recuzării sub pretextul că invocarea incompatibilității trebuia să fie
precedată de întocmirea referatului de către grefierul de ședință.
După primul termen de judecată grefierul de ședință nu mai are obligații sub acest aspect,
urmând să-și găsească aplicarea dispozițiile art. 43 alin. 2), respectiv art. 44 C. pr. civ.
Abținerea provine de la judecătorul cauzei, așa după cum rezultă din interpretarea
dispozițiilor art. 43 alin. 2), art. 44, art. 46 și art. 43 alin. 1) C. pr. civ.
Judecătorul se abține atunci când, după fixarea primului termen de judecată știe că în
privința sa există un motiv de incompatibilitate și atunci când este recuzat.
Potrivit art. 43 alin. 3 C. pr. civ., declarația de abținere se face în scris de îndată ce
judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal în ședință, fiind
consemnat în încheiere.
Potrivit art. 44 alin. 1) C. pr. civ. judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate
poate să fie recuzat de oricare dintre părți.
Avocatul părții nu poate face în nume propriu recuzarea, iar pentru cazurile de
incompatibilitate prevăzute de art. 42 C. pr. civ. instanța de control judiciar nu poate invoca din
oficiu nelegalitatea hotărârii cauzată de incompatibilitatea judecătorului care a pronunțat
hotărârea atacată.
Art. 44 alin. 1) C. pr. civ. impune ca recuzarea să fie făcută înainte de începerea oricărei
dezbateri.
Potrivit art. 44 alin. 2) C. pr. civ., când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost
cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de
îndată ce acestea îi sunt cunoscute.
Instanța este obligată să analizeze cererea după procedura instituită de art. 50-52 C. pr.
civ.
Conform art. 46 C. pr. civ. pot fi recuzați numai judecătorii care fac parte din completul
de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare, aceasta însemnând că nu pot fi
recuzați, prin aceeași cerere, toți judecătorii unei instanțe sau ai unei secții a acesteia.
95
M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol I-Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 300.
52
De altfel, art. 47 alin. 3) C. pr. civ. arată că o astfel de cerere, privitoare la alți judecători
decât cei din complet, se va respinge ca inadmisibilă.
Partea poate, totuși să îi recuze pe rând pe judecătorii care, în urma admiterii altor cereri
de recuzare, ajung să facă parte din complet, sau poate solicita strămutarea cauzei pe motiv de
bănuială legitimă.
Față de dispozițiile art. 46 C. pr. civ., judecătorii instanțelor ierarhic superioare nu pot să
fie recuzați prin cereri formulate la instanța inferioară, care soluționează litigiul, această
prevedere urmărind să evite abuzul de drept procesual și tergiversarea procesului.
Potrivit art. 47 alin. 3) C. pr. civ., un judecător nu poate să fie recuzat dacă o altă cerere
de recuzare, întemeiată pe același motiv de incompatibilitate, a fost respinsă.
Așa după cum prevede art. 51 alin. 2) C. pr. civ., dacă la același termen s-au formulat
cereri de recuzare și de abținere, pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună.
Cererea de recuzare se poate face verbal în ședință sau în scris, pentru fiecare judecător în
parte, arătându-se cazul de incompatibilitate și probele de care partea înțelege să se folosească.
În privința probelor art. 51 alin. 3) C. pr . civ. prevede că nu se admite interogatoriul ca
mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.
Potrivit art. 49 C. pr. civ., până la soluționarea declarației de abținere nu se va face niciun
act de procedură în cauză- alin. 1).
Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecății.Cu toate aceasta,
pronunțarea soluției în cauză nu poate avea loc decât după soluționarea cererii de recuzare-alin.
2).
Conform art. 50 C. pr. civ. abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al
instanței respective în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că
se abține.
Când din pricina abținerii sau recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, cererea
se judecă de instanța ierarhic superioară.
Conform art. 98 alin. 4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor
judecătorești, în situația în care incidentele procedurale se referă la o parte dintre membrii
completului de judecată, soluționarea acestora se va face de către un complet constituit prin
includerea judecătorului sau judecătorilor stabiliți prin planificarea de permanență, pe materii,
realizată cel puțin semestrial. Completul de judecată astfel constituit va păstra cauza pentru
judecată în situația în care se va admite cererea de admitere sau de recuzare.
Potrivit art. 98 alin. 2) și 3) din același regulament, dacă abținerea sau recuzarea se va
soluționa de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeași materie.
Dacă se va admite cererea, dosarul se va repartiza aleatoriu.
Atunci când participă la judecata unui proces, procurorul trebuie să pună concluzii și
aspura cererii de abținere sau recuzare a oricărui participant la procesul respectiv (judecător,
procuror, magistrat asistent, asistent judiciar, grefier).
Nerespectarea prevederilor art. 50 alin. 1 C. pr. civ., prin prezența judecătorului vizat de
incidentul procedural în completul care soluționează abținerea sau recuzarea, atrage nulitatea
hotărârii finale, necondiționat de existența vreunei vătămări procesuale, art. 176 pct. 4 C. pr. civ.
Potrivit art. 53 alin. 2) C. pr. civ., încheierea prin care s-a încunviințat sau s-a respins
abținerea, cea prin care s-a încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins
recuzarea în cazul prevăzut de art. 48 alin. 3) nu sunt supuse niciunei căi de atac.
Art. 51 alin. 1 C. pr. civ., legat de procedura propriu-zisă de judecată a abținerii sau
recuzării, arată că instanța hotărăște de îndată, în camera de consiliu, fără prezența părților și
53
ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, numai dacă apreciază că este
necesar. În aceleași condiții vor putea fi ascultate și părțile.
Atunci când abținerea și recuzarea sunt judecate împreună, art. 48 alin. 4) C. pr. civ.
prevede că în cazul in care declarația de abținere se respinge, prin aceeși încheiere instanța se va
pronunța și asupra cererii de recuzare.
Judecata abținerii sau recuzării are loc în camera de consiliu, însă pronunțarea încheierii
se face în ședință publică, în condițiile art. 402 C. pr. civ.
Conform art. 47 alin. 2) și 3) este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive decât
cele prevăzute la art. 41 și 42 alin. 2), cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei
prevăzuți la art. 46, precum și cea îndreptată împotriva aceluiași judecător, pentru același motiv
de incompatibilitate.
În art. 51 alin. 4) se arată că în cazul admiterii abținerii sau recuzării întemeiate pe
dispozițiile art. 42 alin. 1) pct. 11, instanța va stabili care dintre judecători nu va lua parte la
judecarea pricinii.
Conform art. 53 alin. 1) C. pr. civ., încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi
atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din urmă
hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în
termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri.
Potrivit art. 53 alin. 3), în cazul prevăzut la alin. 1), dacă instanța de apel constată că
recuzarea a fost greșit respinsă, reface toate actele de procedură și, dacă apreciază că este
necesar, dovezile administrate la prima instanță. Când instanța de recurs constată că recuzarea a
fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța
de apel, sau atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanță.
Conform art. 54 C. pr. civ. dispozițiile referitoare la abținerea și recuzarea judecătorilor
se aplică în mod corespunzător și procurorilor, magistraților asistenți, asistenților judiciari și
grefierilor.
Capitolul VII
Părțile în procesul civil. Terții
7.1. Consideraţii generale privind poziţia procesuală a părţilor în procesul
civil
În orice mijloc procesual ce intră în compunerea acţiunii (judecata în primă instanţă, în
căile de atac, etc.) poziţia părţilor în procedura de drept comun, contencioasă, este contradictorie.
Poziţia ofensivă sau defensivă dintr-o formă procesuală se poate transforma. Astfel, spre
exemplu, în cererea reconvenţională pârâtul iniţial este reclamant, iar reclamantul iniţial este
pârât. Poziţia contradictorie a părţilor este specifică numai în procedura contencioasă deoarece,
spre deosebire de aceasta, procedura necontencioasă se caracterizează prin inexistenţa unei
contrarietăţi de interese, prin caracterul unilateral al cererii, care nu se îndreaptă împotriva unui
adversar, care ar fi interesat să se opună la admiterea cererii.
54
Rolul părţilor în proces este esenţial, deoarece înfăptuirea justiţiei gravitează în jurul lor,
astfel încât dacă procesul este necesar părţilor şi părţile sunt necesare procesului, fără părţi şi fără
instanţă neputând exista proces96
.
Aşa cum după cum s-a mai arătat, părţile poartă denumiri diferite în procesul civil, în
raport cu etapa procesului. Astfel, la judecata în primă instanţă părţile se numesc pârât şi
reclamant, în apel părţile se numesc apelant şi intimat, în recurs recurent şi intimat, în contestaţia
în anulare părţile se numesc contestator şi intimat, în revizuire revizuent şi intimat iar în faza
executării silite creditor şi debitor.
Rolul părților în cadrul procedurii judiciare este deosebit de important, întrucât în jurul
lor gravitează întreaga activitate de soluționare a unui litigiu.
Structura procesului civil și principiile ce stau la baza realizării actului de justiție
determină însăși poziția părților în procesul civil97
.
7.2.Condiţiile ce se cer a fi îndeplinite pentru a fi parte în proces
Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi parte în proces
constituie în acelaşi timp condiţii pentru exerciţiul dreptului la acţiune.
Indiferent de forma procesuală şi indiferent dacă este vorba de un litigiu între două părţi
sau de o coparticipare procesuală trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- dreptul;
- interesul;
Activitatea judiciară nu poate fi inițiată și întreținută fără justificarea unui interes de
către persoana care solicită instanței de judecată soluționarea unei cereri.
Actualui Cod de procedură civilă prevede condiția interesului printre cerințele de
exercitare a acțiunii civile, din cuprinsul art. 32 alin. 1) C. pr. civ. rezultând că o atare condiție nu
este doar una necesară pentru susținerea unei cereri, ci și pentru formularea ei98
.
Interesul reprezintă o condiție de ordin subiectiv, care se analizează atât în persoana
celui care acționează în justiție, cât și în persoana adversarului acestuia.
Interesul reprezintă folosul practic, material sau moral, pe care îl urmărește cel ce
promovează acțiunea. Semnificația interesului este aceeași și în cazul oricărui alt act procedural
îndeplinit în cursul procedurii judiciare.
Interesul trebuie justificat ulterior și de către pârât, în legătură cu actele procedurale
îndeplinite de către acesta.
Interesul afirmat în justiție trebuie să fie legitim, personal, născut și actual.
Legitimitatea presupune conformitatea sa cu ordinea de drept.
Caracterul personal presupune ca interesul să fie propriu celui ce promovează acțiunea
sau celui care se apără în procesul civil.
Caracterul născut și actual presupune că interesul judiciar există și devine actual din
momentul încălcării unui anumit drept subiectiv, existând însă și excepțiile prevăzute de art. 33
C. pr. civ.
- capacitatea procesuală;
96
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 317 97
I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Vol I, Editura Universul Juridic, București 2014, p. 142 98
I. Leș, op. cit., p. 150
55
În procesul civil poate fi parte doar persoana capabilă de a avea drepturi și obligații
procesuale, adică numai persoana care se bucură de capacitate procesuală de folosință.
În noul Cod de procedură civilă se realizează o demarcare între capacitatea de folosință
și cea de exercițiu.
Potrivit art. 56 alin. 1) C. pr. civ., poate fi parte în judecată orice persoană care are
folosința drepturilor civile rezultând că o persoană fizică sau juridică poate deveni parte în
judecată în calitate de reclamant, pârât, intervenient etc. Prin urmare, pentru a fi parte în procesul
civil legea nu pretinde și condiția capacității procesuale de exercițiu.
- calitatea procesuală.
7.3.Coparticiparea procesuală
Potrivit art.59 C.proc.civ.: “Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte
dacă obiectul procesului este un drept sau o obligaţie comună, dacă drepturile sau obligaţiile
lor au aceeaşi cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură”. Prin această dispoziţie legea
procesuală oferă posibilitatea coparticipării procesuale, înlăturând astfel riscul pronunţării unor
hotărâri contradictorii la care s-ar ajunge dacă persoanele între care există legătura menţionată ar
figura ca părţi în procese distincte.
Coparticiparea procesuală poate fi subiectivă sau obiectivă după cum se referă la
existenţa unei pluralităţi de părţi cu interese identice, sau la reunirea într-un singur proces a mai
multor cereri între aceleaşi părţi sau împreună cu alte părţi, dacă între acestea există legătură.
Coparticiparea subiectivă poate fi activă (mai mulţi reclamanţi), pasivă (mai mulţi pârâţi) şi
mixtă (mai mulţi reclamanţi şi mai mulţi pârâţi)99
.
În raport de rolul voinţei părţilor, coparticiparea procesuală poate fi facultativă sau
necesară.
În cazul coparticipării facultative, raporturile dintre coparticipanţi sunt guvernate de
principiul independenţei procesuale prevăzut în art.60 alin.1 C.proc.civ.: “Actele de procedură,
apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu le pot profita celorlalți și nici nu îi
pot prejudicia”. Renunţarea la judecată a unuia dintre reclamanţi nu produce efecte faţă de
reclamanţii care vor continua judecata. De asemenea în situaţia în care acţiunea unui reclamant
este îndreptată împotriva mai multor persoane având calitatea de pârât, renunţarea faţă de unul
dintre aceştia nu produce nici un efect cu privire la poziţia procesuală a celorlalţi, procesul
continuând împotriva acestora.
Art. 60 alin.2 C.proc.civ. derogă de la regula independenţei procesuale a
coparticipanţilor în sensul că dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a
legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor, actele de procedură
îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviinţate numai unora dintre ei folosesc şi
celorlalţi. Deci, dacă obligaţia este indivizibilă sau solidară, exercitarea şi admiterea căii de atac
unuia dintre coparticipanţi poate folosi şi celor care nu au exercitat calea sau cărora le-a fost
respinsă fără a fi soluţionat fondul.
Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalți, se va ține
seama de actele cele mai favorabile.
Menţionăm că numai actele utile îşi întind efectele asupra celorlalţi.
99
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 73
56
Potrivit art. 60 alin.3 C.proc.civ., reclamanții sau pârâții care nu s-au înfățișat ori nu au
îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuși să fie citați, dacă, potrivit legii, nu au
termenul în cunoștiință, dispozițiile privind reprezentarea fiind aplicabile.
Coparticiparea facultativă este regula, totuşi există şi cazuri de coparticipare necesară,
obligatorie, cum ar fi ieşirea din indiviziune.
7.4. Drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor. Abuzul de drept
procesual
Legea procesuală acordă o serie de drepturi părţilor pentru a garanta exerciţiul liber al
acţiunii civile. De asemenea, legea impune anumite îndatoriri părţilor sub sancţiunile prevăzute
de lege.
Activitatea judiciară trebuie să se desfășoare numai în limitele determinate de lege și cu
respectarea drepturilor recunoscute de lege părților, unele dintre aceste drepturi fiind ridicate la
nivelul principiilor de bază ale procesului civil.
7.4.1. Drepturile procesuale ale părţilor100
Drepturile procesuale ale părților pot fi clasificate în:
-drepturi comune ale reclamantului și pârâtului;
-drepturi procesuale ale reclamantului;
-drepturi procesuale ale pârâtului101
;
Cele mai importante drepturi procesuale comune reclamantului și pârâtului sunt:
a.dreptul la apărare;
b.dreptul de a participa la dezbateri judiciare;
c.dreptul de a solicita recuzarea judecătorilor;
d.dreptul părților de a pune capăt litigiului dintre ele printr-o tranzacție
e.dreptul de a exercita căile legale de atac;
f.dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzei într-un termen optim și
previzibil;
g.dreptul de a introduce alte persoane în proces, pe căile procedurale prevăzute de lege;
h.dreptul de a solicita executarea silită a hotărârii judecătorești;
Principalele drepturi procesuale ale reclamantului sunt:
a.dreptul de a își întregi sau modifica cererea de chemare în judecată;
b.dreptul de a renunța la acțiune sau la dreptul subiectiv dedus judecății;
Principalele drepturi procesuale ale pârâtului sunt:
a.dreptul de a invoca pretenții proprii printr-o cerere reconvențională;
b.dreptul de a recunoaște pretențiile pârâtului;
c.dreptul de a îl indica pe adevăratul titular al dreptului în cazul acțiunilor reale
imobiliare
100
V.M.Ciobanu, op cit., p. 320; I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 273; Fl.Măgureanu, op.cit., p. 74 101
I. Leș, op. cit., p. 154
57
7.4.2. Principalele îndatoriri ale părţilor
Obligațiile părților în cadrul procesului civil sunt, în principiu, comune reclamantului și
pârâtului.
Printre cele mai importante obligații ale părților se pot menționa:
-obligația de a exercita drepturile procedurale cu bună-credință;
-obligația părții care a pierdut procesul de a suporta cheltuielile de judecată;
-obligația de a depune copii certificate de pe înscrisurile invocate;
-obligația de a acorda respectul datorat justiției;
În cuprinsul art. 10 C. pr. civ. sunt prevăzute și următoarele obligații ale părților:
-obligația de a îndeplini actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de
lege sau de judecător;
-obligația de a-și proba pretențiile și apărările;
-obligația de a contribui la desfășurarea fără întârziere a procesului și la finalizarea lui;
7.4.3. Abuzul de drept procesual
Art. 12 alin. 1) C.proc.civ. prevede că: “Drepturile procesuale trebuie exercitate cu
bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de legeși fără a se încălca
drepturile procesuale ale altei părți.”.
Abuzul de drept procesual presupune un element subiectiv constând în exercitarea cu
rea-credinţă a dreptului procedural şi un element obiectiv constând în deturnarea dreptului de la
scopul social-economic pentru care a fost recunoscut, de la finalitatea sa legală.
În literatura de specialitate102
sunt apreciate ca forme de manifestare a exerciţiului
abuziv de drept următoarele:
- introducerea cu rea-credinţă a unei cereri, vădit netemeinice, cu scopul de a-l şicana
pe pârât, sau rezistenţa cu rea credinţă a pârâtului în fata unei cereri a cărei temeinicie este
evidentă;
- introducerea unei cereri de chemare în judecată fără ca în prealabil să fie pus în
întârziere pârâtul;
- introducerea cu rea-credinţă a unei cereri de citare a pârâtului prin publicitate;
- introducerea cu rea-credinţă a unei cereri de recuzare, de strămutare, de acordare a
asistenţei juridice gratuite, de verificare de scripte;
- exercitarea abuzivă a dreptului de apărare, prin cereri repetate de amânare;
- exercitarea abuzivă a dreptului de dispoziţie sub forma renunţării la judecată sau a
tranzacţiei;
- exercitarea abuzivă a dreptului de a folosi căile de atac;
- exercitarea abuzivă a contestatiei la executare.
Pe parcursul procesului, exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale poate fi invocată
pe cale de excepţie (deoarece vizează condiţiile de regularitate în care se desfăşoară procedura de
judecată, excepţia exercitării abuzive a drepturilor procesuale poate fi calificată ca o excepţie de
procedură şi pentru că scopul urmărit de cel care o invocă este respingerea sau anularea cererii
102
V.M.Ciobanu, op. cit.,p. 232
58
abuzive, excepţia este dirimantă; această excepţie poate fi invocată şi de judecător având în
vedere rolul său activ, astfel încât poate fi calificată drept o excepţie absolută).
Noul Cod de procedură civilă a transpus în plan judiciar principiul constituțional (art.
57) privitor la exercitarea cu bună-credință a drepturilor subiective.
Principala sancțiune procedurală a exercitării abuzive a drepturilor o constituie
obligarea autorului abuzului la plata unor despăgubiri față de partea vătămată.
Potrivit art. 12 alin. 2) C. pr. civ., partea care își exercită drepturile procesuale în mod
abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate, textul prevăzând și posibilitatea
obligării părții la plata unei amenzi judiciare, în afara obligării acesteia la despăgubiri.
7.5. Terțele persoane în procesul civil. Generalități
În materie civilă, hotărârea pronunţată produce efecte relative, având autoritate de lucru
judecat numai cu privire la părţile din procesul respectiv. Există uneori interesul, apărut în cursul
procesului, de a face ca hotărârea să fie opozabilă şi altor persoane decât cele între care s-a legat
iniţial raportul procesual, de asemenea există posibilitatea ca terţe persoane să aibă interes de a
interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane103
.
În plan procesual, drepturile și interesele legale ale terților sunt ocrotite nu doar prin
aplicarea principiului relativității lucrului judecat, ci și printr-un mijloc procedural cu caracater
preventiv, care este reprezentat de instituția participării terțelor persoane în procesul civil.
Astfel, pe lângă soluționarea raporturilor litigioase dintre părțile prinicipale, se pot
soluționa și raporturile dintre una din părțile principale, pe de o parte și terțele persoane, pe de
altă parte.
Legea procesuală a dat părţilor posibilitatea să cheme în cadrul procesului început terţe
persoane sub forma intervenţiei forţate, şi de asemenea a îngăduit terţelor persoane să ceară
introducerea lor în proces, sub forma intervenţiei voluntare.
7.5.1. Condițiile generale de admisibilitate a participării terților în procesul
civil.
Dreptul de a participa într-un proces civil aflat pe rol între alte părți trebuie să fie supus
unor cerințe de fond și de formă.
Pe lângă condițiile necesare pentru îndeplinirea oricărei activități judiciare trebuie
îndeplinite și unele condiții specifice, care sunt următoarele:
-existența unui proces civil în curs de judecată;
Această condiție este determinată de caracterul incident al tuturor formelor de participare
a terților în procesul civil.
Astfel, potrivit art. 61 alin. 1) C. pr. civ., oricine are interes poate interveni într-un proces
care se judecă între părțile originare.
Ca atare trebuie ca terțul să nu fi participat în calitate de reclamant sau de pârât în
procesul civil respectiv104
.
-interesul;
103
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 324 104
I. Leș, op. cit., p. 159;
59
Interesul pe care trebuie să-l justifice cel ce formulează o cerere de participare, ca terță
persoană, în procesul civil îmbracă forma interesului de a interveni. Interesul de a inerveni
constituie o noțiune convențională, utilizată pentru toate formele de participare a terțelor
persoane în procesul civil105
.
Interesul de a interveni desemnează interesul pe care trebuie să-l justifice cel ce
formulează o cerere de intervenție în temeiul art. 61 C. pr. civ., însă această condiție trebuie să
fie îndeplinită și în cazul în care una dintre părțile principale formulează o cerere de participare a
unei terțe persoane în procesul civil.
Interesul de a interveni se află într-o strânsă legătură cu intersul de a acționa în justiție,
însă, ele nu se confundă, interesul de a interveni fiind mai complex decât interesul de a acționa,
el implicând, pe lângă justificarea unui folos practic de pe urma activității judiciare și justificarea
interesului de a intra într-un proces aflat pe rol.
-preexistența unui litigiu;
Toate formele de participare a terților în procesul civil au un caracter incident, în sensul
că se realizează în cadrul unui proces civil în curs de soluționare între alte persoane, deoarece
numai în cadrul unui proces civil în curs de judecată terțul poate formula o cerere de participare
la acest proces.
-existența unei legături de conexitate;
Legătura de conexitate implică existența unei anumite relații între cererea privind
participarea unei terțe persoane în procesul civil și cererea principală în așa fel încât protejarea
unui interes al terțului intervenient sau al uneia dintre părți să depindă de modul de soluționare a
celor două cereri.
Cerința legăturii de conexitate decurge din chiar scopul participării terțelor persoane în
procesul civil, instituție prin care se urmărește tocmai soluționarea unor raporturi juridice conexe
în cadrul aceluiași litigiu.
7.5.2 Formele de participare a terțelor persoane în procesul civil
Potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă există două forme de participare a
terților și anume: intervenția voluntară și intervenția forțată.
Distincția se face în funcție de persoana care are inițiativa formulării cererii de participare
a terților în proces.
La rândul său intervenția voluntară îmbracă două forme: intervenția prinicipală și
intervenția accesorie.
Intervența forțată se poate manifesta sub următoarele forme: chemarea în judecată a altor
persoane, chemarea în garanție, arătarea titularului dreptului și introducerea forțată în cauză, din
oficiu, a altor persoane.
7.5.3. Intervenţia forţată
Intervenția forțată este acea formă de participare a terților în proces care se realizează din
Inițiativa uneia dintre părțile principale sau a instanței de judecată pentru ca hotărârea ce se va
pronunța să devină și opozabilă acestora.
Formele de intervenție forțată sunt:
105
I. Leș, op. cit., p. 159;
60
- chemarea în judecată a altor persoane;
- chemarea în garanţie;
- arătarea titularului dreptului;
- introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane;
Chemarea în judecată a altor persoane.
Acesta este definită ca acea formă de participare a terților în procesul civil care, în
scopul preîntâmpinării unui nou litigiu, conferă părților dreptul de a solicita introducerea în
proces a acelor persoane ce ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul- art. 68-71 C. pr.
civ.
Chemarea în judcată a altor persoane este admisibilă numai dacă sunt întrunite toate
condițiile generale ale participării terților în procesul civil.
Cel introdus în proces în cauză va avea întotdeauna calitatea procesuală de reclamant-
art. 70 C. pr. civ.
Cererea de chemare în judcată a altor persoane trebuie să îndeplinească condițiile de
formă a unei cereri de chemare în judecată. După depunearea acesteia, ea se va comica atât
terțului care urmează a fi introdus în proces cât și părții potrivnice, iar la exemplarul destinat
terțului se vor alătura copii ale cererii de chemare în judecată, ale întâmpinării și ale înscrisurilor
de la dosar106
.
Reclamantul și intervenientul principal pot formula cererea pentru chemarea în judcată a
altor persoane până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe.
Pârâtul poate depune acestă cerere în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării
în fața primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu până la primul
termen de judecată.
Cererea de chemare în judecată a altor persoane se judecă odată cu cererea principală și
cuprinde două faze: admiterea în principiu și judecata cererii.
Terțul introdus în proces va trebui să preia procedura în starea în care se află în
momentul admiterii cererii în principiu.
După admiterea în principiu a cererii de chemare în judecată a terțului acesta
dobândește calitate de parte în proces cu toate consecințele ce derivă din această calitate.
Chemarea în garanţie Chemarea în garanție constituie una dintre formele de participare a terților în procesul
civil.
Potrivit art. 72 C. pr. civ. partea interesată poate să cheme în garanție o terță persoană,
împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri107
.
Chemarea în garanție urmărește realizarea obligației de garanție în cadrul procesului în
care cel garantat este amenințat în dreptul său de către o altă persoană.
Obligația de garanție revine tuturor acelora care transmit altora un drept subiectiv, dacă
transmisiunea se face cu titlu oneros.
În actele cu titlu gratuit obligația de garanție există numai în mod excepțional.
Cererea de chemare în garanție trebuie să îndeplinească toate condițiile unei cereri de
chemare în judecată.
Art. 72 C. pr. civ. consacră principiul potrivit căruia chemarea în garanție poate fi
promovată ori de câte ori partea ar putea să se îndrepte împotriva altei persoane cu o cerere în
garanție sau în despăgubire.
106
I. Leș, op. cit., p.182; 107
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2013, Vol I, p. 450;
61
Cererea de chemare în garanție trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute de lege
pentru introducerea unei acțiuni principale, adică elementele enunțate de art. 194 C. pr. civ.
Cererea de chemare în garanție trebuie formulată de reclamant sau de intervenientul
principal cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe.
Pârâtul poate promova această cerere în termenul prevăzut pentru depunerea
întâmpinării, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu până la primul termen de
judecată.
După depunerea cererii de chemare în garanție instanța va comunica această cerere celui
chemat în garanție, care va fi însoțită de copii ale cererii de chemare în judedecată, ale
întâmpinării și ale înscrisurilor de la dosar.
Cererea de chemare în garanție se judecă în două etape: admiterea în principiu, care se
pronunță printr-o încheiere și judecarea cererii.
Chematul în garanție devine parte în proces după admiterea în principiu a cererii, acesta
fiind obligat să preia procedura în starea în care se afla în momentul introducerii sale în proces.
Terțui chemat în garanție poate formula întâmpinare în termenul stabilit de către
instanță, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. 3) raportat la art. 65 alin. 3) C. pr. civ.
Terțui introdus în proces va avea posibilitatea de a opune cererii principale orice apărări
și excepții, chiar dacă acestea nu ar fi invocate de către cel garantat sau chiar dacă acesta s-ar
opune108
.
Cererea de chemare în garanție se soluționează odata cu cererea principală, însă, dacă
prin chemarea în garanție se întârzie soluționarea acțiunii principale, instanța va putea dispune
disjungerea celor două cereri.
Arătarea titularului dreptului Arătarea titularului dreptului este o formă particulară de intervenție forțată și constă în
posibilitatea conferită de lege pârâtului ce deține un lucru pentru altul, sau care exercită un drept
asupra acelui lucru, de a-l indica pe adevăratul titular al dreptului dedus în judecată.
Pârâtul care procedează în acest fel poate fi scos din proces, acesta continuând numai
între reclamant și cel arătat ca titular al dreptului.
Cererea privind arătarea titularului dreptului trebuie să îndeplinească condițiile generale
de participare a terților în procesul civil, dar și două cerințe specifice.
Prima cerință vizează formularea cererii de către pârâtul ce deține cu titlu precar un bun,
sau care exercită în numele altuia un drept asupra acelui lucru.
A doua cerință vizează obiectul acțiunii principale, care trebuie să poarte asupra unui
drept real.
Cererea privind arătarea titularului dreptului trebuie să fie motivată, ea trebuind să
îndeplinească și celelalte condiții cerute de art. 148 C. pr. civ.
Potrivit art. 46 C. pr. civ. cererea se depune înaintea primei instanțe în termenul
prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cererea
se poate face cel mai târziu până la primul termen de judecată.
Cererea va fi comunicată celui arătat ca titular al dreptului, însoțită de copii ale cererii
de chemare în judecată, ale întâmpinării și ale înscrisurilor care o însoțesc.
Cel arătat ca titular al dreptului va putea formula întâmpinare109
.
După introducerea terțului în proces se va proceda la judecarea cererii de către pârât.
108
I. Deleanu, op. cit., p. 456; 109
I. Leș, op. cit., p.197;
62
În ipoteza în care terțul neagă arătările pârâtului, litigiul se va soluționa în continuare cu
privire la ambele cereri, însă instanța va pronunța o singură hotărâre care va cuprinde soluția atât
cu privire la cererea principală, cât și cu privire la cererea de arătare a titularului dreptului.
Sunt aplicabile dispozițiile art. 66 C. pr. civ. privitoare la disjungerea cererii, cât și
dispozițiile art. 64-66 C. pr. civ. privitoare la admiterea în principiu, la regimul încheierii
pronunțate, la obligativitatea luării de către terț a procedurii în starea în care aceast se află la
momentul introducerii sale în proces și la judccarea cererii.
Cererea privind arătarea titularului dreptului produce unele efecte, din momentul
introducerii terțului în proces, precum: prorogarea competenței sesizate cu cererea principală
asupra cererii incidente și obligația luării de către terț a procedurii în starea în care se afla la
momentul introducerii sale în proces; dacă cel arătat ca titular al dreptului recunoaște susținerile
pârâtului și reclamantul consimnte, el va lua locul pârâtului, care va fi scos din proces; dacă
reclamantul nu este de acord cu înlocuirea sau când cel arătat ca titular al dreptului nu se
înfățișează sau contestă cele susținute de pârât, terțul dobândește calitatea de intervenient
principal.
Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane.
Introducerea din oficiu este acea instituție procesuală care, în situațiile determinate de
lege, impune soluționarea procesului civil și în raport cu o terță persoană asupra căruia s-ar putea
răfrânge efectele hotărârii judecătorești.
Art. 78 C. pr. civ. prevede două ipoteze de aplicare a acestei instituții.
Prima ipoteză este cea care instituie obligativitatea introducerii unui terț în cauză din
oficiu în cazurile expres prevăzute de lege.
Un asemenea caz este prevăzut de art. 161 din Legea nr. 554/2004.
A doua ipoteză vizează introducerea din oficiu în cauză în materia procedurii
necontencioase.
Introducerea în proces se dispune, atunci când este cazul, printr-o încheiere, pronunțată
până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe-art. 78 alin. 3) C. pr. civ.
Procedura de judecată a cererii de introducere a terțului în cauză este comună tuturor
situațiilor determinate de art. 78 C. pr. civ.
7.5.4. Intervenţia voluntară
Intervenția este acea instituție procesuală care conferă terțului posibilitatea de a
participa din proprie inițiativă într-un proces în curs de judecată între alte persoane, în scopul
valorificării unui drept propriu, sau pentru a sprjini apărarea reclamantului sau pârâtului.
În Codul de procedură civilă sunt consacrate două forme ale intervenției: intervenția în
interes propriu (prinicipală) și intervenția în interesul uneia dintre părți (accesorie)
Intervenţia principală
Intervenția principală este regelementată în art. 62 C. pr. civ.
Din punct de vedere al caracterului ei, intervenția principală constituie un incident
procedural care determină lărgirea cadrului procesual în care urmează să se soluționeze litigiul.
63
Sub aspectul conținutului, intervenția principală constituie o adevărată acțiune, întrucât
prin intermediul ei se urmărește valorificarea unui drept subiectiv110
.
Pentru promovarea și exercitarea intervenției principale trebuie să fie întrunite toate
condițiile acțiunii civile.
Intervenția principală este una dintre formele de participare a terților în procesul civil a
cărei aplicativitate în practica judiciară este frecventă.
În afara condițiilor generale de admisibilitate, intervenția principală mai trebuie să
îndeplinească și unele condiții speciale:
-afirmarea unui drept care urmează a se valorifica prin intermediul intervenției
principale-art. 61 alin. 2) C. pr. civ.
-cererea de intervenție principală trebuie să cuprindă toate elementele cerute de art. 194
C. pr. civ.
-potrivt art. 62 alin. 2) C. pr. civ., cererea de intervenție principală poate fi făcută numai
în fața primei instanțe, înaintea închiderii dezbaterilor în fond.
Procedura de judecată a cererii de intervenție principală cuprinde două etape: admiterea
în principiu și judecarea cererii.
Potrivit art. 64 alin. 2) C. pr. civ. admiterea în principu a intervenției se poate dispune
numai după ascultarea intervenientului și a părților.
Asupra admiterii în principiu instanța se pronunță printr-o încheiere motivată, care are
caracter interlocutoriu (instanța este legată de aceasta).
Încheierea de admitere în principiu nu poate fi atacată decât odată cu fondul, doar în
cazul respingerii, ca inadmisibilă, această încheiere poate fi atacată în termen de 5 zile de la
pronunțare, pentru partea prezentă și de la comunicare pentru partea lipsă.
Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare.
Întâmpinarea în apel sau recurs nu este obligatorie.
Din momentul admiterii în principiu intervenientul dobândește calitatea de parte în
proces.
În cazul intervenției principale depunerea întâmpinării este obligatorie-art. 65 alin. 3) C.
pr. civ., aceasta trebuind să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 205 alin. 2) C. pr. civ.
Intervenția principală se soluționează odată cu acțiunea principală, pronunțându-se o
singură hotărâre asupra ambelor cereri- art. 66 alin. 1) C. pr. civ.
Dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, instanța
poate dispune disjungerea ei, cu excepția situației în care intervenientul pretinde pentru sine, în
tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății.
Potrivit art. 66 alin. 4) C. pr. civ. intervenția principală va fi judecată, chiar dacă
judecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege111
.
Intervenţia accesorie Intervenția accesorie este o cerere incidentă prin intermediul căreia o terță persoană,
interesată în rezolvarea unui litigiu, intervine în procesul civil pentru apărarea drepturilor uneia
dintre părți(se mai numește auxiliară sau conservatoare).
În practică intervenția accesorie este folosită în cadrul acțiunilor reale imobiliare, în
litigiile locative, în litigiile succesorale etc.
110
I. Leș, op. cit., p. 163 111
I.Leș,op. cit., p.173;
64
Sub aspectul formei intervenția accesorie se prezintă ca o simplă cerere, iar nu ca o
acțiune nouă, aceasta trebuind să respecte condițiile de formă prevăzute de art. 143 alin. 1) C.
pr. civ.
Potrivit art. 63 alin. 2) C. pr. civ. intervenția accesorie poate fi formulată până la
închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac.
Procedura de soluționare a intervenției accesorii este comună cu cea statuată de art. 64
C. pr. civ. pentru intervenția principală.
Aceasta se judecă odată cu cererea principală, însă, nu se poate dispune disjungerea
cererii de intervenție accesorie de cererea principală.
Împotriva cererii de intervenție accesorie partea interesată poate face înâmpinare, însă,
împotriva ei nu se poate formula o cerere reconvențională.
Potrivit art. 67 alin. 3 C. pr. civ., după admiterea în principu, intervenientul accesoriu
poate renunța la judecarea intervenției sale numai cu acordul părții pentru care a intervenit.
Potrivit art. 67 alin. 4 C. pr. civ., calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se
consideră neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunțat
la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi cercetată în
fond.
După admiterea în principiu terțui dobândește calitatea de parte în proces, iar hotărârea
ce se va pronunța i va fi opozabilă.
Capitolul VIII
Reprezentarea în procesul civil. Participarea procurorului.
8.1 Noțiunea și formele reprezentării
Prin reprezentare se înțelege situația în care o persoană, numită reprezentant, îndeplinește
acte procedurale în numele și în interesul altei persoane care este parte în procesul civil.
Actele procedurale îndeplinte de către reprezentant se resfrâng întotdeauna asupra părții
principale, adică asupra persoanei reprezentate.
Legislația procesuală românească cunoaște trei forme ale reprezentării:
-reprezentarea legală;
-reprezentarea convențională;
-reprezentarea judiciară;
Reprezentarea legală operează doar în cazurile anume determinate de lege, ea având loc
în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu, în cazul persoanelor juridice, precum
și în alte împrejurări expres prevăzute de lege.
Potrivit art. 43 Cod civil nu au capacitate de exercițiu minorul care nu a împlinit vârsta de
14 ani și interzisul judecătoresc, aceștia putând fi reprezentați în procesul civil de reprezentanții
lor legali.
Persoanele juridice sunt reprezentate în justiție prin organele lor de administrare, de la
data constituirii lor-art. 209 alin. 1) Cod civil.
65
Reprezentarea voluntară se produce în temeiul unui acord de voință al părților, adică în
temeiul unui mandat.
Reprezentarea judiciară este dispusă printr-o decizie a judecătorului, în situațiile
determinate de lege sau atunci când circumstanțele cauzei impun o atare măsură, spre a se
asigura dreptul la un proces echitabil.
Potrivit art. 80 alin. 3) C. pr. civ., părțile pot să stea în judecată printr-un reprezentant
ales, în condițiile legii, cu excepția cazului în care legea impune prezența lor personală în fața
instanței.
Potrivit art. 81 alin. 1) C. pr. civ. actele de dispoziție sunt rezervate doar titularului
dreptului, reprezentantul neputând face acte de dispoziție precum renunțarea la judecată,
renunțarea la drept, achesarea și tranzacția.
În toate aceste situații, pentru îndeplinirea actelor de dispoziție de către reprezentant,
acesta va avea nevoie de o procură specială ori de o încuviințare prealabilă a instanței sau a
autorității administrative competente.
În ce privește actele de dispoziție îndeplinite de reprezentanții minorilor, ai persoanelor
puse sub interdicție și ai dispăruților, instanța are puterea de a aprecia dacă actele de dispoziție
făcute în proces de reprezentanți sunt sau nu în interesul persoanelor reprezentate-art. 81 alin. 2)
C. pr. civ.
Calitatea de reprezentant nu poate fi prezumată, părțile având obligația de a indica
calitatea în care participă la judecată.
Mandatarul are, în toate cazurile, obligația de a-și justifica calitatea în fața instanței de
judecată.
Reprezentantul avocat își justifică calitatea cu împuternicirea eliberată în baza
contractului de asistență juridică și conform Legii nr. 51/1995.
Reprezentantul care nu este avocat își justifică calitatea prin înscris autentic.
Reprezentanții persoanelor juridice își vor justifica calitatea prin indicarea actului de
numire, sau, după caz, a actului prin care au primit împuternicirea de a reprezenta în justiție.
Nejustificarea calității de reprezentant conduce la nulitatea cererii112
- art. 82 alin. 1) C.
pr. civ.
8.2. Reprezentarea judiciară convenţională a părţilor în procesul civil
8.2.1. Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
În procesul civil, reprezentarea părţilor este posibilă, exceptând situaţiile în care aceasta
nu este ingăduită.
Reprezentarea convențională este acea formă de reprezentare care ia naștere în temeiul
unei convenții de mandat între partea litigantă și un terț care acceptă să îndeplinească acte
procedurale în numele și folosul părții reprezentate.
Potrivit art. 83 C. pr. civ., în fața primei instanței, precum și în apel, persoanele fizice pot
fi reprezentate de către de avocat sau alt mandatar.
Legea nu permite reprezentarea convențională în îndeplinirea anumitor acte procedurale
cum este cazul chemării la interogatoriu sau în procesele de divort, dar și în aceste situații legea
prevede anumite excepții.
112
I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol I, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 207;
66
Cu toate că legea nu impune condiții speciale pentru ca o persoană să aibă calitatea de
reprezentant, atunci când acesta nu este avocat, el nu va putea pune concluzii decât printr-un
avocat.
Conform art.2 alin.3 din Legea 51/1995113
„avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte
persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de
jurisdicţie...”, deci legea acordă preferinţă reprezentării prin avocat.
Potrivit art.28 alin.1 din Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte partea pe baza unui contract de asistenţă
juridică încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial
de evidenţă.
Inițial, prin art. 83 alin. 3) C. pr. civ. s-a instituit obligativitatea reprezentării părților în
materie de recurs, prin avocat sau consilier juridic, însă, prin Decizia nr. 462/2014 a Curții
Constituționale, dispozițiie acestui articol și a celor corelative au fost declarate
neconstituționale114
8.2.2. Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
In ceea ce priveşte persoana juridică, de regulă, aceasta este reprezentată în procesul civil
prin jurisconsult115
. Jurisconsultul este obligat să susţină interesele persoanei juridice în instantă,
să exercite căile de atac legale şi să ia măsurile necesare apărării.intereselor legale ale acesteia.
Juriconsultul îşi justifică calitatea de reprezentant în faţa instanţei prin delegaţie.
Menţionăm că, şi acesta are nevoie de o delegaţie specială pentru actele procesuale de
dispoziţie.
În cazul în care persoana juridică nu are jurisconsult ori având nu-l poate folosi deoarece
reprezintă şi interesele unităţii potrivnice sau când are nevoie de o asistenţă juridică specială, va
putea recurge la apărarea intereselor prin avocat.
Potrivit art. 4 din Legea 514/2003 consilierul juridic asigură consultanța și reprezentarea
autortității sau instituției publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are
raportul de muncă, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu
autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică
română sau străină, în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unității, avizează și
contrasemnează actele cu caracter juridic.
113
Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările aduse prin: Legea nr.489/2002 privind
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în
Monitorul Oficial nr.578 din 5 august 2002; Legea nr.201 privind completarea Legii nr.51/1995, publicată în
Monitorul Oficial nr. 486 din 28 mai 2005; Legea nr.255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 23 iunie 2004;
Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial
nr.303 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr.507/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1080
din 19 noiembrie 2004; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.190/2005, publicată în Monitorul Oficial nr.1179 din
28 decembrie 2005 114
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2013, vol. I, p. 385; 115
A se vedea Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în
Monitorul Oficial nr.867/5.12.2003
67
Conform art. 5 din Legea 514/2003, consilierii juridici pot constitui asociații profesionale
în scopul apărării și promovării intereselor profesionale, în condițiile legii privind asocierea și
constituirea persoanelor juridice.
Persoanele juridice nu pot fi reprezentate printr-un mandatar neavocat, această concluzie
putându-se desprinde din interpretarea prevederilor art. 84 alin. 1) C. pr. civ. 116
8.2.3. Avocatul. Asistenţa juridică şi dreptul la apărare
Potrivit art.24 din Constituţie: “Dreptul la apărare este garantat, în tot cursul procesului,
părţile au dreptul să fie asistate de un avocat ales, sau numit din oficiu”.
Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în
condiţiile legii şi ale statutului profesiei, exercitarea acesteia fiind supusă Constituţiei, legii,
statutului profesiei, convenţiilor internaţionale la care România este parte şi regulilor eticii
profesionale.
Dreptul la apărare, drept fundamental cetăţenesc ce are două accepţiuni117
:
- într-o accepţiune largă, cuprinde totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care
oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste
învinuirile, să scoată la iveală nevinovăţia sa;
- în accepţiunea sa restrânsă, dreptul la apărare cuprinde doar posibilitatea folosirii unui
avocat.
În vederea acordării de asistenţă juridică între parte şi avocat se încheie un contract de
asistenţă juridică118
care prevede în mod expres întinderea puterilor pe care clientul le conferă
avocatului, iar în baza acestuia, avocatul se legitimează prin împuternicirea avocaţială119
.
Asistenţa juridiciară este asigurată prin intermediul barourilor, prin serviciile de asistenţă
judiciară de pe lângă instanţele de judecată şi organele de urmărire penală din circumscrpţia lor.
Serviciile de asistenţă judiciară asigură şi apărarea gratuită în cazuri excepţionale, dacă drepturile
persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere (art.156 alin.1 din Statutul
profesiei de avocat coroborat cu art.68 alin.2 din Legea nr.51/1995).
Potrivit art.161 din Statutul profesiei de avocat, asistenţa juridiciară gratuită poate fi
retrasă de către decanul baroului, dacă se dovedeşte că a fost obţinută fără prezentarea stării
materiale reale a părţii ori dacă această stare s-a ameliorat şi permite plata onorariului.
În exercitarea profesiei, avocatul trebuie să respecte anumite reguli deontologice
specifice profesiei sale120
:
- faţă de clienţi, avocatului i se cere să depună toată diligenta pentru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora (art.115 din Statutul profesiei de avocat);
- faţă de magistraţi, avocatul are datoria să aibă o atitudine de consideraţie. Avocatul îi
este interzis să folosească expresii care ar putea leza instanţa (art.216 alin.3 din Statutul profesiei
de avocat). De asemenea, avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti
(art.45 din Legea nr.51/1995);
- faţă de partea adversă avocatul este ţinut să fie cuviincios în pledoariile sau concluziile
scrise, să se abţină de la calificări calomnioase sau care să lovească în demnitatea umană; 116
I. Leș., op. cit., p. 215; 117
I.Muraru “Drept constituţional şi instituţii politice” Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 205 118
Pentru un model de contract de asistenţă juridică a se vedea ADEENDA, Anexa 8, conform Statutului profesiei
de avocat (Anexa nr.I), publicat în Monitorul Oficial nr.45 din 13 ianuarie 2005 119
A se vedea ADDENDA, Anexa 9, conform Statutului profesiei de avocat (Anexa nr.II) 120
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 103
68
- faţă de avocaţii adversarului avocatul trebuie să manifeste corectitudine, loialitate şi
diligenţă;
- faţă de baroul din care face parte, avocatul este ţinut să se supună regulilor stabilite;
- faţă de societate, avocatului i se cere să se supună legilor, să dea dovadă de moralitate,
să aibă un comportament din care să reiasă că este un factor de ordine faţă de regulile stabilite în
societate.
Potrivit legii şi statutului profesiei, avocaţii au următoarele drepturi:
- să asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract
încheiat în formă scrisă, care prevede în mod expres obiectul şi limitele mandatului primit,
precum şi onorariul stabilit (art.28 alin.1 din Legea nr.51/1995 coroborat cu art.209 alin.1 din
statutul profesiei de avocat);
- avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la contractul de asistenţă juridică sau
să îl modifice de comun acord, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei (art.28 alin.2 din
Legea nr.51/1995);
- dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei de avocat, în
condiţiile prevăzute de lege (art.29 din Legea nr.51/1995);
- dreptul la onorariu pentru activitatea profesională şi la acoperirea cheltuielilor făcute
în interesul procesual al clientului (art.30 alin.1 din Legea nr.51/1995);
- dreptul de asigurare socială în condiţiile prevăzute de lege ori de Statutul Casei de
Asigurări a Avocaţilor(art.32 din Legea nr.51/1995);
- dreptul la asigurarea secretului profesional (art.33 din Legea nr.51/1995);
- dreptul la sediul profesional în circumscripţia baroului în care sunt înscrişi şi la sedii
secundare în alt barou din ţară sau din străinătate unde sunt luaţi în evidenţă (art.35 din Legea
nr.51/1995 coroborat cu art.211 din Statutul profesiei de avocat);
- dreptul la ocrotirea de către lege în exercitarea profesiei, fără a putea fi asimilaţi
funcţionarilor publici sau altor salariaţi (art.37 alin.1 din Legea nr.51/1995).
Potrivit legii şi statutului profesiei, avocaţii au următoarele îndatoriri:
- avocatul trebuie să studieze temeinic cauzele încredintate, angajate sau din oficiu, să
se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată, conform mandatului încredinţat, să
manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi
de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau
dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa de judecată dispune în acest sens (art.38 din Legea
nr.51/1995 şi art.216 alin.1 şi 4 din Statutul profesiei de avocat);
- avocatul este obligat să acorde asistenţă juridică in cauzele în care a fost desemnat din
oficiu sau când exercită profesia gratuit (art.39 din Legea nr.51/1995 şi art.217 alin.1 Teza a I-a
din Statutul profesiei de avocat);
- avocatul nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau
în cauze conexe şi nu poate pleda împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu
aspectele litigioase concrete ale pricinii (art.44 alin.1 din Legea nr.51/1995);
- să prezinte clientului, la cerere, situaţia cheltuielilor efectuate în îndeplinirea
serviciului profesional încredinţat (228 din Statutul profesiei de avocat);
- avocatul este obligat sa respecte solemnitatea şedintelor de judecată, să pledeze cu
demnitate (216 alin.3 din Statutul profesiei de avocat);
- dacă avocatul a fost ascultat ca martor în cauză, nu mai poate desfăşura nici o
activitate profesională în acea cauză (art.44 alin.4 din Legea nr.51/1995);
69
- avocatul nu poate fi expert sau traducător în aceeaşi cauză (art.44 alin.5 din Legea
nr.51/1995);
- avocatul nu poate folosi procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul
dobândirii clientelei (art.44 alin.5 din Legea nr.51/1995);
- avocatul este obligat să păstreze secretul profesional (art.215 din Statutul profesiei de
avocat);
- avocatul este obligat să ţină evidentele cerute de lege şi de statut cu privire la cauzele
în care s-a angajat, respectiv contractele de asistenţă juridică; registrul de evidenţă a contractelor
încheiate cu clientii sai; registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la
identitatea partilor, a conţinutului şi a datei actelor (art.42 din Legea nr.51/1995 coroborat cu
art.226 din Statutul profesiei de avocat);
- avocatul este obligat să achite cu regularitate şi la timp, taxele şi contribuţiile stabilite
pentru formarea bugetului baroului şi a fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor din România
(art.42 din Legea nr.51/1995 coroborat cu art.222 din Statutul profesiei de avocat).
Profesia de avocat se exercită în cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile
profesionale sau cu răspundere limitată (art.5 din Legea 51/1995).
Potrivit art. 87 alin. 2) C. pr. civ., avocatul care a reprezentat sau asistat partea la
judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse
unui termen și care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp și poate să introducă orice cale de
atac împotriva hotărârii pronunțate. În aceste cazuri toate actele de procedură se vor îndeplini
numai față de parte. Susținerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri.
Împuternicirea de reprezentare trebuie să cuprindă mențiunile esențiale ale raportului
juridic de mandat, adică mențiuni privitoare la împuternicirea de reprezentare, la întinderea
mandatului, date privitoare la mandatar și la partea reprezentată, însă, în cazul avocaților
activitatea de reprezentare derivă din contractul de asistență juridică între avocat și client121
În procedura civilă română nu există restricții cu privire la numărul persoanelor care pot
reprezenta pe una dintre părți în același proces.
Potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
părțile pot solicita acest ajutor și pentru plata onorariului pentru asigurarea reprezentării,
asistenței juridice și, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau
ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiție sau pentru prevenirea unui litigiu.
Potrivit art. 7 din același act normativ, ajutorul public judiciar se poate acorda, separat
sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6.
Conform art. 11 alin. 1) din O.U.G. nr. 51/2008, cererea de acordare a ajutorului public
judiciar se adresează instanței competente pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul.
În cazul ajutorului public judiciar solicita pentru punerea în executare a unei hotărâri, cerere este
de competența instanței de executare.
121
I. Leș, Instituții judiciare contemporane, p. 304-307; L. Dănilă, Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Ed.
Lumina Lex, București, 1999, p. 193-198;
70
8.3. Formele participării procurorului în procesul civil122
Ministerul Public este o instituție destinată să apere interesele generale ale societății
precum și drepturile și interesele fundamentale ale cetățenilor.
Potrivit art. 132 alin. 1) din Constituție, procurorii își desfășoară activitatea potrivit
principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului
justiției.
Potrivit unei decizii a Curții Constituționale123
, Ministerul Public, deși face parte din
autoritatea judecătorească, totuși reprezintă o magistratură specială, care nu îndeplinește atribuții
de natură jurisdicțională. Potrivit aceleași decizii, deoarece procurorii își desfășoară activitatea
sub autoritatea ministrului justiției, organ esențialmente executiv, ei sunt, pe cale de consecință
agenți ai autorității executive124
.
Cadrul legal al participării procurorului în procesul civil este determinat în art. 92-93 din
C. pr. civ.
Potrivit art. 92 C. pr. civ.:
(1) Procurorul poate porni orice acţiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale
dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă
apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi intereselor cetăţenilor.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea şi punerea concluziilor de către
procuror sunt obligatorii, sub sancţiunea nulităţii absolute a hotărârii.
(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate în cazurile
prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acţiunea civilă, precum şi atunci când a participat la
judecată, în condiţiile legii.
(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în
favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1).
(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru şi nici cauţiune.
Dispozițiile Codului de procedură civilă nu conțin precizări privitoare la calitatea
procesuală a procurorului, această problemă fiind controversată în doctrină.
În literatura de specialitate din țara noastră s-a făcut distincție între calitatea de parte în
sens procesual și în sens material, pentru a se sublinia că procurorul este parte în procesul civil
doar în prima accepțiune.
Prin prizma reglementărilor din actualul Cod de procedură civilă procurorul are o poziție
specială în procesul civil, distinctă de cea atribuită părților125
.
Este semnificativ în acest sens faptul că efectele hotărârii judecătorești nu se resfrâng în
mod direct asupra procurorului.
8.3.1. Promovarea acțiunii civile
122
E. Poenaru, Procurorul-parte în procesul civil, Editura ALL Beck, București, 2003; 123
Decizia nr. 73/ 4 iunie 1996 124
A se vedea în acest sens și hotărârea CEDO în cauza Vasilescu c. România; 125
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă,vol I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 585;
71
Exercitarea acțiunii civile de către procuror nu se încadrează în tipologia clasică a acestei
instituții, un atare drept al procurorului fiind limitat la cerințele impuse de art. 92 alin. 1) C. pr.
civ., adică la situațiile în care se impune apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor,
ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute
de lege.
Când legitimarea exercitării acțiunii civile de către procuror este prevăzută în situații
expres determinate de lege, procurorul nu poate aprecia asupra necesității sau oportunității
exercitării acțiunii civile, cum este atunci când această acțiune poate fi exercitată dacă se
apreciază că este în interesul minorului, al persoanei puse sub interdicție, sau al persoanei
dispărute.
O astfel de situație este prevăzută, de exemplu, de art. 1 alin. 5 din Legea nr. 554/2004.
8.3.2. Intervenția procurorului în procesul civil
Principiul promovat de actualul Cod de procedură civilă este acela al participării
facultative a procurorului în procesul civil, cazurile de participare obligatorie fiind relativ reduse
[art. 16 din Legea nr. 115/1996, art. 23 alin. 1) din Legea nr. 33/1994, art. 30 alin. 4) din Legea
nr. 47/1992 etc.].
Posibilitatea intervenției procurorului în procesul civil rezultă din prevederile art. 92 alin.
2) și 3) C. pr. civ.
Astfel, în toate situațiile în care procurorul participă la activitatea judiciară, el va putea
formula cereri, invoca excepții, propune dovezi în vederea stabilirii adevărului și în finalul
judecății poate prezenta propriile sale concluzii cu privire la faptele cauzei și la aplicarea legii.
Acesta trebuie să aibă un rol activ și să contribuie la aflarea adevărului în procesul civil.
Procurorul va pune concluzii după părțile principale.
Nerespectarea normei care impune intervenția procurorului în procesul civil determină
nulitatea absolută a hotărârii pronunțate de către instanță.
8.3.3 Exercitarea căilor de atac de către procuror
Potrivit art. 92 alin. 1) C. pr. civ. procurorul poate exercita căile de atac în cazurile în care
apreciază că aceasta este necesară pentru apărarea intereselor minorilor, ale persoanelor puse sub
interdicție, ale dispăruților și în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul procurorului de a exercita căile de atac este recunoscut chiar dacă nu el a pornit
acțiunea civilă.
Potrivit art. 92 alin. 4) C. pr. civ. procurorului îi este recunoscut dreptul de a exercita
căile de atac în toate cazurile în care a participat la judecată, în condițiile legii.
Procurorul poate exercita și căile extraordinare de atac de retractare: revizuirea și
contestația în anulare.
72
În acest context, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție îi este recunoscut dreptul de a exercita recursul în interesul legii, precum și să sesizeze
Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru rezolvarea
unor chestiuni de drept126
.
8.3.4. Participarea procurorului la activitatea de executare silită
Potrivit art. 92 alin. 5) C. pr. civ. procurorul poate să ceară punerea în executare a
oricăror titluri executorii în favoarea persoanelor prevăzute la alin. 1), adică în favoarea
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres
prevăzute de lege.
Acest drept al procurorului rezultă și din dispozițiile art. 657 C. pr. civ.
În acest context procurorul poate exercita și calea procedurală a contestației la executare,
pentru a solicita instanței competente să dispună măsuri concrete pentru respectarea legii în
activitatea de executare silită.
CAPITOLUL IX
Competenţa în materie civilă. Noţiune şi clasificare
9.1. Noţiunea şi clasificarea normelor de competenţă
9.1.1. Noţiune
În dreptul procesual civil prin competenţă se înţelege aptitudinea recunoscută de lege
unei instanţe judecătoreşti (unui alt organ de jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională) de a
judeca o anumită pricină (a soluţiona un anumit litigiu)127
.
Normele de competenţă se raportează la instanţă (sau la alt organ de jurisdicţie sau cu
activitate jurisdicţională) şi nu la judecătorii încadraţi la acea instanţă128
.
Competenţa este reglementată în Codul de procedură civilă, în Cartea I, Titlul III.
9.1.2. Clasificarea normelor de competenţă
Clasificarea normelor de competenţă se face după următoarele criterii129
:
- după cum ne raportăm la organe din sisteme diferite sau la organe dinacelaşi sistem,
distingem între competenţa generală şi competenţa jurisdicţională. Criteriul are în vedere
126
I. Deleanu, op. cit., p. 591; 127
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 134 128
V.M.Ciobanu, op. cit., p. 371 129
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 136; V.M.Ciobanu, op. cit., p. 371; Fl.Măgureanu, op.cit., p. 152
73
împrejurarea că soluţionarea pricinilor civile este dată în competenţa instanţelor judecătoreşti şi a
altor organe cu activitate jurisdicţională;
- în cadrul aceluiaşi sistem de organe, deci a competenţei jurisdicţionale, distingem
între competenţa materială şi competenţa teritorială.
Competenţa materială cuprinde competenţa materială funcţională (care se stabileşte după
felul atribuţiilor jurisdicţionale ce revin fiecărei categorii de instanţe) şi competenţa materială
procesuală (care se stabileşte în funcţie de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus
judecăţii).
Competenţa teritorială poate fi competenţă teritorială de drept comun, competenţă
teritorială alternativă sau facultativă şi competenţă teritorială exclusivă sau excepţională. Această
clasificare are în vedere criteriul potrivit căruia reclamantul are posibilitatea să introducă cererea
la instanţa de drept comun din punct de vedere teritorial, are alegerea între mai multe instanţe
deopotrivă competente sau cererea trebuie introdusă la o anumită instanţă.
- după caracterul normei care reglementează competenţa, distingem între competenţă
absolută (reglementată de norme cu caracter imperativ) şi competenţa relativă (reglementată de
norme cu caracter dispozitiv).
Au caracter imperativ, normele de competenţă generală, normele de competenţă materială
şi normele de competenţă teritorială exclusivă.
Au caracter dispozitiv, normele de competenţă teritorială, altele decât cele de competenţă
exclusivă sau excepţională.
9.1.3. Principiul stabilirii competenţei generale a instanţelor judecătoreşti.
Delimitarea între competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor
organe cu activitate jurisdicţională130
Înfăptuirea justiţiei este încredinţată, de regulă, instanţelor judecătoreşti, soluţionarea
unor pricini civile fiind dată în competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională, în cazurile
expres prevăzute de lege.
Potrivit art.126 alin.1. din Constituţie :”Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”. Dacă legea nu prevede expres
competenţa altui organ jurisdicţional sau cu activitate jurisdicţională, litigiul va reveni spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti.
Accesul liber la justiţie consacrat în art. 21 din Constituţie impune ca în toate cazurile să
existe posibilitatea sesizării instanţelor judecătoreşti.
Pentru a stabili competenţa generală a instanţelor judecătoreşti este necesar să fie
identificate punctele de contact care există între activitatea instanţelor judecătoreşti şi cea a altor
organe de jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională cărora legea pentru organizarea şi
funcţionarea lor le-a recunoscut posibilitatea de a soluţiona unele pricini civile din domeniul lor
de activitate.
130
A se vedea V.M.Ciobanu, op. cit., pp. 373
74
9.1.3.1. Delimitarea între competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa
în materia controlului de constituţionalitate
Potrivit art.1 din Legea 47/1992131
Curtea Constituţională este garantul supremaţiei
Constituţiei, unica autoritate de jurisdicţie constituţională din România, este independentă faţă de
orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi.
Potrivit art. 146 din Constituţie, Curtea Constituţională îndeplineşte următoarele atribuţii:
- se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la
sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre Preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de
deputaţi sau cel puţin 25 de senatori precum şi din oficiu asupra iniţiativelor de revizuire a
Constituţiei;
- se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la
sesizarea unuia din preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau
de cel puţin 25 de senatori;
- se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului la sesizarea unuia
dintre Preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui grup de cel puţin 50 de
deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
- hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele,
ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de
neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;
- soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la
cererea Preşedintelui României, a unuia din preşedinţii celor două Camere, a primului – ministru
sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
- hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.
Curtea Constituţională se supune numai Constituţiei şi legii ei organice şi este singura în
drept să hotărască asupra competenţei sale. Competenţa sa nu poate fi contestată de nici o
autoritate publică (art.1 şi 3 din Legea 47/1992).
Curtea Constituţională îndeplineşte rolul de judecător electoral deoarece veghează la
respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului.
Curtea Constituţională acţionând ca garant al instituţiilor statului îndeplineşte şi
următoarele atribuţii care-i revin în exclusivitate :
- constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de
Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului (art. 146 lit. g
din Constituţie);
- dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui
României (art. 146 lit. h din Constituţie);
- veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului
şi confirmă rezultatele acestuia (art. 146 lit. i din Constituţie);
- verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către
cetăţeni ( art. 146 lit. j din Constituţie);
- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.
În consecinţă, instanţele judecătoreşti nu au competenţă în aceste probleme.
131
Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.643 din 16 iulie 2004
75
Totuşi, în condiţiile în care în faţa unei instanţe judecătoreşti se ridică o excepţie de
neconstituţionalitate, instanţa poate respinge excepţia respectivă, ca inadmisibilă, fără a o trimite
Curţii Constituţionale, cu condiţia ca acea excepţie să nu aibă nici o înruruire asupra cauzei.
9.1.3.2. Delimitarea între competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa
în materia contenciosului administrativ
Potrivit art. 1 din Legea nr.544/2004132
privind contenciosul administrativ :”Orice
persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei
cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost
cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public “.
Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ potrivit. art.5 din Legea nr.544/2004 :
- actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu
Parlamentul;
- actele de comandament cu caracter militar;
- actele administrative pentru defiinţarea sau modificarea cărora se prevede prin lege
organică, o altă procedură judiciară;
- actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de
asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise
pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea calamităţillor naturale,
epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.
În consecinţă aceste cereri nu pot fi soluţionate de instanţe, ci de organele care le-au
emis.
Ca element de noutate în materia excepţiilor, Legea nr.554/2004 prevede invocarea
excepţiei de nelegalitate în faţa instanţelor de judecată, indiferent de obiectul litigiului.
Odată sesizată cu această excepţie, insatanţa în faţa căreia s-a invocat este obligată să
suspende judecarea pricinii şi să trimită dosarul în vederea soluţionării acestei excepţii de
nelegalitate instanţei de contencios administrativ competente, respectiv tribunal sau curte de
apel.
Instanţa de contencios administrativ, în situaţia în care respinge excepţia de nelegalitate,
după rămânerea definitivă a soluţiei, trimite dosarul instanţei în faţa căreia s-a invocat excepţia,
care va continua judecata, repunând cauza pe rol.
În situaţia în care excepţia de nelegalitate este admisă definitv, instanţa în faţa căreia s-a
invocat excepţia de nelegalitate, repunând pe rol pricina o va soluţiona fără să ţină seama de
actul în litigiu a cărei nelegalitate a fost admisă.
9.1.3.3. Delimitarea între competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa
Curţii de Conturi
Potrivit art. 140 alin.1 din Constituţie, Curtea de Conturi exercită controlul asupra
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale
132
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1154 din 7
decembrie 2004
76
sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţi de Conturi se
soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate, toate atribuţiile jurisdicţionale fiind
transferate secţiilor de contencios administrativ ale instanţelor judecătoreşti.
Curtea de Conturi, ca organ suprem de control financiar, funcţionează pe lângă
Parlament, exercitându-şi atribuţiile în mod independent, prezentând, anual, Parlamentului un
raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat,
cuprinzând şi neregulile constatate.
Potrivit actualei reglementări, consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un
mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt
independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia, fiind supuşi
incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecător.
Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de Parlament,
din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.
9.1.3.4 Competența în materie arbitrală
Codul de procedură civilă cuprinde dispoziții privind arbitrajul în Cartea a IV-a, art. 541-
621.
Jurisdicția de drept comun se deosebește de cea realizată în cadrul arbitrajului privat.
Orice persoană poate recurge la soluționarea unui litigiu patrimonial pe calea arbitrajului.
Calea arbitrajului nu este obligatorie, ci reprezintă o simplă facultate a părților, chiar și în
cazul în care există o convenție de arbitraj,
Calea arbitrajului reprezintă o soluție pe care legiuitorul a consacrat-o chiar și în litigiile
cu un elemen de extraenitate- art. 1111 alin. 1) C. pr. civ133
.
Existența unei convenții arbitrale reprezintă un important criteriu de delimitare a
competenței instanțelor judecătorești față de competența organelor arbitrale.
Potrivit art. 554 C. pr. civ., încheierea convenției arbitrale exclude, pentru litigiul care
face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești.
Există și alte criterii ce trebuie avute în vedere pentru delimitarea competenței.
Astfel, potrivit art. 554 alin. 2) C. pr. civ., instanța va reține spre soluționare procesul
dacă:
-pârâtul și-a formulat apărările în fond, fără nicio rezervă întemeiată pe convenția
arbitrală;
-convenția arbitrală este lovită de nulitate ori este inoperantă;
-tribunalul aribitral nu poate fi constituit vădit imputabile pârâtului în arbitraj;
Competența tribunalului arbitral nu exclude orice interferență a activității acestuia cu
activitatea instanței de judecată.
Potrivit art. 547 alin. 1) C. pr. civ., orice incident cu privire la organizarea și desfășurarea
arbitrajului se soluționează de instanța în circumscripția căreia are loc arbitrajul.
De asemenea, hotărârea arbitrală poate fi desfințată numai pe calea acțiunii în anulare
pentru motivele expres și limitativ determinate de art. 608 C. pr. civ.
133
I. Leș, op. cit., p. 290
77
La procedura arbitrală se recurge mai frecvent în litigiile dintre profesioniști, în special în
litgiile de comerț exterior. În acest scop a fost creată Curtea de Arbitraj Comercial Internațional
de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României134
.
Această curte nu reprezintă singura instituție arbitrală din România.
Prin Decretul Lege nr. 139/11.05/1990 au fost organizate camerele județene de comerț și
industrie, iar pe lângă aceste organizme pot funcționa și arbitraje constituite ad-hoc.
Mai există, de asemenea, Camera Arbitrală a Bursei de Valori- organizată în baza Legii
nr. 52/1994, Curtea de Arbitraj de pe lângă Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești135
.
Trebuie menționat și faptul că, potrivit art. 48 alin. 1) din Legea nr. 36/1995- privind
notarii publici, pe lângă Camere pot funcționa curți de arbitraj.
9.1.3.5 Competența în materie succesorală
Litigiile succesorale se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit regulilor de
drept comun.
Cererile necontencioase în această materie au fost scoase de sub jurisdicția instanțelor
judecătorești, fiind atribuite notarilor publici.
Potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 36/1995, competența generală asupra cauzelor
succesorale necontencioase revine notarului public din biroul notarial din raza teritorială a
judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu. Orice problemă litigioasă în materie
succesorală conduce la suspendarea procedurii în fața notarului public și atrage după sine
competența instanței judecătorești, aceasta însemnând că procedura succesorală are un caracter
necontencios.
Legislația în vigoare conferă procedurii succesorale notariale un caracter facultativ.
Potrivit art. 109 alin. 1) din Legea nr. 36/1995, succesibilul sau altă persoană interesată
poate sesiza direct instanța de judecată în vederea dezbaterii unei succesiuni136
.
Caracterul contencios sau necontencios al cererilor succesorale reprezintă criteriul de
delimitare a competenței instanțelor judecătorești de atribuțiile birourilor notariale.
În această materie, legiuitorul a instituit un sistem de control judecătoresc asupra
activității desfășurate de biroul notarial, prevăzând, în art. 100 din Legea nr. 36/1995 două
mijloace procesuale și anume: acțiunea în anulare și plângerea.
Acțiunea în anulare este prevăzută în art. 119 și art. 158 alin. 1) din această lege, iar
procedura plângerii este prevăzută în art. 143 alin. 2) din această lege.
9.1.3.6 Competența în procesele funciare
Procesele funciare sunt de competența instanțelor judecătorești.
Astfel, potrivit art. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005, în scopul accelerării judecării
plângerilor, contestațiilor și a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 1/2000
134
I. Leș, op. cit., p. 292 135
I. Apostu, Comptența instanțelor judecătorești în materie civilă, Editura Național, București, 1997, pag. 50; 136
I. Leș, op. cit., p. 293-294;
78
pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 16/1997, cu
modificările și completările ulterioare, numite procese funciare, procedura în fața instanțelor
judecătorești se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale
Codului de procedură civilă.
Legea nr. 18/1991 a atribuit unele competențe și altor organe decât instanțelor
judecătorești137
.
Potrivit art. 12 alin. 1) din Legea nr. 18/1991, în scopul stabilirii dreptului de proprietate
prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și
eliberării titlurilor de proprietate, s-au constituit în fiecare comună, oraș sau municipiu, comisii
conduse de primari.
Aceste comisii, înființate prin ordinul prefectului, funcționează sub îndrumarea unei
comisii județene conduse de prefect. Comisiile județene sunt competente să soluționeze
contestațiile și să valideze sau să invalideze măsurile luate de comisiile locale.
Hotărârile pronunțate de comisiile județene pot fi controlate, sub aspectul legalității și
temeiniciei lor, pe calea procedurală a plângerii potrivit art. 53 alin. 2) din Legea nr. 18/1991138
9.1.3.7 Competența în cazul conflictelor de muncă
În prezent, soluționarea conflictelor individuale de muncă este de competența instanțelor
judecătorești-art. 208 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
Cu toate acestea, există în diferite materii organe speciale de jurisdicțite disciplinară.
Astfel, de exemplu, potrivit art. 44 alin. 1) din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al
Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii
disciplinare a judecătorilor și procurorilor.
Hotărârea motivată, pronunțată de Consilul Superior al Magistraturii, se comunică
judecătorului sau procurorului vizat, Inspecției Judiciare, sau, după caz, titularului acțiunii
disicplinare. Împotriva acestor hotărâri se poate face contestație în termen de 15 zile de la
comunicare, competența soluționării acesteia revenind completului de 5 judecători al Înaltei
Curți de Casație și Justiție- art. 51 alin. 3) din Legea nr. 317/2004.
Soluții legislative asemănătoare sunt prevăzute și în alte reglementări speciale precum:
art. 65 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale; art. 306
alin. 1) și 3) și art. 317 alin. 2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; art. 75 alin. 4) din Legea
nr. 36/1995 privind notarii publici139
137
F. Scrieciu, Drept agrar și drept funciar, Editura Lumina Lex, București, 2000, pag. 574-579; 138
G.C. Frențiu, Competența materială și teritorială în cauzele de fond funciar, potrivt noului Cod de procedură
civilă, Dreptul nr. 12/2013, p. 52-66; 139
I. Leș, op. cit., p. 296-298;
79
Capitolul X
Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti
Prin intermediul regulilor de competenţă jurisdicţională se realizează o delimitare a
atribuţiilor concrete ale instanţelor judecătoreşti, orice sistem judiciar fiind constituit dintr-un
număr însemnat de instanţe judecătoreşti, unele dintre ele de acelaşi grad, iar altele de grad
diferit. Astfel încât se impune o delimitare a atribuţiilor în cadrul celor două forme ale
competenţei jurisdicţionale, respectiv competenţa materială şi competenţa teritorială.
10.1. Competenţa materială (ratione materiae)
Competenţa materială presupune o delimitare a competenţei instanţelor judecătoreşti pe
linie ierarhică, între instanţe de grad diferit sau între instanţe de drept comun şi instanţe speciale.
Competenţa materială se află în legătură cu organizarea întregului sistem judiciar şi este astfel
determinată de consideraţii de ordin general140
, astfel încât încălcarea normelor de competenţă
materială poate fi invocată de oricare din părţi, de procuror sau de instanţă din oficiu în orice
stare a pricinii.
Competenţa materială este reglementată în C. proc. civ. Cartea I, Titlul III, art. 94-97.
10.1.1 Competența materială funcțională
Prin această competență se stabilește ierarhia instanțelor judecătorești, în sensul
delimitării organelor care desfășoară jurisdicția de primă instanță, de cele ce exercită controlul
judiciar ordinar sau extraordinar. De asemenea, se determină care dintre instanțele judecătorești
pot cumula judecata în primă instanță cu judecata în apel sau în recurs.
Normele ce reglemeantează competența materială funcțională sunt cele cuprinse în art.
94-97 C. pr. civ.
Potrivit concepției noului Cod de procedură civilă, tribunalele sunt instanțele cărora li s-a
conferit plenitudinea de competență în materie civilă, curțile de apel primind, în prinicipal, rolul
de a soluționa calea de atac ordinară a apelului, Înalta Curte de Casațtie și Justiție având atribuții
de instanță de drept comun în materie de recurs, judecătoriile având o competență mai redusă.
Potrivt art. 21-27 din Legea nr. 304/2005 privind organizarea judiciară, Înalta Curte de
Casație și Justiție are plenitudine de jurisdicție în materia recursului și este unica instanță
competentă a se pronunța asupra recursurilor în interesul legii.
Potrivit art. 18 alin. 2) din aceeași lege, rolul instanței supreme este acela de a asigura
interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit
competenței sale.
Recursul în casație nu este singura cale procedurală menită a realiza unificarea practicii
judiciare, exesitând reglementate și instituția recursului în interesul legii, precum și cea a
pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept141
.
140
Gr.Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 35 141
I. Leș, op. cit, pag. 301
80
10.1.2 Competența materială procesuală
Aceasta determină, în funcție de obiectul, natura și valoarea litigiului, cauzele ce pot fi
soluționate de anumite categorii de instanțe, dar cu indicarea concretă a secției specializate sau a
completului specializat competent.
Normele care reglementează competența materială procesuală se regăsesc atât în
cuprinsul Codului de procedură civilă, art. 94-97, dar și în cuprinsul Legii nr. 304/2004 [art. 35
alin. 2), art. 36 alin. 3), art. 37 alin 1), 2) și 3), art. 39 alin. 1) și 2), art. 40 și art. 41], dar și în
diverse legii speciale, cum ar fi Legea nr. 10/2001 sau Legea nr. 18/1991.
10.2 Competenţa materială a judecătoriilor
Potrivit art. 94 C. pr. civ. judecătoriile judecă următoarele cauze civile142
:
1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz,
neevaluabil în bani:
a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de
cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau
spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile
juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după
caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor,
dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate
prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de
izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor
instanţe;
i) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent
de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
2. în primă şi ultimă instanţă, cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de
bani de până la 2.000 lei inclusiv;
3. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate
jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
Din noul Cod de procedură civilă a fost eliminat conceptul de ,, proces”, în material
competenței deoarece acesta nu poate forma obiectul judecății, reprezentând chiar activitatea
instanței de judecată, cererea de chemare în judecată fiind mijlocul procesual prin care o
persoană se poate adresa unei autorității judiciare sau altui organ cu activitate jurisdicțională. În
cuprinsul Codului de procedură civilă, dar și al Legii nr. 304/2004 sunt folosiți și alți termeni
142
A se vedea și Gh. L. Zidaru, Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, p. 258-277;
81
care s-au dorit a fi echivalenți, respectiv ,,litigiul” (art. 550- 553 C. pr. civ.) ,,proces” (art. 22 lit.
a din Legea nr. 304/2004), ,,cauze” [art. 32 alin. 6) din Legea nr. 304/2004].
Expresiile folosite de legiuitor trebuie înțele într-un sens mai larg, acela de litigii sau
pretenții deduse judecății143
, această formulă fiind în concordanță cu prevederile art. 32 alin. 1)
lit. c C. pr. civ., text care enunță pretenția ca pe o cerință de exercitare a acțiunii civile.
Trebuie subliniat faptul că, în ce privește competența judecătorilor în materie de
împărțeală judidiciară, aceasta este atrasă numai în cazul în care cererile sunt formulate pe cale
principială, dar nu și atunci când o astfel de cerere este formulată ca una accesorie la o cerere
principală, cum ar fi cazul unor acțiuni privitoare la stabilirea masei succesorale ori la
reducțiunea liberalităților, situații în care competența se determină în considerarea crieriului
valoric al cererii principale.
Prin Legea nr 76/2012 textului inițial i s-au adus unele modificări, prin trecerea tuturor
cauzelor în materie de tutelă și de familie în competența de primă instanță a judecătoriilor.
10.2.1 Determinarea competenței materiale (de atribuțiune) după criteriul
valoric
Această regulă este stabilită în cuprinsul art. 98 C. pr. civ.
Potrivit primului alineat al acestui articol, valoare obiectului cererii, după care se
determină competența instanței este cea arătată în capătul principal de cerere.
Potrivit prevederilor alin. 2) din același articol, în stabilirea valorii cererii nu se vor avea
în vedere accesoriile pretenției principale, precum dobânzile, penalitățiile, fructele, cheltuielile
sau altele asemenea, indiferent de data scadenței.
În confomitate cu prevederile art. 98 alin. 3) C. pr. civ., în caz de contestație, valoarea se
stabilește după înscrisurile prezentate și explicațiile date de părți.
Potrivit art. 106 alin. 1) C. pr. civ., instanța legal învestită potrivit dispozițiilor referitoare
la competență după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulteriro
învestirii, intervin modificări în ceea ce privește cuantumul valorii aceluiași obiect.
10.2.2 Situații particulare
Actualul Cod de procedură civilă cuprinde și unele dispoziții speciale privitoare la
determinare competenței materiale în funcție de valoarea obiectului litigiului ( art. 98-106 ).
Potrivit art. 99 alin. 1) C. pr. civ., când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete
principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu
valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte. Dacă unul dintre capetele
de cerere este de competenţa altei instanţe, instanţa sesizată va dispune disjungerea şi îşi va
declina în mod corespunzător competenţa.
Potrivit alin. 2) al aceluiași art., în cazul în care mai multe capete principale de cerere
întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă
legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanţa
competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage
competenţa unei instanţe de grad mai înalt.
143
I. Leș., Principii și instituții de drept procesual civil, Ed. Lumina Lex, București, 1998, Vol I, p. 291-292;
82
Conform art. 100 alin. 1) C. pr. civ. dacă mai mulţi reclamanţi, prin aceeaşi cerere de
chemare în judecată, formulează pretenţii proprii împotriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi
juridice distincte şi neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună,
determinarea instanţei competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori
obiectului fiecărei pretenţii în parte, iar conform alin. 2) al aceluiași articol, dispoziţiile alin. (1)
sunt aplicabile şi atunci când unul sau mai mulţi reclamanţi formulează, prin aceeaşi cerere de
chemare în judecată, pretenţii împotriva mai multor pârâţi, invocând raporturi juridice distincte şi
fără legătură între ele.
Potrivit art. 101 alin. 1), în cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act
juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia
sau, după caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii, iar potrivit alin. 2) al aceluiași
articol, aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii absolute,
anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor
în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui
drept.
Totodată potrivit alin. 3) al art. 101 C. pr. civ., în cererile de aceeaşi natură, privitoare la
contracte de locaţiune ori de leasing, precum şi în acelea privitoare la predarea sau restituirea
bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socoteşte după chiria sau arenda anuală.
Când prin acţiune se cere plata unei părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii se socoteşte
după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă- art. 102 C. pr. civ.
În cererile care au ca obiect un drept la prestaţii succesive, dacă durata existenţei
dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socoteşte după valoarea prestaţiei anuale datorate-
art. 103 C. pr. civ.
În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui
imobil, valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei
fiscal- art. 104 alin. 1) C. pr. civ.
Potrivit alin. 2) al aceluiași articol, în cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită,
sunt aplicabile dispozițiie art. 98 C. pr. civ.
În materie de moştenire, competenţa după valoare se determină fără scăderea sarcinilor
sau datoriilor moştenirii- art. 105 C. pr. civ..
10.2.3 Competența de control judecătoresc
Potrivit art. 94 alin. 3), judecătoriile soluționează căile de atac împotriva hotărârilor
autorităților publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în
cazurile prevăzute de lege.
O astfel de activitate este considerată cea desfășurată de comisiile constituite în baza
dispozițiilor Legii nr. 18/1991.
Alte situații în care judecătoriile exercită controlul judecătoresc sunt cele reglementate de
art. 52 alin. 5) din Legea nr. 67/2004; art. 31-32 din O. G nr. 2/2001; art. 56 alin. 2) din Legea nr.
188/2000; art. 158 alin. 2) din Legea nr. 36/1995.
10.2.4 Competența diversă a judecătoriilor
Potrivit art. 94 pct. 4 C. pr. civ. judecătoriile soluționează și orice alte cereri date prin
lege în competența lor.
83
În acest sens judecătoriile soluționează cereri precum: asigurarea dovezilor ( art. 360 alin.
1)); cererile de revizuire privitoare la propriile hotărâri (art. 510 alin. 1)); contestațiile la
executare, în toate situațiile când, potrivit legii aceasta este instanță de executare (art. 713 alin. 1)
și 2)) etc.
10.3. Competenţa materială a tribunalelor
Potrivit art. 95 C. pr. civ tribunalele judecă:
1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;
2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii
în primă instanţă;
3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
În concepția actualui Cod de procedură civilă tribunalele sunt instanțe de drept comun,
adică au plenitudine de jurisdicție în materie civilă144
.
În ce privește conflictele individuale de muncă, art. 208 din Legea nr. 62/2011 a
dialogului social conferă tribunalelor competența de soluționare a acestora în primă instanță.
Codul de procedură civilă nu mai determină competența materială a tribunalului în
materia contenciosului administrativ, deoarece, potrivit legii speciale, competența în materia
contenciosului administrativ este partajată între tribunalele administrative și curțile de apel.
Tribunalele nu mai au plenitudine de competență în materie de apel deoarece, potrivit art.
96 pct. 2 C. pr. civ., curțile de apel au plenitudine de jurisdicție în materie de apel.
Tribunalele au o competență de excepție în materia căii extraordinare de atac a recursului.
De asemenea, tribunalelor le mai este recunoscută și o competență diversă, cum ar fi:
conflictele de competență dintre două judecătorii din raza lor teritorială-art. 135 alin. 1) C. pr.
civ. ; conflictele de competență dintre o judecătorie și un organ cu activitate jurisdicțională, art.
135 alin. 3) C. pr. civ.; sesizările privind contractele întocminte de către profesioniști care conțin
clauze abuzive- art. 12 alin. 1) din Legea nr. 193/2000.
Potrivit art. 505 alin. 1) și art. 510 alin. 1) C. pr. civ. tribunalele judecă și contestațiile în
anulare, precum și cererile de revizuire îndreptate împotriva propriilor hotărâri.
Există și dispoziții legale prevăzute în legi speciale care le conferă tribunalelor
competența de a soluționa anumite litigii, precum: O.G nr. 10/2004- art. 3 alin. 2) ; art. 153 din
Legea nr. 263/2010 ( lit. a-j );
O competență specială este recunoscută în favoarea Tribunalului București de Legea
partidelor politice nr. 14/2003.
10.4 Competenţa materială a curţilor de apel
Potrivit art. 96 C. pr. civ. curțile de apel judecă:
1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii
speciale;
2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în
primă instanţă;
3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
144
I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Vol I, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 318;
84
4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
În determinare competenței de primă instanță a curților de apel trebuie avute în vedere
prevederile art. 10 din Legea nr. 554/2004, articol modificat prin Legea nr. 76/2012.
Potrivit acestui text de lege:
(1)Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale
si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si
accesorii ale acestora de pana la 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele
administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile
publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum
si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de
contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se
prevede altfel.
(11)Toate cererile privind actele administrative emise de autoritatile publice centrale care
au ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene,
indiferent de valoare, se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale
curtilor de apel.
(2)Recursul impotriva sentintelor pronuntate de tribunalele administrativ-fiscale se judeca
de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, iar recursul impotriva
sentintelor pronuntate de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel se
judeca de Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, daca
prin lege organica speciala nu se prevede altfel.
(3)Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau celei de la domiciliul
paratului. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului, nu se poate invoca
exceptia necompetentei teritoriale.
În afară de faptul că legiuitorul a atribuit curților de apel plenitudinea de a judeca în
materie de apel, există și norme speciale care conferă acestora competența de a soluționa anumite
categorii de apeluri, cum ar fi art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
Potrivit art. 96 pct. 3 C. pr. civ., curțile de apel judecă, ca instanțe de recurs, în cazurile
anume prevăzute de lege. Pot fi incluse în această categorie cererile privitoare la: soluționarea
cererilor de competență dintre două tribunale din raza aceleași curți de apel; soluționarea
confictelor de competență dintre o judecătorie și un tribunal din raza aceleași curți de apel;
soluționarea cererilor de strămutare bazate pe bănuială legitimă; soluționarea conflictelor de
competență dintre birourile executorilor judecătorești din raza aceleiași curți de apel.
Curțile de apel au competența de a soluționa cererile de contestație în anulare și revizuire
îndreptate împotriva propriilor hotărâri.
La fel ca și judecătoriile și tribunalele, curțiile de apel au competența de a soluționa
cererile de îndreptare și de completare a propriilor hotărâri, cele privind înțelesul, întinderea și
aplicarea dispozitivului, în cazul în care au pronunțat hotărârea respectivă.
Potrivit art. 610 C. pr. civ. soluționează și acțiuniile în anularea hotărârilor arbitrare.
De asemenea, mai soluționeaza în alte cazuri prevăzute de lege, cum ar fi, art. 113 alin. 3)
din Legea nr. 304/2004; art. 48 alin. 5) din Legea nr. 188/2000.
10.5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Potrivit art. 97 C. pr. civ. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:
85
1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în
cazurile prevăzute de lege;
2. recursurile în interesul legii;
3. cererile în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
probleme de drept;
4. orice alte cereri date prin lege în competenţa sa.
Noul Cod de procedură civilă a instituit un mijloc procedural destinat a conduce la o
selectare a recursurilor care sunt susceptibile de a fi soluționate în fond de către instanța
supremă, acest mijloc fiind acela al procedurii de filtrare a recursurilor, procedură instituită prin
prevederile art. 493 C. pr. civ.145
O competență particulară este conferită secțiilor unite, care, potrivit art. 25 din Legea nr.
304/2004 se constituie pentru:
a) soluționarea sesizărilor privind schimbarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și
Justiție;
b) sesizarea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității legilor înainte de
promulgare.
La instanța supremă funcționează și un complet pentru soluționarea recursurilor în
interesul legii, potrivit art. 19 alin. 21) din Legea nr. 304/2004, compunerea completului fiind
prevăzută de dispozițiile art. 516 C. pr. civ.
Potrivit dispozițiilor art. 519-521 C. pr. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție este
competentă în a soluționa cererile pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor probleme de drept, aceste cereri soluționându-se de un complet special constituit.
Potrivit art. 97 pct. 4 C. pr. civ., instanța supremă are competența de a soluționa și alte
cereri, precum: cererile privitoare la soluționarea conflictelor de competență dintre două curți de
apel; cererile privitoare la soluționarea conflictelor de competență dintre două tribunale din raza
teritorială a unor curți de apel diferite, dintre un tribunal și o curte de apel, dintre o judecătorie și
o curte de apel, dintre două judecătorii din circumscripția teritorială a unor tribunale și curți de
apel diferite; cererile de strămutare întemeiate pe motive de siguranță publică etc.
De asemenea. instanța supremă soluționează și alte tipuri de cereri precum: îndreptarea
propriilor hotărâri; soluționarea căilor extraordinare de atac de retractare ( contestația în anulare
și revizuire) îndreptare împotriva propriilor hotărâri; contestațiile împotriva hotărârilor Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 29 alin. 7) din Legea nr. 317/2004.
10.6. Competenţa teritorială
Competenţa teritorială presupune o delimitare între competenţele instanţelor de acelaşi
grad146
. Formele de competenţă teritorială sunt următoarele: competenţa teritorială de drept
comun (generală), competenţa teritorială alternativă, competenţa teritorială excepţională,
competența teritorială convențională și competența facultativă147
.
10.6.1. Competenţa teritorială de drept comun (generală)
145
I. Leș, op. cit. p. 329; 146
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 170 147
I. Leș., op. cit., p. 332;
86
Competenţa teritorială de drept comun este acea formă a competenţei teritoriale care
instituie regula potrivit căreia cererea de chemare în judecată se adresează instanţei din
circumscripţia teritorială în care îşi are domiciliul pârâtul148
.
Această regulă este înscrisă în art. 107 C. pr. civ., care are valoarea unei norme de drept
comun în materia competenței teritoriale.
Competența teritorială generală este determinată de domiciliul sau sediul pârâtului la data
introducerii cererii de chemare în judecată, schimbările ulterioare ale domicilului sau reședinței
neputând avea niciun efect asupra competenței determinate inițial.
Potrivit art. 89 alin. 2) C. pr. civ. nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se
mută într-un anumit loc a facăut-o cu intenția de a avea acolo locuința principală, dovada
intenției rezultând din declarațiile persoanei fizice făcute la organele administrative competente
să opereze stabilirea sa schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestei declarații, din orice alte
împrejurări de fapt.
Potrivit art. 91 alin. 1) C. pr. civ., dovada domiciliului și a reședinței se face cu
mențiunile cuprinse în cartea de identitate.
Potrivit art. 109 C. pr. civ., cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane
juridice se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrâmânt fără personalitate
juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izovărăsc din acte
încheiate prin reprezentantul dezmembrământului, ori din fapte săvârșite de aceasta.
Conform art. 111 C. pr. civ. cererile îndreptate împotriva statului, autoritățiilor și
instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse
la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului.
Această soluție este similară cele prevăzute de art. 10 alin. 3) din Legea nr. 554/2004.
10.6.2. Competenţa teritorială alternativă sau facultativă
10.6.2.1 Cazul coparticipării procesuale pasive
Competența teritorială alternativă este acea formă a competenței care consacră dreptul
reclamantului de a alege între două sau mai multe instanțe deopotrivă competente.
În cazul în care acțiunea civilă este exercitată împotriva mai multor pârâți, potrivit art.
112 C. pr. civ. cererea de chemare în judecată poate fi introdusă la instanța competentă pentru
oricare dintre pârâți.
Prin Legea nr. 76/2012 a fost adăugat alin. 2) al art. 112 C. pr. civ., care arată că, dacă un
pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, oricare
dintre pârâți poate invoca necompetența la primul termen de judecată la care părțile sunt legal
citate în fața primei instanțe.
10.6.2.2 Cazuri de competență teritorială alternativă prevăzute de art. 113 C. pr. civ.
Potrivit art. 113 alin. 1) C. pr. civ., în afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai
sunt competente:
1. instanţa domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei;
148
I.Leş, op. cit. , p. 197
87
2. instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile
referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat pentru copii;
3. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei, în
cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract;
4. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de
locaţiune a imobilului;
5. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestaţie tabulară, în justificare
tabulară sau în rectificare tabulară;
6. instanţa locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de
transport;
7. instanţa locului de plată, în cererile privitoare la obligaţiile ce izvorăsc dintr-o cambie,
cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare;
8. instanţa domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea,
constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a
contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor
produse consumatorilor;
9. instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul,
pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă.
Potrivit alin. 2) al art. 113 C. pr. civ., când pârâtul exercită în mod statornic, în afara
domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau
altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce şi la instanţa în circumscripţia
căreia se află locul activităţii respective, pentru obligaţiile patrimoniale născute sau care urmează
să se execute în acel loc.
10.6.2.3 Competența în materie de tutelă și familie
Potrivit alin. 1) al art. 114 C. pr. civ., dacă legea nu prevede altfel, cererile privind
ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se
soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana ocrotită.
Conform alin. 2) al art. 114 C. pr. civ., în cazul cererilor privind autorizarea de către
instanţa de tutelă şi de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare
se solicită priveşte un imobil, este, de asemenea, competentă şi instanţa în a cărei circumscripţie
teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanţa de tutelă şi de familie care a pronunţat
hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă şi de familie în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit.
10.6.2.4 Competența în cererile în materia asigurărilor
Potrivit art. 115 alin. 1) C. pr. civ., În materie de asigurare, cererea privitoare la
despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află:
1. domiciliul sau sediul asiguratului;
2. bunurile asigurate;
3. locul unde s-a produs riscul asigurat.
Alegerea competenţei prin convenţie este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută
înainte de naşterea dreptului la despăgubire- art. 115 alin. 2) C. pr. civ.
88
În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terţul prejudiciat poate introduce
acţiune directă şi la instanţa domiciliului sau, după caz, a sediului său- art. 115 alin. 3) C. pr. civ.
Potrivit art. 115 alin. 4) C. pr. civ. dispozițiile alin. 1) și 2) nu se aplică în materie de
asigurări maritimie, fluviale și aeriene.
10.6.3. Competenţa teritorială exclusivă sau excepţională
Competența teritorială excepțională este aceea care determină capacitatea unei instanțe
judecătorești de a soluționa în exclusivitate anumite cauze civile.
Aceste situații sunt prevăzute în art. 117-121 C. pr. civ.
În art. 117 C. pr. civ. este reglemetată competența în cazul cererilor cu privire la imobile.
Potrivit alin. 1), cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la
instanţa în a cărei circumscripţie este situat imobilul, iar potrivit alin. 2), când imobilul este situat
în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei
pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripţii, iar în caz contrar, la oricare
dintre instanţele în circumscripţiile cărora se află imobilul.
Conform alin. 3) al art. 117 C. pr. civ.,dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, prin
asemănare, şi în cazul acţiunilor posesorii, acţiunilor în grăniţuire, acţiunilor privitoare la
îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum şi în cazul celor de împărţeală judiciară a
unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune.
În art. 118 C. pr. civ. este reglementată competența privind soluționarea cererilor cu
privire la moștenire.
Astfel, în alin. 1) al acestui articol se arată că, în materie de moştenire, până la ieşirea din
indiviziune, sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului:
1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare;
2. cererile privitoare la moştenire şi la sarcinile acesteia, precum şi cele privitoare la
pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul împotriva altuia;
3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre
moştenitori sau împotriva executorului testamentar.
În conformitate cu prevederile art. 118 alin. 2) C. pr. civ., cererile formulate potrivit alin.
(1) care privesc mai multe moşteniri deschise succesiv sunt de competenţa exclusivă a instanţei
ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncţi.
În art. 119 C. pr. civ. este reglementată competența teritorială de soluționare a cererilor
privitoare la societăți149
.
Astfel, potrivit acestui articol, cererile în materie de societate, până la sfârşitul lichidării
sau, după caz, până la radierea societăţii, sunt de competenţa exclusivă a instanţei în
circumscripţia căreia societatea îşi are sediul principal.
În art. 120 C. pr. civ. se prevede că, cererile în materia insolvenţei sau concordatului
preventiv sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul
debitorul.
Potrivit art. 121 C. pr. civ., cererile formulate de un profesionist împotriva unui
consumator pot fi introduse numai la instanţa domiciliului consumatorului.
Cu toate acestea, potrivit tezei a II-a a art. 121, părțile pot proceda la alegerea
competenței, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. 2) C. pr. civ., adică numai după nașterea dreptului
la despăgubire.
149
I. Leș, op. cit., p. 351-352;
89
10.6.4 Competența facultativă
Această competență facultativă a fost statuată de dispozițiile art. 127 C. pr. civ.,
reprezentând o inovație a noul Cod de procedură civilă.
Potrivit alin. 1) al acestui art., dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de
competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti
de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de
apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea.
Totodată, potrivit alin. 2) al art. 127 C. pr. civ., în cazul în care cererea se introduce
împotriva unui judecător care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza,
reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în
circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei
circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii.
Potrivit art. 127 alin. 3) C. pr. civ. dispozițiile de mai sus se aplică în mod corespunzător
și în cazul procurorilor, asistențiolor judiciari și procurorilor.
10.6.5 Competența teritorială convențională
Competența territorială convențională este aceea care conferă părților posibilitatea de a
stabili, prin acordul lor, competența unei anumite instanțe în solușionarea unui litigiu concret.
Potrivit art. 126 alin. 1) C. pr. civ., părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor
născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte
drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit
legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competenţă este
exclusivă150
.
În conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. 2) C. pr. civ., în litigiile din materia protecţiei
drepturilor consumatorilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, părţile pot conveni
alegerea instanţei competente, în condiţiile prevăzute la alin. (1), numai după naşterea dreptului
la despăgubire. Orice convenţie contrară este considerată ca nescrisă.
10.7 Competența de ordine publică și competența de ordine private
Una dintre clasificările competenței este aceea care distinge între competența absolută și
competența relativă, la baza acestei clasificări aflându-se natura normelor de procedură încălcate.
Actualul Cod de procedură civilă distinge între necompetența de ordine publică și cea de
ordine privată, criteriul acestei distincții fiind reprezentat de interesul ocrotit prin edictarea
normelor de competență.
Nerespectarea dispozițiilor legale de competență atrage după sine necompetența absoultă
sau relativă.
Potrivit art. 129 alin. 2) C. pr. civ., necompetenţa este de ordine publică:
1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa
instanţelor judecătoreşti;
2. în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei
instanţe de alt grad;
150
I. Leș, op. cit., p. 358;
90
3. în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa
unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.
Potrivit art. 130 alin. 3) C. pr. civ., în toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine
private.
Necompetența de ordine publică a instanțelor judecătorești prezintă următoarele
trăsături151
:
-poate fi invocată de oricare dintre părți, de procuror și de instanță, din oficiu;
-poate fi invocată în orice etapă a procesului civil, inclusiv în etapa controlului judiciar;
-părțile nu au posibilitate de a deroga de la regulile de competență absolută;
Necompetența de ordine privată prezintă următoarele trăsături:
-poate fi invocată numai de partea în favoara căreia a fost creată norma de competență;
-poate fi invocată numai prin întâmpinare;
-părțile au posibilitatea de a conveni, expres sau tacit, să deroge de la normele de
competență relativă.
Capitolul XI
Sfera competenței instanței sesizate. Necompetența. Incidente procedurale.
Instanța sesizată cu o cerere de chemare în judecată trebuie să se pronunțe asupra
pretențiilor dedus judecății de reclamant, însă, cadrul procesual nu se limitează întotdeauna la
pretențiile afirmate de acesta, pârâtul putând formula pretenții printr-o cerere reconvențională,
dar chiar și în lipsa unei astfel de cereri, pârâtul va tinde, prin diferite mijloace procedurale, la
respingerea acțiunii principale.
Uneori cadrul procesual poate fi lărgit și prin participarea terților, iar în aceste condiții
aceștia pot invoca pretenții conexe cu cererea principală.
În unele cazuri, soluționarea litigiului principal depinde de o chestiune prealabilă a cărei
rezolvare va influența și soluția ce urmează a se pronunța în acțiunea principală.
Totodată în cursul judecății pot să apară și unele incidente procedurale care să vizeze
valabilitatea actelor de procedură, respectarea termenelor, compunearea instanței sau chair
instanța sesizată.
11.1 Extinderea competenței instanței sesizate asupra apărărilor pârâtului
Apărările pârâtului pot îmbrăca o mare diveristate de forme în funcție de scopul urmărit
de către acesta.
Apărările și excepțiile formulate de către pârât se află întotdeauna într-o strânsă legătură
cu soluționarea acțiunii principale, de aceea, în dreptul procesual civil este consacrat principiul
potrivit căruia judecătorul acțiunii este și judecătorul excepției152
.
Astfel, potrivit art. 124 alin. 1) C. pr. civ., instanța competentă să judece cererea
principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie
chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe.
151
I. Leș,op. cit., p.360; 152
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. C.H. Beck, București, 2007, Vol. I, p. 545-546;
91
Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața cărei se invocă, în afară de
cazurile în care legea prevede, în mod expres, altfel-art. 124 alin. 2) C.pr. civ.
11.2 Chestiunile prejudiciale
Chestiunea prejudicială este o problemă ce trebuie soluționată înainte de pronunțarea unei
decizii judiciare asupra acțiunii principale, însă, aceasta nu se confundă cu chestiunea prealabilă.
Trăsătura esențială și indispensabilă a chestiunii prejudiciale se regăsește în planul
importanței acesteia pentru decizia finală și al necesității soluționării definitive a acesteia de
către o altă instanță și înaintea cauzei în care a fost ridicată153
.
11.2.1 Diferite chestiuni prejudiciale
a) Chestiunea prejudicială penală
Potrivit art. 27 alin. 7) C. pr. penală, în cazul prevăzut la alin. 1), judecata în fața instanței
civile se suspendă după punerea în mișcare a acțiunii penale și până la rezolvarea în primă
instanță a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.
În art. 27 alin. 1) C. pr. penală se arată că, dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul
penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanța civilă acțiune pentru
repararea prejudiciul cauzat prin infracțiune.
Conform art. 28 alin. 1) teza I C. pr. penală, hotărârea definitivă a instanței penale are
autoritate de lucru judecat în fața instanței civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la
existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o.
b) Cazul insolvenței
Această chestiune prejudicială este prevăzută de art. 412 alin. 1) pct. 6 C. pr. civ. și are ca
obiect deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, în
ipoteza în care debitorul trebuie reprezentat, în această situație judecat cauzei trebuind
suspendată până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar.
c) Sesizarea Înalte Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri
prealabile
Această instituție este reglementată de art. 519-521 C. pr. civ.
Potrivit art. 521 alin. 3) C. pr. civ., dezlegare dată chestiunilor de drept este obligatorie
pentru instanța care a solicitat dezlegarea, de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte
instanțe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
d) Conform art. 413 alin. 1) pct. 1 C. pr. civ., instanța poate suspenda judecata când
dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unei drept care face
obiectul unei alte judecăți
e) Pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Potrivt art. 412 alin. 1) pct. 7 judecata cauzelor se suspendă de drept în cazul în care
instanța formulează o cerere de pronunțate a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justitție
a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană
153
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă. Ed. Universul Juridic, București, 2013, Vol. I, p. 704 și I. Leș, Tratat de
drept procesual civil, Vol. I , Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 364;
92
11.3. Incidente procedurale cu privire la instanţa sesizată
Înfăptuirea justiţiei în statul de drept trebuie să se întemeieze pe un ansamblu de principii
care să garanteze stabilirea adevărului şi respectarea legii în toate cauzele supuse judecăţii.
Înfăptuirea unor asemenea obiective implică cerinţa ca în exercitarea atribuţiilor lor, judecătorii
să fie imparţiali, spre a exclude astfel orice influenţă asupra actului de justiţie.
Pentru ca judecata să se desfăşoare în condiţii de obiectivitate şi imparţialitate, legea
procesuală a reglementat instituţiile delegării şi strămutării, ceea ce permite soluţionarea pricinii
de către o altă instanţă egală în grad cu cea competentă în mod normal.
11.3.1. Strămutarea pricinilor
Strămutarea pricinii este o instituţie menită a înlătura suspiciunile ce ar putea să apară cu
privire la obiectivitatea instanţei de judecată, pentru motivele expres prevăzute de lege.
Prin strămutare se înțelege trecerea unei cauze, în condițiile prevăzute de lege, de la o
instanță competentă la o instanță de același grad.
Instituția strămutării este reglementată în actualul Cod de procedură civilă de art. 140-146
din Cartea I, Titlul III, Capitolul IV.
Potrivit art. 140 C. pr. civ., strămutarea procesului civil poate fi solicitată:
a) pentru motive de bănuială legitimă;
b) pentru motive de siguranță publică.
Ne aflăm în prezența unei bănuieli legitime în cazurile în care există îndoială cu privire la
imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților, ori unor
relații conflictuale locale.
Potrivit art. 140 alin. 3) C. pr. civ. constituie motiv de siguranță publică împrejurările
excepționale care presupun că judecata procesului la instanța competentă ar putea conduce la
tulburarea ordinii publice.
Cererea de strămutare poate fi formulată în orice fază o procesului civil.
Cererea întemeiată pe motive de bănuială legitimă poate fi formulată de partea interesată,
însă, cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică poate fi formulată numai de
către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Potrivit art. 142 alin. 1) C. pr. civ., cererea de strămutare întemeiată pe motive de
bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutare
este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia.
Cererea de strămutare pentru motive de bănuială legitimă se depune la instanța
competentă a o soluționa, aceasta trebuind să informeze de îndată instanța de la care s-a solicitat
strămutarea despre formularea cererii de strămutare.
Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică este de competența
Înaltei Curți de Casație și Justiție, care are și ea obligația de a înștiința instanța de la care se cere
strămutarea despre depunerea cererii.
În conformitate ce prevederile art. 143 alin. 1) C. pr. civ., la solicitarea celui interesta,
completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea
unei cauțiuni în cuantum de 1000 de lei. Pentru motive temeinice suspendarea poate fi dispusă în
aceleași condiții, fără citarea părților, chiar înaintea primului termen de judecată.
Asupra cererii de suspendare a procesului civil instanța se pronunță printr-o încheiere.
93
Cererea de strămutare, indiferent de motivele invocate se soluționează de urgență și în
camera de consiliu-art. 144 alin. 1) C. pr. civ.
Asupra cererii de strămutare instanța competentă se va pronunța printr-o hotărâre-art. 144
alin. 2) C. pr. civ.
O primă particularitate a hotărârii pronunțate este aceea că se dă fără nicio motivare, iar a
doua particularitate constă în aceea că hotărârea este definitivă154
.
Aceasta înseamnă că împotriva hotărârii date în soluționarea cererii de strămutare se pot
exercita, în principiu, căile extraordinare de atac de retractare155
.
Avân în vedere faptul că art. 144 alin. 2) C. pr. civ. se referă la pronunțarea unei
..hotărâri” se poate pune întrebarea dacă această hotărâre este o încheiere, o sentință sau o
decizie.
Având în vedere că această ,,hotărâre” se dă în primă și în ultimă instanță apreciem că
aceasta este o sentință156
.
Asupra cererii de strămutare instanța poate pronunța două soluții: de admitere sau de
respingere a acesteia. În cazul admiterii cererii de strămutare, cauza se va trimite spre soluționare
unei alte instanțe de același grad și va fi încunoștințată, de îndată, instanța de la care s-a cerut
strămutarea.
Hotărârea de trimitere va arăta în cere măsură actele îndeplinite de instanță înainte de
strămutare urmează a fi păstrate.
Potrivit art. 145 C. pr. civ., în situația pronunțării unei hotărâri de către instanța de la care
s-a cerut strămutarea, în cazul în care s-a admis cererea de strămutare, hotărârea pronunțată este
desfințată de drept.
Conform art. 145 alin. 3) C. pr. civ., apelul, sau după caz, recursul împotriva hotărârii
date de instanța la care s-a strămutat procesul sunt de competența instanțelor ierarhic superioare
acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când
legea o prevede, se va face la o instanță din circumscripția celei care a soluționat calea de atac.
În cazul în care se va constata că cererea de strămutare a fost exercitată cu rea-credință,
instanța va putea dispune condamnarea părții care a făcut-o la plata unei amenzi de la 100 la
1000 lei- art. 187 alin. 1) pct. 1 lit. b) C. pr. civ.
Potrivit art. 146 alin. 1) C. pr. civ. strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în
afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării
cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia.
11.4. Delegarea instanţei
Delegarea instanţei intervine in ipoteza în care din anumite împrejurări instanţa
competentă în mod normal ar fi împiedicată să funcţioneze un timp îndelungat, caz în care
instanţa supremă, la cererea părţii interesate, va desemna o altă instanţă, de acelaşi grad, care să
soluţioneze pricina.
Instituţia reglementată în art. 147 C.proc.civ. îşi găseşte aplicare doar în condiţiile de
excepţie care rezultă din text, respectiv intervenţia unor împrejurări excepţionale de natură să
facă imposibilă funcţionarea acelei instanţe, împrejurare care trebuie să persiste un timp
îndelungat.
154
I. Leș, op. cit., p. 422; 155
I. Deleanu, op. cit., p. 371-372; 156
A se vedea și I. Leș, op. cit., p. 425;
94
Cererea de delegare se soluţioează în toate cazurile de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
11.5. Excepţia de necompetenţă
Excepţiile procesuale sunt mijloace prin care, în condiţiile legii, partea interesată,
procurorul sau instanţa din oficiu invocă în cadrul procesului civil şi fără a pune în discuţie
fondul dreptului, neregularităţi procedurale ori lipsuri referitoare la exerciţiul dreptului la
acţiune, urmărind, după caz, respingerea sau anularea cererii formulate de reclamant157
.
Necompetenţa reprezintă situaţia procesuală ivită ca urmare a faptului că organul de
jurisdicţie sesizat cu o acţiune civilă nu are capacitatea de a soluţiona litigiul dintre părţi.
Necompetenţa este o stare anormală în desfăşurarea procedurii judiciare, fapt ce impune
înlăturarea acesteia , din iniţiativa părţilor sau a instanţei de judecată, în anumite situaţii, prin
mijloacele procedurale expres prevăzute de lege.
Mijloacele procesuale de invocare a necompetenţei diferă în funcţie de etapa în care se
găseşte pricina şi caracterul normei de competenţă încălcate.
Astfel, necompetenţa se invocă prin intermediul exceptiei de necompetenţă, pe calea
apelului sau recursului în raport cu momentul invocării.
Excepţia de necompetenţă este mijlocul procesual prin care partea chemată în faţa
instanţei necompetente poate solicita acesteia să se desesizeze şi să trimită cauza spre soluţionare
la instanţa de judecată sau la organul cu atribuţii jurisdicţionale competent potrivit legii.
Natura juridică a normelor de competenţă încălcate determină regimul juridic aplicabil
excepţiei. În consecinţă, nesocotirea unei norme de competenţă absolută (competenţa generală,
materială sau teritorială excepţională) implică o necompetenţă absolută, în timp ce încălcarea
unei norme de competenţă relativă (celelalte situaţii de competenţă teritorială) atrage după sine
necompetenţa relativă.
11.5.1. Regimul juridic al excepţiei de necompetenţă de ordine publică
Actualul Cod de procedură civilă distinge între necompetența de ordine publică și
necompetența de ordine privată.
Potrivit art. 129 alin. 2) C. pr. civ., necompetența este de ordine publică în următoarele
cazuri:
1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa
instanţelor judecătoreşti;
2. în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei
instanţe de alt grad;
3. în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa
unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.
Competența instanțelor judecătorești față de competența altor organe cu atribuții
jurisdicționale este întotdeauna de ordine publică.
Competența materială este de ordine publică, o instanță judecătorească superioară
neavând dreptul de a soluționa o cauză dată în competența unei instanțe de grad inferior și nici
invers.
Competența teritorială exclusivă este de ordine publică.
157
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 245
95
Potrivit art. 130 C. pr. civ. alin. 1), necompetența generală a instanțelor judecătorești
poate fi invocată de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii.
Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de
către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei
instanțe.
Excepția de necompetență generală poate fi invocată și direct în apel sau recurs, nu doar
de către părți, ci și de către instanță din oficiu, pe când necompetența materială și teritorială de
ordine publică trebuie invocată la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în
fața primei instanțe158
.
11.5.2. Regimul juridic al excepţiei de necompetenţă de ordine privată
Potrivit art. 129 alin. 3) C. pr. civ., în toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine
privată, textul nedeterminând, în concret, cazurile de necompetență de ordine privată.
Conform art. 130 alin. 3) C. pr. civ., necompetența de ordine privată poate fi invocată
doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la
primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe.
Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță
necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței.
Necompetența de ordine privată are un regim juridic asemănător cu cel instituit pentru
necompetența materială și teritorială exclusivă din punct de vedere al momentului temporal până
la care ea poate fi invocată.
11.5.3. Soluționarea excepției de necompetență
Excepția de necompetență se soluționează de către instanța sesizată cu acțiunea
principală, conform principiului judecătorul acțiunii este și judecătorul excepției, însă, instanța
trebuie să soluționeze această excepție cu prioritate față de alte excepții de procedură, în afară
acelei de netrimbare a cererii de chemare în judecată.
Potrivit art. 131 alin. 1) C. pr. civ., la primul termen de judecată la care părţile sunt legal
citate în faţa primei instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă
instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în
cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei
sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu.
În mod excepţional, în cazul în care pentru stabilirea competenţei sunt necesare lămuriri
ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuţia părţilor şi va acorda un
singur termen în acest scop-art. 131 alin. 2).
Excepția trebuiă pusă în discuția părților, iar după închiderea dezbaterilor instanța este
obligată să stabiliească instanța competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate
jurisdicțională competentă.
Asupra excepției de necompetență, instanța se pronunță, după caz, printr-o încheiere sau
printr-o hotărâre.
Potrivit art. 132 alin. 2) C. pr. civ., în cazul respingerii excepției se va pronunța o
încheiere, care poate fi atacată numai odată cu fondul cauzei.
158
I. Leș, op. cit., p. 381;
96
Încheierea poate fi atacată cu apel sau, după caz, cu recurs, întocmai ca și hotărârea
pronunțată asupra fondului.
În cazul admiterii excepției de necompetență, instanța se pronunță printr-o hotărâre de
declinare a competenței, această hotărârea având drept efect nu numai dezînvestirea instanței
sesizate, ci și trimiterea cauzei la instanța sau la organul cu atribuții jurisidicționale competent. În
acest caz hotărârea de declinare nu este supusă niciunei căi de atac.
Hotărârea de declinare a competenței produce efecte diferite în legătură cu dezînvestirea
instanței sesizate și cu învestirea altei instanțe sau organ cu atribuții jurisdicționale.
Astfel, dacă în cazul dezînvestirii există efectul puterii lucrului judecat în ce privește
hotărârea pronunțată, nu se poate afirma același lucru în privința efectului de învestire a altei
instanțe sau a altui organ cu atribuții jurisidicționale, care are, la rândul său posibilitatea de a
proceda întâi la verificarea propriei competențe159
.
În ce privește actele de procedură și mijloacele de dovadă administrate în fața instanței
care a dispus declinarea de competență, potrivit art. 176 pct. 3 C. pr. civ., sunt infeciente din
punct de vedere procedural, fiind considerate ca un caz de nulitate necondiționată de producerea
unei vătămări.
11.6. Conflictele de competenţă. Regulatorul de competenţă
Situația în care două sau mai multe instanțe se consideră competente sau, deopotrivă
necompetente să soluționeze o cauză civilă concretă generează un conflict de competență.
Conflictele de competență pot fi negative sau pozitive.
Există confilict pozitiv de competență ori de câte ori două sau mai multe instanțe se
declară concomitent sau succesiv abilitate să soluționeze aceeași cauză, refuzând să-și decline
competența în favoarea altei instanțe sau organ cu atribuții jurisdicționale.
Conflictul negativ de competență apare în acele situații în care două sau mai multe
instanțe se declară necompetente să soluționeze o cauză civilă, declinându-și reciproc
competența.
Pentru a ne afla în prezența unui conflict de competență este necesar să fie îndeplinite, în
mod cumulativ, următoarele condiții:
-două sau mai multe instanțe să fie sesizate simultan sau succesiv cu o pricină;
-în privința litigiilor care au generat procesul trebuie să existe o indentitate de părți,
obiect și cauză;
-cauza să fie pendinte în fața instanțelor sesizate, adică părțile să nu se fi desesizate de la
judecată în fața vreuneia dintre aceste instanțe;
-părțile să fi invocat în fața instanțelor sesizate fie excepția de litispendența, fie excepția
de necompetență;
-rezolvând aceste excepții, instanțele să se fi declarat competente sau, dimpotrivă,
necompetente să soluționeze acea cauză civilă;
-în cazul declinărilor succesive de competență, pentru existența conflictului este necesar
ca ultima instanță învestită să-și decline, la rândul său competența în favoarea uneia dintre
instanțele care anterior s-au declarat necompetente.
159
I. Leș, op. cit., p. 388-389;
97
Potrivit art. 135 alin. 3) C. pr. civ., conflictele de competență pot să apară nu numai între
instanțele judecătorești, ci și între acestea, pe de o parte și celelalte organe cu atribuții
jurisdicționale, pe de altă parte.
Conform art. 134 C. pr. civ., instanța în fața cărei s-a ivit conflictul de competență are
obligația de a dispune, din oficiu, suspendarea oricărei proceduri și de a înainta dosarul instanței
îndreptățite a statua asupra acestuia.
În practică există o anumită jurisprudență neunitară în ce privește determinarea instanței
în fața căreia s-a ivit conflictul negativ de competență.
În opinia noastră, instanța în fața căreia se ivește conflictul negativ de competență este
întotdeauna prima instanță care și-a declinat competența, nu cea de-a doua instanță, deoarece, așa
după cum s-a arătat mai sus, efectul declinării competenței, relativ la instanța ce se dezînvestește
ține de puterea de lucru judecat, instanța învestită din nou având posibilitatea de a-și verifica
propria-i competență, deci numai prima instanță, care și-a declinat competența, reînvestită din
nou cu soluționarea litigiului poate constata că în fața ei s-a ivit conflictul negativ de competență,
numai ea poate dispune suspendarea oricărei proceduri și să înainteze dosarul instanței care are
dreptul să fie ragulator de competență160
.
11.6.1. Procedura de soluționare a conflictelor de competență
Potrivit art. 135 alin. 1) C. pr. civ., conflictul de competenţă ivit între două instanţe
judecătoreşti se soluţionează de instanţa imediat superioară şi comună instanţelor aflate în
conflict.
Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea
de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere-art. 135 alin. 2) C. pr. civ.
Conform art. 135 alin. 3), conflictul de competenţă ivit între o instanţă judecătorească şi
un alt organ cu activitate jurisdicţională se rezolvă de instanţa judecătorească ierarhic superioară
instanţei în conflict.
Instanţa competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea
părţilor, printr-o hotărâre definitivă- art. 135 alin. 4) C. pr. civ.
În mod tradițional, hotărârea pronunțată asupra conflictelor de competență este cunoscut
și sub denumirea de ,,regulator de competență”161
.
Actualul Cod de procedură civilă determină pentru prima dată, în mod expres, procedura
de soluționare a conflictelor de competență dintre două secții sa complete specializate ale
aceleași instanțe judecătorești.
Astfel, potrivit art. 136 alin. 1) C. pr. civ., dispozițiile prezentei secțiuni privitoare la
excepția de necompetență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cadrul
secțiilor specializate ale aceleași instanțe judecătorești, care se pronunță prin încheiere162
.
Conflictul se va soluționa de secția instanței stabilite potrivit art. 135 corespunzătoare
secției înaintea căreia s-a ivit conflictul- alin. 2) al art. 136 C. pr. civ.
Potrivit art. 136 alin. 3) C. pr. civ., conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casație
și Justiție se soluționează de Completul de 5 judecători.
160
A se vedea M. Budă, Conflictul negativ de competență. Instanța în fața căreia se ivește, Revista
EURODREPTUL, nr. 4/2007, Ed. Sitech, Craiova, 2007, 161
I. Leș, op. cit., p. 394; 162
Alin. 1) al art. 136 a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 138/2014;
98
Dispozițiile alin. 1)-3) se aplică în mod corespunzător și completelor specializate-art. 136
alin. 4) C. pr. civ.
11.7. Prorogarea competenţei
Prorogarea competenţei semnifică extinderea competenţei instanţei sesizate şi asupra unor cereri care, în mod normal, ar intra în atribuţiile altor instanţe.
Prorogarea de competenţă poate interveni în temeiul legii, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau în temeiul voinţei părţilor.
11.7.1. Prorogarea legală
Prorogarea legală este acea formă a prorogării de competenţă care intervine în temeiul unei dispoziţii exprese a legii.
Prorogarea legală de competență are loc atunci când instanța sesizată își prelungește competența în temeiul unei dispoziții exprese a legii.
Regula prorogării legale de competență este prevăzută de art. 123 alin. 1) C. pr. civ., care arată că cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute de art. 120 (adică cele privitoare la insolvență sau concordatul preventiv).
Soluția promovată de actualul Cod de procedură civilă este o consecință logică a indivizibilității procesului civil, iar acest principiu trebuie promovat și în cazul competenței exclusive.
11.7.2. Prorogarea judecătorească
Prorogarea judecătorească este acea formă a prorogării de competenţă care intervine în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.
Este ceea ce se cheamă în doctrină ,,prorogare judiciară de competență”. Instituția prorogării judiciare de competență poate avea loc în unele situații determinate
de lege printre care: -în cazul delegării altei instanțe, potrivit art. 147 C. pr. civ.; -în ipoteza când, din cauza recuzării, completul de judecată nu se poate alcătui, art. 50
alin. 2) C. pr. civ.; -în cazul strămutării procesului civil-art. 140 C. pr. civ.; -în cazul administrării unor dovezi prin comisie rogatorie-art. 261 alin. 2) – 5) C .pr. civ.; -în cazul trimiterii cauzei spre rejudecare de către instanța de apel la o altă instanță de
același grad- art. 480 alin. 3) C. pr. civ.; -în cazul conexării dosarelor
163
11.7.3. Prorogarea convenţională
Competența teritorială convențională este acea competență care conferă părților posibilitatea de a stabili, prin acordul, lor competența unei anumite instanțe în soluționarea unui litigiu concret.
163
A se vedea și I. Deleanu, Tratat de procedură civilă. Ed. Universul Juridic, 2013, Vol I, p. 472;
99
Potrivit art. 126 alin. 1) C. pr. civ., părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele viitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă.
Conform alin. 2) al aceluiași articol, în litgiile din materia protecției consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condițiile prevăzute la alin. 1, numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă.
Din analiza dispozițiilor procedurale în materie rezultă că orice opțiune a părților este exclusă în privința normelor de competență materială.
De la această regulă există excepția prevăzută de art. 459 alin. 2) C. pr. civ. care prevede că o hotărâre susceptibilă de apel și de recurs, poate fi atacată, înăuntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instanța care ar fi fost competentă să judece recursul împotriva hotărârii date în apel, dacă părțile consimnt expres, prin înscris autentic sau prin declarație verbală, dată în fața instanței a cărei hotărâre se atacă și consemnată într-un proces verbal. În acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.
Ori de câte ori alegerea de competență a fost stabilită în interesul ambelor părți, asupra alegerii făcute nu se poate reveni decât printr-un acord bilateral în sens contrar celui inițial
164. În
cazul în care competența a fost aleasă în favoarea exclusivă a pârâtului, acesta poate renunța la beneficiul ei, iar în cazul în care alegerea de competență a fost făcută în interesul reclamantului, acesta are posibilitatea de a promova acțiune la instanța aleasă prin convenție sau la orice altă instanță competentă potrivit legii.
CAPITOLUL XII
Actele de procedură. Termenele procedurale. Sancţiuni pentru nerespectarea
condiţiilor referitoare la actele de procedură şi termenele procedural. Nulitățile
procedural.
12.1 Actele de procedură
12.1.1. Noţiune
În literatura de specialitate nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte
definirea actului de procedură. Lipsa unei definiţii legale a actului de procedură, lipsă explicată
prin natura juridică variabilă a acestora, a condus la formularea unor opinii diferite.
Astfel, unii autori au definit actul de procedură ca fiind orice act (operaţiune juridică sau
înscris) făcut pentru declanşarea procesului, în cursul şi în cadrul procesului civil de către
instanţa judecătorească, părţi şi ceilalţi participanţi la proces, legat de activitatea procesuală a
acestora165
.
În altă opinie se susţine că actul de procedură reprezintă orice manifestare de voinţă şi
orice operaţie juridică făcută în cursul şi în cadrul procesului civil de către instanţa de judecată,
164
I. Deleanu, op. cit., p. 729-729; 165
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 405;
100
părţi sau ceilalţi participanţi la proces, în legătură cu exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor lor procesuale166
.
O altă opinie defineşte actul de procedură ca orice manifestare de voinţă făcută în cursul şi
în cadrul procesului civil, de către instanţa de judecată, părţi sau alţi participanţi la activitatea
judiciară, în vederea producerii unor efecte juridice determinate.
Actul procedural constituie o varietate a actului juridic. Termenul ,,act” poate fi descris
sub două aspecte: a) ca manifestare de voință făcută în scopul de a produce efecte juridice, deci
de a crea, de a modifica sau de a stinge o operațiune juridică ( negotium ); ca înscris necesar
pentru validitatea sau pentru probarea acelei situații juridice ( instrumentum )167
.
Actul de procedură este, de regulă, un act scris, făcut în activitatea procesuală.
Manifestările orale de voință ale părții sunt tot acte de procedură, dar fără o anumită formă, ele
fiind conservate de instanță în scris, ad probationem.
12.1.2. Clasificare
La baza clasificării actelor de procedură există mai multe criterii168
, diversitatea acestora
fiind determinată de numărul mare al acestor acte care alcătuiesc structura procesului civil.
a) După subiecţii procesuali de la care emană distingem între:
- actele părţilor (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea
reconvenţională etc.);
- actele procedurale ale instanţei (încheierile, hotărârea judecătorească etc.);
- actele altor participanţi la proces (depoziţia de martor, întocmirea raportului de
expertiză etc.);
- actele organelor auxiliare justiţiei (actele de executare ale organelor de
executare, dovezi de comunicare a actelor de procedură etc.).
b) După cadrul de întocmire actele de procedură se împart în:
- acte judiciare, care se îndeplinesc în faţa instanţei (depoziţia martorului,
interogatoriul părţii etc.);
- acte extrajudiciare, îndeplinite în cadrul procesului civil, dar în afara instanţei
(expertiza, administrarea probelor prin comisie rogatorie etc.).
c) După forma de manifestare de voinţă a subiectului de la care emană, actele de
procedură se clasifică în:
- acte scrise (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea etc.);
- acte verbale sau orale (depoziţia de martor, răspunsul la interogatoriu etc.).
d) După conţinut, distingem între:
- acte de procedură care conţin o manifestare de voinţă (încheierea, cererea de
chemare în judecată etc.);
- acte de procedură care constată o operaţie procesuală (citaţia, comandamentul
etc.).
e) După faza în cadrul căreia se îndeplinesc, pot fi :
- acte de procedură specifice judecăţii în primă instanţă (cererea de chemare în
judecată etc.);
166
M.Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 12; 167
I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol I, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 766; 168
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 188-189;
101
- acte de procedură specifice judecăţii în faţa instanţei de control judiciar (raportul
asupra recursului etc.);
- acte de procedură specifice fazei de executare silită.
12.1.3. Condiţii
Actele de procedură se îndeplinesc în termene şi condiţii expres prevăzute de lege pentru
fiecare caz în parte. În plus, faţă de condiţiile specifice fiecărui act de procedură, acestea sunt
supuse unor condiţii generale de validitate.
Condiţiile generale pe care orice act de procedură trebuie să le îndeplinească sunt
următoarele:
a) actele de procedură trebuie să îmbrace forma scrisă. Forma scrisă este necesară
deoarece astfel se poate dovedi uşor existenţa actelor de procedură şi se asigură conservarea
lor169
;
Potrivit art. 148 alin. 1) C. pr. civ., orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie
să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței cărei îi este adresată, numele,
prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și
prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea
prestației, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. Cererea va cuprinde, dacă este
cazul și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum
numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.
Atunci când a vrut să se deroge de la regula formei scrise, legiuitorul a prevăzut-o expres.
De pildă, potrivit art. 148 alin. 4) C. pr. civ., în cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute
în ședință, la orice instanță, se pot formula și oral, făcundu-se mențiune despre aceasta în
încheiere.
Pot fi făcute și verbal declarația de abținere (art. 43 alin. 3) ; cererea de recuzare (art. 47
alin. 1); alegerea de competență (art. 126 alin. 1); cererea de renunțare la judecată (art. 407 alin.
1); declarația de acord privind exercitarea recursului (art. 459 alin. 2) etc.
O altă excepție de la regula formei scrise a actului de procedură este prevăzută de art. 148
alin. 2) care arată că cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești,
pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de
lege.
Potrivit art. 148 alin. 3) C. pr. civ., dispozițiile alin. 2) sunt aplicabile în mod
corespunzător și în cazul în care codul prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor
sau concluzilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanței de judecată.
b) actele de procedură trebuie să relateze în chiar cuprinsul lor că au fost îndeplinite
cerinţele legii. Conţinutul actului nu poate fi completat cu probe extrinseci, cum ar fi martori,
prezumţii sau înscrisuri;
Excepția de la această regulă o constituie echipolența sau echivalența, care înseamnă că,
în cazurile anume prevăzute de legiuitor, un act de procedură poate să fie înlocuit printr-un alt
act de procedură care are același efect, produce aceleași consecințe juridice.
Cazuri de echipolență sunt prevăzute de art. 148 alin. 5) C. pr. civ., art. 160 alin. 1) C. pr.
civ., art. 165 pct. 2, art. 184 alin. 2), art. 241 alin. 3) teza finală, art. 468 alin. 2) și art. 468 alin.
3).
c) actele de procedură se îndeplinesc în limba română.
169
I.Stoenescu; S.Zilberstein, op.cit., p. 406;
102
Potrivit art.128 din Constituţie:"Procedura judiciară se desfăşoară în limba română".
Potrivit art. 14 alin. 5) din Legea nr. 304/2004, actele de procedură se întocmesc numai în
limba română, chiar dacă părțile se exprimă în limba maternă
Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba
maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice. Cetăţenii străini şi apartizii
care nu înţeleg limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului,
de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret.
12.2. Termenele procedurale
12.2.1. Noţiune. Clasificare
În accepţiunea sa procesuală noţiunea de termen evocă perioada de timp, stabilită de lege
sau de judecător, înăuntrul căreia trebuie îndeplinit sau, dimpotrivă, este oprită întocmirea unui
anumit act de procedură.
Termenul procedural poate fi definit ca fiind intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie
îndeplinite anumite acte de procedură, sau, dimpotrivă, este oprită îndeplinirea anumitor acte de
procedură170
.
Potrivit art. 180 alin. 1) C. pr. civ., termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de
instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care
este interzis să se îndeplinească un act de procedură.
Art. 180 alin. 2) C. pr. civ. arată că în cazurile prevăzute de lege, termenul este
reprezentat de data la care se îndeplinește un anumit act de procedură171
.
Termenele procedurale se clasifică după mai multe criterii:
a) După modul în care sunt stabilite distingem între:
- Termenele legale, stabilite expres de lege, durata acestora neputând fi modificată
de părţi sau instanţă decât în cazuri excepţionale. Exemplu de termene legale sunte cele stabilite
de art. 163, 191, 200, 201, 421, 444, 471, 485 C. pr. civ.
Exemplu de termen care poate fi prelungit este cel prevăzut de art. 471 alin. 3) C.
pr. civ. și cel prevăzut de art. 490 alin. 2) C. pr. civ.
- Termenele judecătoreşti, stabilite de instanţă în cursul procesului, caracterizându-
se prin aceea că pot fi reduse sau prelungite de instanţa de judecată, în funcţie de necesităţi. Spre
exemplu, termenul fixat pentru întocmirea raportului de expertiză;
Art. 180 alin. 3) C. pr. civ. prevede că în cazurile în care legea nu stabilește ea
însăși termenele pentru îndeplinirea unor acte de procedură, fixarea lor se face de instanță. La
fixarea termenului instanța va ține seama și de natura urgentă a procesului.
- Termenele convenţionale, stabilite de părţi în situaţii de excepţie când legea
procesuală permite aceasta. Spre exemplu, cel fixat de părţi în materia arbitrajului (art.544 alin.2)
C.proc.civ).
b) .După caracterul lor termenele de procedură sunt:
- Termenele imperative (peremptorii) sau active sunt acelea care impun exercitarea
unor drepturi sau îndeplinirea unor acte de procedură în perioada de timp stabilită. Au acest
caracter, spre exemplu, termenele de exercitare a căilor de atac; 170
I.Stoenescu, S.Zilberstein, op.cit., p. 422 171
M. Tăbârcă, op. cit. 784;
103
Actul de procedură săvârșit după îndeplinirea termenului imperativ este tardiv.
- Termenele prohibitive (dilatorii) sau de inhibiţie sunt acelea care interzic înăuntrul
lor îndeplinirea vreunui act de procedură. Spre exemplu, termenul lăsat debitorului pentru
îndeplinirea obligaţiilor de bună-voie înaintea executării silite.
Actul de procedură săvârșit înainte de îndeplinirea termenului prohibitv este
prematur.
Această clasificare este cuprinsă în art. 180 alin. 1) C. pr. civ.
c) După sancţiunea care intervine în ipoteza nerespectării lor termenele procedurale sunt:
- Termenele absolute sunt termenele a căror nerespectare afectează validitatea
actelor de procedură atrăgând sancţiunea decăderii sau nulităţii acestora (termenele de exercitare
a căilor de atac, termenul de perimare, etc.);
- Termenele relative sunt acele termene a căror nerespectare nu afectează validitatea
actelor de procedură, ci atrag numai sancţiuni pecuniare sau disciplinare (durata estimată pentru
cercetarea procesului – art. 238 C. pr. civ.; termenul de 15 zile în care poate fi amânată
pronunțarea hotărârii; termenul de 30 de zile de la pronunțare pentru motivarea hotărârii172
, etc.)
d) După durata lor sau după modul de calcul termenele de procedură pot fi clasificate în
termene stabilite pe ani, luni, săptămâni, zile, ore.
12.2.2. Calculul termenelor de procedură
Modul de calcul al termenelor de procedură este reglementat în art.181 C. pr. civ.
Termenele pe zile se calculează după sistemul exclusiv, ceea ce înseamnă că ziua în care
începe să curgă termenul şi ziua în care acesta se sfârşeşte nu intră în calcul (art.181 alin.1) pct. 2
C. pr. .civ.).
Termenul pe zile se socotește pe zile libere, aceasta fiind semnificația faptului că nu intră
în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se împlinește.
Termenul statornicit pe zile se calculează pe zile libere, indiferent după cum este
imperativ sau prohibitv, art. 181 alin. 1) pct. 2 nefăcând nicio distincție.
Termenele stabilite pe ore încep să curgă la miezul nopţii zilei următoare (art.181 alin.1)
pct. 1 C. pr. civ.).
Termenele statornicite pe ani, luni, săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau
săptămânii corespunzătoare zilei de plecare (art.111 alin. 1) pct. 3 C. pr. civ.). În ipoteza în care
termenul se sfârşeşte într-o lună care nu are zi corespunzătoare zilei de plecare (29, 30, 31 ale
lunii), termenul se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.
Dacă termenul se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi
lucrătoare care urmează – art. 181 alin. 2) C. pr. civ.
Indiferent de durata termenului Codul de procedură civilă a instituit o serie de reguli
privind determinarea momentului la care se socotește că termenul este împlinit.
Potrivit art. 182 alin. 1) C. pr. civ., termenul care se socotește pe zile săptămâni, luni sau
ani, se împlinește la ora 24 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.
Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc,
termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art.
183 fiind aplicabile – art. 182 alin. 2) C. pr. civ.
172
M. Tăbârcă, op. cit., p. 786;
104
Potrivit art. 183 alin. 1) C. pr. civ., actul de procedură depus înăuntrul termenului
prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat
rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.
Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară
sau la administrația locului de deținere unde se află această parte este considerat ca făcut în
termen – art. 183 alin. 3) C. pr. civ.
Potrivt art. 183 alin. 3) C. pr. civ., în cazurile prevăzute la alin. 1) și 2), recipisa oficiului
poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz de serviciul de curierat rapid, de
serviciul special de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe
actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.
Deoarece trimiterea prin e-mail nu a fost asimilată de legiuitor trimiterii efectuate prin
oficiul poștal, actul de procedură transmis prin poșta electronică este considerat a fi săvârșit în
termen dacă data la care a fost înregistrat la instanță (nu data trimiteri e-mailului) se situează
înainte de împlinirea termenului173
12.2.3. Durata termenelor procedurale
Termenele procedurale au în mod inevitabil un punct iniţial, de plecare şi un punct final,
de împlinire.
Punctul iniţial este reprezentat de momentul de la care termenul începe să curgă. Ca
regulă generală, potrivit art. 184 alin.1) C. proc. civ., termenele încep să curgă de la data
comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.
Pentru ca termenul procedural să începă să curgă, comunicarea actului de procedură
trebuie să fie făcută direct părții ori reprezentantului acestuia, în condițiile art. 163 și 170 C. pr.
civ., sau direct între avocați ori consilieri juridici potrivit art. 169 C. pr. civ.
În caz de echipolență, comunicarea actelor de procedură este înlocuită cu un act
echivalent, care produce aceleași efecte.
Sunt și situații în care termenele încep să curgă de la alte momente decât comunicarea
actului de procedură, cum ar fi cazurile prevăzute de art. 361 alin. 2), 421 alin. 2), 444 alin. 1),
468 alin. 4), 525 alin. 1) teza a II-a, 534 alin. 3), 999 alin. 1) C. pr. civ.
Punctul de împlinire al termenului de procedură este acela în care efectul termenului se
realizează, respectiv data de la care încetează posibilitatea de a mai îndeplini actul de procedură
(în cazul termenelor imperative) sau data de la care se poate îndeplini, în mod valabil, actul de
procedură (în cazul termenelor prohibitive)174
. În cazul termenelor prohibitive, partea poate să
acţioneze şi înainte ca termenul să înceapă a curge, deoarece exerciţiul dreptului nu poate fi oprit
de faptul că termenul nu a început să curgă, ci numai de faptul că termenul s-a împlinit175
.
Între punctul iniţial şi cel de împlinire al termenului procedural se interpune un interval
de timp care reprezintă durata acestui termen, perioadă în care este permisă, sau dimpotrivă este
oprită întocmirea unui act procedural.
Deşi termenele procedurale se caracterizează prin fixitatea şi continuitatea lor, în anumite
cazuri expres prevăzute de lege acestea pot fi întrerupte sau suspendate.
173
M. Tăbârcă, op. cit., p. 791; 174
Gr.Porumb, op.cit., vol.1, p. 215, nota 7; 175
A se vedea E.Heroveanu “Pagini de practică judiciară şi extrajudiciară” , Editura Librăriei Juridice, 1944, pag.6-
7;
105
12.2.3.1. Întreruperea termenelor procedurale
Codul de procedură civilă reglementează următoarele cazuri de întrerupere a termenului
procedural:
-potrivit art. 184 alin. 3) C. pr. civ., termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a
început să curgă mai înainte, se întrerupe faţă de cel lipsit de capacitate de exerciţiu ori cu
capacitate de exerciţiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl
reprezinte sau să îl asiste;
-art. 184 alin. 4) pct. 1 prevede că termenul procedural se întrerupe și un nou termen
începe să curgă de la data noii comuncări când a intervenit moartea uneia dintre părţi; în acest
caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părţii decedate, pe numele
moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor. O asemenea dispoziție se
regăsește și în art. 469 alin. 1) C. pr. civ.;
-potrivit art. 184 alin. 4) pct. 2, termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe
să curgă de la data noii comunicări când a intervenit moartea reprezentantului părţii; în acest caz,
se face din nou o singură comunicare părţii. O asemenea dispoziție se regăsește și în art. 469 alin.
4) C. pr. civ.;
-potrivit art. 417 C. pr. civ., perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de
procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes;
-potrivit art. 13 alin. 3) din O.U.G nr. 51/2008, prin introducerea cererii pentru acordarea
ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe o singură dată,
dacă solicitantul depune în termen de cel mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art.
14. De la data comunicării încheierii prin care s-a soluționat cererea de ajutor public judiciar, ori
după caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un
nou termen pentru exercitarea căi de atac.
12.2.3.2. Suspendarea termenelor procedurale
Suspendarea termenului de procedură reprezintă acea modificare a cursului acestuia care
constă în oprirea curgerii termenului pe perioada existenţei unei cauze expres prevăzute de lege.
La încetarea acestor situaţii, termenul îşi reia cursul, în calcul fiind inclus şi timpul înainte de
suspendare.
Potrivit art. 418 alin. 1) C. pr. civ., cursul perimării este suspendat cât timp durează
suspendarea judecății, pronunțată de instanță în cazurile prevăzute de art. 413, precum și în alte
cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruință a părților în
judecată.
În cazurile prevăzute la art. 412 C. pr. civ., cursul perimării este suspendat timp de o lună
de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății, dacă aceste fapte
s-au petrecut în cele din urmă trei luni ale termenului de perimare – art. 418 alin. 2) C. pr. civ.
Potrivit art. 418 alin. 3) C. pr. civ., perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât
partea este împiedicată în a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate, precum
și în alte cazuri expres prevăzute de lege.
12.3. Nulitatea actelor de procedură
106
12.3.1. Noţiune. Clasificare
Nulitatea reprezintă o sancţiune civilă constând în desfiinţarea cu efect retroactiv (de la
data încheierii sale), a unui act juridic încheiat cu încălcarea cerinţelor legale176
.
Nulitatea constituie sancţiunea care atrage nevalabilitatea actelor juridice procesuale din
cauza neobservării sau încălcării condiţiilor prevăzute de lege cu ocazia întocmirii sau aducerii
lor la îndeplinire177
.
Potrivit art. 174 alin. 1) C. pr. civ., nulitatea este sancțiunea care lipsește, total sau parțial,
de efecte, actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă178
Clasificarea nulităţilor procedurale se face după mai multe criterii179
:
a) După natura normelor procedurale încălcate distingem între nulităţi absolute şi nulităţi
relative.
a1) Nulităţile absolute sunt nulităţile care intervin în cazul încălcării unor norme
imperative.
a2) Nulităţile relative intervin în cazul încălcării unor norme dispozitive.
Între nulitatea relativă şi nulitatea absolută există deosebire de regim juridic:
- în timp ce nulitatea absolută poate fi invocată în orice fază a procesului civil, nulitatea
relativă poate fi invocată cel mai târziu la prima zi de înfăţişare ce a urmat săvârşirii
neregularităţii;
- nulitatea absolută poate fi invocată de oricare dintre părţi, de procuror şi de instanţă din
oficiu ; nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea în favoarea căreia a fost prevăzută
dispoziţia încălcată;
- viciile unui act afectat de nulitate absolută nu pot fi acoperite, în timp ce partea
interesată poate renunţa la invocarea nulităţii relative.
Art. 174 alin. 2) prevede că nulitatea este absolută atunci când cerința nerespectată este
instituită printr-o normă care ocrotește un interes public.
Potrivit alin. 3) al aceluiași articol, nulitatea este relativă în cazul în care cerința
nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes privat.
b) După izvorul lor, nulităţile pot fi exprese şi virtuale.
b1) Nulităţile exprese sunt cele stabilite anume de lege.
b2) Nulităţile virtuale sunt acelea care-şi au izvorul în nesocotirea principiilor
fundamentale sau a altor reguli de drept procesual civil.
Art. 175 alin. C. pr. civ. se referă la nulitățile expres prevăzute de lege.
Nulitățile virtuale decurg din faptul că la efectuarea actului de procedură nu au fost
respectate condițiile legale pentru săvârșirea lui.
c) După cum nulitatea intervine pentru nerespectarea condiţiilor proprii unui act de
procedură sau datorită dependenţei acelui act de procedură, clasificare ce interesează efectele
nulităţii, nulităţile pot fi proprii şi derivate. O consacrare implicită a distincţiei dintre nulităţile
proprii şi cele derivate se poate găsi în dispoziţiile art. 179 C.proc.civ.
d) După întinderea efectelor sale nulitatea poate fi totală sau parţială.
d1) Nulitatea totală este nulitatea care desfiinţează actul juridic în întregime.
176
M.Mureşan, Dicţionar de Drept civil, 1980, p. 341-342; 177
M. Costin, I.Leş, M.Minea, D.Radu, op.cit., p. 318; 178
O. Ungureanu, Nulitățilie procedurale civile, Ed. All Beck, București, 1998; 179
Fl.Măgureanu, op.cit., p. 199-201
107
d1) Nulitatea parţială este nulitatea care desfiinţează numai o parte din efectele actului
juridic civil, celelalte efecte menţinându-se întrucât nu contravin legii. Regula de bază în dreptul
civil, o constituie nulitatea parţială, nulitatea totală fiind excepţia. În materie procesuală
distincţia dintre cele două categorii de nulităţi este deosebit de pregnantă în domeniul căilor de
atac. Astfel, în materia recursului instanţa de control judiciar are posibilitatea de a dispune
casarea totală sau parţială a hotărârii. În aceste condiţii, partea din hotărâre care nu a fost casată
dobândeşte autoritate de lucru judecat.
e) După natura condiţiilor a căror nerespectare determină ineficienţa actului de procedură,
nulităţile pot fi extrinseci (în cazul nesocotirii unor condiţii externe ale actului de procedură) şi
intrinseci (în cazul nesocotirii unor condiţii ce ţin de natura actului).
Art. 176 pct. 1-5 C. pr. civ. cuprinde o enumerare de nulități extrinseci actului de
procedură.
f) După modul în care operează nulităţile sunt nulităţi de drept (care operează în temeiul
legii) şi nulităţi judiciare (care operează în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.
Nulitățile de drept sunt prevăzute de art. 145 alin. 2), art. 500, art. 642, art. 729 C. pr. civ.
g) În funcție de cerința vătămării procesuale pe care ar produce-o actul de nulitate,
nulitățile pot fi condiționate de existența unei vătămări și necondiționate de existența unei
vătămări ( art. 175 și art. 176 C. pr. civ)
12.3.2. Cazuri de nulitate
12.3.2.1 Nulitatea condiționată de vătămare
Art. 175 alin. 1) C. pr. civ. prevede că actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin
nerespectarea cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin
desfințarea acesteia.
Pentru anulare se cer a fi îndeplinite, cumulativ, trei condiții:
-actul de procedură a fost săvârșit cu neobservarea condțiilor legale;
-actul de procedură a produs părții o vătămare;
-vătămare să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.
Potrivit art. 177 alin. 3) C. pr. civ., actul de procedură nu va fi anulat dacă până la
momentul pronunțării asupra excepției de nulitate a dispărut cauza acesteia.
12.3.2.2. Nulitatea necondiționată de vătămare
Potrivit art. 176 C. pr. civ., nulitatea nu este condiţionată de existenţa unei vătămări în
cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la:
1. capacitatea procesuală;
2. reprezentarea procesuală;
3. competenţa instanţei;
4. compunerea sau constituirea instanţei;
5. publicitatea şedinţei de judecată;
6. alte cerinţe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel.
În toate aceste situații nulitatea intervine prin simplul fapt al săvârșirii actului de
procedură cu nesocotirea dispozițiilor legii.
Există nulitate necondiționată în caz de:
108
-neplata taxelor judiciare de timbru;
-nerespectarea termenului prohibitiv;
-depunerea cererii de apel sau recurs și, dacă este cazul a motivelor de apel sau recurs la
instanța de control judiciar.
12.3.3. Mijloace de invocare a nulităţii.Excepția nulității
Nulitatea trebuie să fie constatată, ea neputând interveni de drept.
Mijloacele de invocare a nulității diferă în funcție de momentul la care se invocă nulitatea
pe parcursul procesului și de caracterul normelor încălcate, acestea putând fi: excepția, apelul,
recursul, contestația în anulare, revizuirea, contestația la executare.
Potrivit art. 178 alin. 1) C. pr. civ., nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din
proces, de judecător, sau după caz, de procuror, în orice stare a judecății cauzei, dacă legea nu
prevede altfel.
Conform art. 247 alin. 1) C. pr. civ., excepțiile pot fi invocate de parte sau de instanță în
orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanței
de recurs, dacă pentru soluționare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afara
înscrisurilor noi.
Nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea interesată și numai dacă
neregularitatea nu a fost cauzată prin fapta proprie – art. 178 alin. 2) C. pr. civ.
Potrivit art. 178 alin. 3) C. pr. civ., dacă legea nu prevede altfel, nulitatea relativă trebuie
invocată:
a) pentru neregularităţile săvârşite până la începerea judecăţii, prin întâmpinare sau, dacă
întâmpinarea nu este obligatorie, la primul termen de judecată;
b) pentru neregularităţile săvârşite în cursul judecăţii, la termenul la care s-a săvârşit
neregularitatea sau, dacă partea nu este prezentă, la termenul de judecată imediat următor şi
înainte de a pune concluzii pe fond.
Partea interesată poate renunța, expres sau tacit, la dreptul de a invoca nulitatea relativă –
art. 178 alin. 4) C. pr. civ.
Potrivit art. 178 alin. 3) C. pr. civ., toate cauzele de nulitate a actelor de procedură deja
efectuate trebuie invocate deodată, sub sancțiunea decăderii părții din a le mai invoca.
Actul de procedură prin care instanța se pronunță asupra excepției nulității este, după caz,
încheiere sau sentință ori decizie, în raport cu distincțiile pe care le face art. 424 C. pr. civ.
Dacă respinge excepția, instanța va pronunța o încheire interlocutorie în sensul art. 235 C.
pr. civ., care poate fi atacată numai odată cu fondul, atunci când legea nu dispune altfel.
Dacă va admite excepția, instanța va pronunța o încheiere, atunci când rămâne învestită
cu judecarea pricinii și o sentință ori decizie dacă se dezînvestește.
12.3.4. Efectele nulităţii
Regula “ceea ce este nul produce efecte nule”consacrată în materia nulităţilor actelor
juridice se aplică şi în cazul constatării nulităţii unui act de procedură. Actul lovit de nulitate este
ineficient şi ca urmare efectele produse indiferent de natura normelor încălcate vor fi înlăturate.
În consecinţă, ca şi în dreptul comun nulitatea produce aceleaşi efecte, indiferent că este absolută
sau relativă.
109
Conform art. 179 alin. 1) C. pr. civ., actul nul sau anulabil este desfinșat în tot sau în
parte, de la data îndeplinirii lui.
Art. 179 alin. 2) C. pr. civ. prevede că dacă este cazul, instanța dispune refacerea actului
de procedură, cu respectarea tuturor condițiilor de validitate.
În funcție de momentul la care este constatată nulitatea, refacerea actelor de procedură
este de competența: instanței la care s-a săvârșit actul nul; instanței de control judiciar; instanței
căreia i s-a trimis procesul spre rejudecare.
Desfințarea unui act de procedură atrage și desfințarea actelor de procedură următoare,
dacă acestea nu pot avea o existență de sinte stătătoare – art. 179 alin. 3) C. pr. civ.
Potrivit art. 179 alin. 4) C. pr. civ., nulitatea unui act de procedură nu împiedică faptul ca
acesta să producă alte efecte juridice decât celor care decurg din natura lui proprie.
12.4. Decăderea
12.4.1. Noţiune. Cazuri
Decăderea reprezintă o sancţiune procedurală care constă în pierderea dreptului privitor
la declararea unei căi de atac, sau la îndeplinirea unui alt act de procedură, ce nu a fost exercitat
în termenul prevăzut de lege180
.
Potrivit art. 185 alin. 1) teza I, când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit
termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în
care legea dispune altfel.
Sancțiunea decăderii este prevăzută și în alte texte ale Codului de procedură civilă,
precum: art. 178 alin. 5), art. 193 alin. 2), art. 204 alin. 1), art. 208 alin. 2), art. 209 alin. 4), art.
254 alin. 1) teza I, art. 260 alin. 6) și art. 587 alin. 1)
12.4.2. Condițiile decăderii
Potrivit art. 178 C. pr. civ., pe lângă cerința legată de natura termenului procedural
nerespectat, trebuie să fie verificate și aspecte privitoare la:
-cine poate invoca sancțiunea;
-la ce moment poate să fie invocată decăderea;
-prin ce mijloc poate să fie invocată decăderea.
Decăderea din dreptul de a săvârși acte de procedură intervine în următoarele cazuri:
-când prin lege este stabilit un termen fix pentru săvârșirea unui act de procedură sau
pentru exercitarea unui drept, iar partea lasă să expire acest termen fără să săvârșească actul de
procedură181
;
-când judecătorul a stabilit un termen fix până la care partea trebuie să îndeplinească un
act de procedură, iar partea lasă să expire termenul fără să îndeplinească actul de procedură
respectiv;
-când legea procesuală e stabilit că exercitarea unui drept trebuie să se facă într-o anumită
etapă a procesului sau într-un anumit moment procesual, iar parea nu a respectat această cerință;
180
Gr.Porumb, op.cit., vol.1, p. 216, nota 2; 181
M. Tăbârcă, op. cit., p. 801;
110
-când legea procesuală stabilește o anumită în efectuarea actelor de procedură, pe care
partea nu a respectat-o.
Cazurile în care nu intervine decăderea:
-nu a fost constatată de instanță;
-partea care putea să invoce sancțiunea renunță la acest drept – art. 178 alin. 4) C. pr. civ.;
-decăderea privește pe una dintre părțile legate printr-un raport de solidaritate sau
indivizibilitate, cu condiția ca cel puțin una din celelalte părți să fi săvârșit actul de procedură în
termen;
-decăderea se acoperă potrivit legii;
-partea interesată a fost împiedicată de motive temeinic justificate să efectueze actul de
procedură în termen și s-a admis cererea de repunere în termen.
12.4.3. Efectele decăderii
Ca efect al decăderii se pierde dreptul procesual care nu a fost exercitat în termen.
Potrivit art. 185 alin. 1) teza a II-a C. pr. civ., drept consecință a decăderii, actul de
procedură săvârșit peste termen este lovit de nulitate.
Deşi nulitatea şi decăderea sunt două sancţiuni procedurale aflate într-o strânsă legătură,
totuşi acestea nu pot fi identificate, între ele existând deosebiri determinate de cauzele de
invocare şi condiţiile de existenţă. Astfel, în timp ce nulitatea sancţionează nerespectarea
termenelor prohibitive sau neobservarea formelor legale, decăderea intervine în cazul nesocotirii
termenelor imperative. Nulitatea invocată pentru neobservarea formelor legale, este condiţionată
de existenţa unei vătămări şi de imposibilitatea înlăturării acesteia pe altă cale decât cea a
anulării actului. Spre deosebire de actul nul, care poate fi refăcut cu respectarea condiţiilor cerute
de lege, actul tardiv nu mai poate fi refăcut, decăderea stingând dreptul subiectiv procesual ce
trebuia exercitat în termenul legal.
Decăderea, ca sancţiune procedurală trebuie deosebită de prescripţia extinctivă.
Prescripţia extinctivă reprezintă stingerea dreptului la acţiune în sens material, prin
neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege.
Asemănările dintre dintre cele două sancţiuni pot duce la o identificare a acestora, mai
ales datorită faptului că ambele determină stingerea unor drepturi ca urmare a nerespectării unor
termene prevăzute de lege. Aceste instituţii se deosebesc în principal, prin prisma efectelor pe
care le produc. Prescripţia extinctivă stinge numai dreptul la acţiune în sens material, pe când
decăderea stinge însuşi dreptul subiectiv neexercitat în termenul prevăzut de lege. Prescripţia
extinctivă are reguli proprii privind întreruperea, suspendarea şi repunerea în termen, pe cănd
decăderea nu se bucură, de lege lata, de o asemenea reglementare. Termenele de prescripţie sunt
mai numeroase şi mai lungi, în timp ce termenele de decădere sunt mai scurte şi mai puţine.
12.4.4. Anularea
Potrivit art. 185 alin. 2) C. pr. civ., în cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de
procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea îndeplinirii termenului poate fi anulat la
cererea celui interesat.
12.4.5. Repunerea în termen
111
Conform art. 186 alin. 1) și 2) C. pr. civ., partea care a pierdut un termen procedural va fi
repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic
justificate. În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea
împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această
durată estea aceeași prevăzută pentru exercitarea căilor de atac.
Potrivit art. 186 alin. 3) C. pr. civ., cererea de repunere în termen va fi soluționată de
instanța competentă cu soluționarea cererii privitoare la dreptul neexercitat în termen.
Asupra cererii de repunere în termen instanța se va pronunța după cum urmează:
-printr-o încheiere, atunci când s-a cerut repunerea în termen cu privire la un act de
procedură care trebuia îndeplinit pe parcursul judecății, această încheiere putând fi atacată numai
odată cu hotărârea finală;
-printr-o încheiere, atunci când s-a cerut repunerea în termenul de exercitare a căii de
atac, iar cererea a fost admisă, fără ca la același termen să aibă loc și judecata căii de atac,
încheierea putând fi atacată numai odată cu hotărârea finală;
-printr-o decizie, dacă s-a cerut repunerea în termenul de exercitare a unei căi de atac și
cererea este admisă, la același termen judecându-se și calea de atac.
12.5. Amenzi judiciare şi despăgubiri
Amenda judiciară este o sancţiune procedurală autonomă şi distinctă de toate celelalte
sancţiuni de drept civil, bucurându-se de o reglementare distinctă în Codul de procedură civilă.
Amenda judiciară se aplică în cazurile experes prevăzute de lege, pentru abateri săvârşite
în cursul procesului civil şi constă într-o obligaţie pecuniară a celui care şi-a exercitat abuziv
drepturile procesuale. Exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale se invocă pe cale de excepţie,
care întrucăt vizează condiţiile de regularitate în care se desfăşoară judecata poate fi calificată
drept o excepţie de procedură, iar pentru că scopul urmărit prin invocarea acesteia este
respingerea sau anularea cererii abuzive, excepţia este dirimată. Excepţia este absolută, deoarece
poate fi invocată de oricare din părţi şi poate fi luată în considerare şi din oficiu, instanţa
aplicând amenda fără să fie necesară o cerere a părţii interesate.
Potrivit art. 10 C. pr. civ., părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în
condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi
apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel,
finalizarea acestuia.
Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părţi sau
din oficiu, să dispună înfăţişarea acestuia, sub sancţiunea plăţii unei amenzi judiciare.
Orice persoană este obligată, în condiţiile legii, să sprijine realizarea justiţiei. Cel care,
fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligaţii poate fi constrâns să o execute
sub sancţiunea plăţii unei amenzi judiciare şi, dacă este cazul, a unor daune-interese – art. 11 C.
pr. civ.
Conform art. 12 C. pr. civ.,
(1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea
căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi.
112
(2) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru
prejudiciile materiale şi morale cauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii, şi la plata unei
amenzi judiciare.
(3) De asemenea, partea care nu îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obligaţiile procesuale
răspunde potrivit alin. (2).
În condițiile art. 187 alin. 1) C. pr. civ., dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit
dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu
procesul astfel182
:
1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau
incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor
măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori
a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii,
în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;
2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:
a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este
prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care,
din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;
c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a
reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor
stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la
termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză
a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum
şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în
acest scop de instanţă;
g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive
imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele
şi evidenţele ei;
h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea
actelor de procedură;
i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin
judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi
altor salariaţi ai instanţei.
Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive
temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.
Art. 188 C. pr. civ. prevede alte cazuri de sancționare, după cum urmează:
182
M. Tăbârcă, op. cit.,p. 814 și următoarele;
113
(1) Nerespectarea de către oricare dintre părţi sau de către alte persoane a măsurilor luate
de către instanţă pentru asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată se sancţionează cu
amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.
(2) Nerespectarea de către orice persoană a dispoziţiilor privind desfăşurarea normală a
executării silite se sancţionează de către preşedintele instanţei de executare, la cererea
executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.
Art. 189 C. pr. civ. prevede posibilitatea acordării de despăgubiri pentru amânarea
procesului, după cum urmează:
Cel care, cu intenţie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite,
prin una dintre faptele prevăzute la art. 187 sau 188, la cererea părţii interesate, va putea fi
obligat de către instanţa de judecată ori, după caz, de către preşedintele instanţei de executare la
plata unei despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânare.
Abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a
săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere
executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când
fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credinţă, amenda şi despăgubirea pot fi stabilite fie
de instanţa în faţa căreia cererea a fost formulată, fie de către instanţa care a soluţionat-o, atunci
când acestea sunt diferite.
Potrivit art. 191 C. pr. civ. împotriva încheierii prevăzute la art. 190 C. pr. civ., partea
interesată va putea face cerere de reexaminare, după cum urmează:
1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va
putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori
despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia.
(2) Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura
sau de la data comunicării încheierii.
(3) În toate cazurile, cererea se soluţionează, cu citarea părţilor, prin încheiere, dată în
camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea.
(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) este definitivă.